Гражданский кодекс Франции. Часть 1

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
Статья 1. Об опубликовании, действии и применении законов в целом.
Законы обязательны к исполнению на всей территории Франции в силу их опубликования Королем (Президентом Республики). Они начинают исполняться на всей территории Королевства (Республики) с того момента, как опубликование будет признано известным.
Опубликование закона, осуществляемое Королем (Президентом Республики) считается известным в департаменте, где находится королевская резиденция (в департаменте, где находится резиденция Правительства) день спустя после опубликования; и во всех других департаментах – по истечении этого же срока, увеличенного на столько дней, сколько раз 10 мириаметров (около 20 старых лье) укладываются в расстояние между городом, где состоялось опубликование, и главным городом каждого департамента.
Rep. civ; Законы и указы, Wiederkehr.
Библиография – Coudere, D. 1975. Chro N. 249; 1977. Chro N. 183 (подготовительные работы, законодательная методика). – FrejaviUe, J.C.P. 1948. 1. 677 (исправление ошибок).

  1. Опубликование. Опубликование – это акт, при помощи которого глава Государства удостоверяет существование закона и дает приказ государственным властям исполнять и следить за исполнением этого закона. Этот акт не имеет других дат, кроме даты подписания, хотя он вступает в силу, как и сам закон, только после обнародования в условиях, предусмотренных законами и нормативными актами. (Государственный Совет, 8 февраля 1974 года, Commu Ne de Mo Ntory, J.C.P. 1974. II. 17703 (2 esp.), Note Liet-Veaux.)
  2. Указы об опубликовании законов не могут оспариваться в Государственном Совете. (Государственный Совет, 3 ноября 1933 года, Desreumeaux, S. 1934.3.9, Note critique Alibert).
  3. Дата начала исполнения закона. Обнародование. – Закон либо начинает исполняться немедленно, либо для этого требуется принятие дополнительных нормативных актов (Soc. 5 ноября 1981, Bull. civ. V, N 864).
  4. Закон, не требующих дополнительных нормативных актов, начинает исполняться до издания указа, то есть с момента его вступления в силу. (Civ. 3, 2 декабря 1981, Bull. civ. Ill, N 199. 4 ноября 1987 года, Gaz. Pal. 1988. 1.394. – Amie Ns, 28 марта 1968 года, J.C.P. 1968. II. 15663, Note P.L. Crim. 1 марта 1990 года, Bull. crim N 102. 18 – сентября 1990 года, ibid. N 315).
    Но дело обстоит иначе, если в отсутствие указаов, положения закона не могут исполняться. (Soc. 22 марта 1989 года, Bull. civ. V, N 242).
  5. Закон не исполняется, если официальный бюллетень, в который он включен, не поступил в главный город департамента. (Ass. ple N 1 марта 1950, В. 1950.363. О поступлении Официального бюллетеня, V. Crim. 14 декабря 1932 года, D.H. 1933.38. – Voiri N, Note D.C. 1941. 9).
  6. Обнародование – главное условие обязательности закона – это совокупность действий, направленных на то, чтобы довести до сведения населения новый закон и сроки обнародования. (Civ. 26 января 1938, D.H. 1938. 147. О срочном обнародовании, V. Государственный Совет 19 июня 1959 года, Gazes, D. 1959. 370, co Nci. Braiba Nt. Об обнародовании указов, V. Государственный Совет, 12 апреля 1972 года (два постановления), Brier et Be Nasse, D. 1973. 228, Note Delvolve. Civ. 1, 31 января 1989 года. Buii.civ. I, N 50).
  7. Исправление ошибок. Исправление ошибок в текстах законов или нормативных актов, включенных в Официальный бюллетень, допустимо только в том случае, если речь идет о чисто технической ошибке, достаточно очевидной, чтобы первоначальный текст был заменен на исправленный. (Civ. 3, 12 июля 1976 года, Bull. civ. Ill, N 314).
    Напротив, не имеет законной силы исправление, которое направлено не на устранение чисто технической ошибки или явного опущения) а на изменение содержания законодательного положения с целью существенного ослабления значения первоначального текста, опубликованного в Официальном бюллетене. (Ch. reu N. 5 февраля 1974 года, D. 1947. 177. Sur la discussio N, Voiri N, Notes D.P. 1930. 1. 101 et D.P. 1934.1.17).
    Исправление чисто технической ошибки производится при редактировании исправленного текста и имеет обязательную силу с момента вступления в силу первоначального текста. (Soc. 8 марта 1989 года, ВиВ. civ. V, N 187. – V. Cor N. 5 апреля 1960, Bull. civ. Ill, N 141).
  8. Отмена. Законы и нормативные акты отменяются либо в силу прямого указания нового закона или нормативного акта, либо в силу их несовместимости с новым законом или нормативным актом. (Crim. 28 мая 1964 года, Bull. crim. N 183).
    Законы и нормативные акты не могут считаться не действительными в результате их более или менее длительного ненспольнения. (Crim. 12 мая 1960 года, J.C.P. 1960.11. 11765, Note R. Rodiere).
  9. Если закон отменяется в силу его несовместимости с новым законом, то различные нормативные положения этих двух законов не могут исполняться одновременно. Отмененные положенная не могут в принципе и без соответствующих специальных законодательных указаний вновь вступить в силу только на основании изменения или отмены положений, которыми они были заменены. (Soc. 16 мая 1979 года, Buii.civ. V, N 421. Париж, 20 декабря I960 года J.C.P. 1961. II 11929, Note J. Mazeaud; S. 1961. 186, Note Meurisse).
  10. Заморские территории. На заморской территории не исполняются законы, изменяющие те законы, которые действуют на данной территории, если они не распространяются на эту территорию специальным распоряжением. (Государственный Совет, Ass., 9 февраля 1990 года, Муниципальные выборы в Лифу, Rec. Co Ns. d’Et. р. 28. V. Co Ns. d’Et. 27 января 1984 года Адвокатский кодекс Французской Полинезии, Rec. Co Ns. d’Et. р. 20).
    Королевский Указ от 27 ноября 1816 года, касающийся опубликования законов и указов.
    Статья 1.
    Отныне опубликование законов и Наших Указов будет результатом. их включения в Официальный бюллетень.

Статья 2.
Опубликование считается известным в соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса день спустя после того, как бюллетень законов будет получен из королевской типографии министром юстиции, который должен отметить в регистре время получения.
Статья 3.
Законы и королевские указы обязательны к исполнению в каждом департаменте королевства по истечении такого же срока, увеличенного на столько дней, сколько раз 10 мириаметров (около 20 старых лье) укладываются в расстояние между городом, где состоялось опубликование, и главным городом каждого департамента, согласно таблице, прилагаемой к декрету от 25 термидора XI года или 13 августа 1803 года.
Статья 4.
Однако в том случае, если Мы сочтем необходимым ускорить исполнение, законы и королевские указы будут считаться обнародованными и вступившими с силу с момента из получения префектом (представителем Государства в департаменте), который отмечает в регистре время получения.
Королевский Указ от 18 января 1817 года, дополняющий Указ от 27 ноября 1816 года, касающийся обнародования законов и королевских указов.
Статья 1.
В случаях, предусмотренных статьей 4 Нашего Указа от 27 ноября 1816 года, когда Мы считаем необходимым ускорить исполнение законов и Наших Указов, приказав срочно доставить их в место назначения, префекты должны немедленно распорядиться относительно рапространения повсюду, где это необходимо.
Статья 2.
Данные законы и указы начинают исполняться со дня обнародования в предписанной выше форме.
Декрет Правительства национальной обороны в Париже от 5 ноября 1870 года, касающийся опубликования законов и декретов (D.P. 70. 4. 101)
Статья 1.
Отныне опубликование законов и декретов будет результатом их включения в Официальный бюллетень Французской Республики, который заменит Бюллетень законов.
Бюллетень законов будет продолжать публиковаться, и включение в него актов, не включенных в Официальный бюллетень, будет означать их сигубликовзние. – CM. i Nfra, 3. от 19 апреля 1930 года.
Статья 2.
Законы и декреты обязательны к исполнению в Париже день спустя после опубликования и на всей остальной территории день спустя после того, как содержащий их Официальный бюллетень поступит в главный город каждого округа. Правительство специальным распоряжением может объявить декрет обязательным к исполнению немедленно.

Статья 3.
Префекты и cупрефекты должны принять необходимые меры для того, чтобы эти законодательные акты были отпечатаны и распространены повсюду, где это необходимо.
Статья 4.
Суды, административные и военные власти могут в зависимости от обстоятельств принимать ссылку нарушителей закона на незнание данного закона, если нарушение было совершено в трехдневный срок после опубликования.
Закон от 19 апреля 1930 года, заменяющий включение законов и нормативных актов в Бюллетень законов включением в Официальный бюллетень и отменяющий Бюллетень законов (D.P. 1930.4.200).
Статья 1.
Бюллетень законов заменяется Официальным бюллетенем Французской Республики.
Конституция Республики от 4 октября 1958 года (D. 1958. 324; B.L.D. 1958. 661). – Статья 10. Президент Республики утверждает законы в течение 15 дней, следующих за передачей Правительству окончательно принятого закона.
Он может до истечения этого срока потребовать от Парламента повторного рассмотрения закона или некоторых его статьей. Это требование не может быть отклонено. – О формах опубликования, см. Декрет N 59-635 от 19 мая 1959 года (D. 1959. 497; B.L.D. 1959. 900), изменения внесены Декретом N 90-218 от 8 марта 1990 года (D. et A.L.D. 1990.180).
Законодательные положения метрополии, касающиеся опубликования и обнародования законов и декретов, распространены на следующие заморские территории: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника и Реюньон (Декрет N 47- 1637 от 30 августа 1947 года, D. 1947. 351; B.L.D. 1947. 776); Сен-Пьер и Микелон (Указ N 77-1100 от 26 сентября 1977 года, статья 12, J.O. 30 сентября); Майот (Указ N 81-295 от 1 апреля 1981 года, статья 1, J.O. 3 апреля). – См. Циркуляр от 21 апреля 1988 года и Циркуляр от 15 июня 1990 года, касающиеся применения законов и нормативных актов на заморских территориях.
Ст.2. Закон устанавливает правила лишь на буду7лее и не имеет обратной силы.
Об исполнении во времени законов, касающихся гражданства, см. Кодекс гражданства, статья 3. и.4, .i Nfra, статья 21. Rep. civ., Коллизия законов во времени, Bach. Библиография»-Bach, Rev. trim. dr. civ. 1969′. ‘405. – Hero N, Rev. trim. dr. civ. 1985. 277 (структурное исследование). А. Общий принцип отсутствия обратной силы закона

  1. Публичноправовой характер. – Принцип отсутствия обратной силы закона носит публичноправовой характер и может официально применяться судьей.
    Civ. 3, 21 января 1971 года, J.C.P.1971.11. 16776, Note Level. 2. Стороны могут руководствоваться положениями обнародованного, но еще не вступившего в силу закона. Civ. 3, 23 марта 1977, D. 1978. 163, Note Agosti Ni. 3. Немедленное исполнение нового закона.- Немедленное исполнение закона не означает, что он имеет обратную силу и не подразумевает никаких исключений из правила, установленного статьей 2сю.
    Civ. Soc. 18 января 1979 года, Bull. civ. V, N 55. 4. Закон и нормативный акт применяются в принципе немедленно к существующим правовым положениям с момента вступления в силу.
    Civ. 1, 3 апреля 1984 года, Bull. civ. I, N 126. Всякий новый закон начинает немедленно применяться к будущим последствиям недоговорных правовых положений с момента вступления в силу.
    Civ. 3, 13 ноября 1984 года, Bull. civ. Ill, N 189. 8 февраля 1989 года, ibid III, N 33. Soc. 8 ноября 1990 года, ibid. V, N 540.
    Даже если подобное правовое положение рассматривается в суде, новые законодательные положения должны применяться немедленно на стадии производства апелляционной инстанции, в ходе которой они произошли. Soc. 7 мая 1981 года, Bull. civ. V, N 406.
  2. Законы, изменяющие состояние и правоспособность лиц или устанавливающие процедуры с целью таких изменений в судебном порядке, применяются немедленно к существующим правовым положениям даже в том случае, если эти положения являются следствием преднамеренных действий или актов, предпринятых до вступления в силу нового закона. Париж, 26 ноября 1968 года, Gaz. Pal. 1969 года. 1.72. CM. также G. Holkaux, Note D. 1960. 429.
  3. Закон, касающийся получения гражданства, имеет обратимте силу только в том смысле, что он применяется к лицам, родившимся до его вступления в силу, но предоставляемое этим законом гражданство считается действительным только с -момента вступления закона в силу. Civ. 1, 20 апреля 1982 года, Bull. civ. I, N 135.
  4. Общий принцип отсутствия обратной силы законов и нормативных актов не является препятствием к немедленному применению – даже в отношении учащихся в период обучения, завершающийся получением аттестата – законодательных актов, касающихся общения и, в частности, длительности обучения. Co Ns, d’Et. 19 декабря 1980 года, D. 1981. 398, co Nci. Ge Nevois 7 бис. Переходные меры закона могут относишься только к новым положениям этого закона, но не к тем положениям, которые по сравнению с существующим законом, не носят характера нового закона. Civ. 2, 22 апреля 1992 года, Bull. civ. II, N 128.
  5. Нормативный акт, устанавливающий только специальные переходные нормы внутреннего закона, не относится к правилу коллизии законов, которое определяется общими принципами переходного права, требующими немедленного применения правила односторонней коллизии, заложенного в законе. Civ. 1, 13 января 1982 года, Bull. civ. I, N 22. 9. Соблюдение приобретенных прав и окончательно определившихся правовых положений. – Закон, закрепляющий новый принцип, применяется к правовым положениям и правовым отношениям) сложившимся до его опубликования, только если это не ведет к признанию недействительными приобретенных прав.
    Civ. 3, 29 января 1980 года. Bull. civ. Ill, N 25. 10. Положение закона, гласящее, что этот закон применяется к будущим последствиям существовавших ранее правовых отношений, не ведет к признанию недействительными ранее приобретенных прав (например, применение закона от 31 декабря 1976 года к неделимому имуществу). ‘
    Civ. 1, 17 июня 1981, Bull, civ.l. N 224.- Civ. 1 9 января 1980 года, D. 1980. 293, Note Breto N; Rev.triv. dr. civ. 1981. 666, obs. Patari N.
    II. Если новый закон должен исполняться немедленно, то он, не имя обратной силы, не может применяться к последствиям правового положения, окончательно реализованного ранее.
    Cor N. 9 октября 1984 года, Bull. civ. IV, N 258. – Crim. 18 июня 1975 года, Gaz. Pal. 1975. 2 661.
  6. В случае, если законом устанавливается размер компенсации с целью возмещения ущерба, может применяться только закон, действовавший на момент происшествия. Civ. 2, 18 июля 1967 года, D. 1968. 297, Note Chauveau.
  7. Если в новом законе нет специального положения о том, что этот закон применяется к делам о наследстве, открывшемся до его вступления в силу, то условия присуждения всего наследства одному из наследников должны определяться в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства.
    Civ. 1. 13 июня 1984, D. 1985. 42, NoteA.B.
    Права необходимых наследников определяются законом, который их устанавливает, то есть законом, действовавшим на момент открытия наследства. Civ. 1, 14 декабря 1971 года, D. 1972. 117.
    Ст.З. Законы, касающиеся общественного порядка и безопасности, обязательны для всех, кто проживает на территории Франции].
    Недвижимости, даже те, которыми владеют иностранцы, подчиняются французским законам.
    Законы, касающиеся гражданского состояния, а также право и дееспособности лиц, распространяются на французов, даже находящихся в иностранном государстве.
    Ст. 4. Судья, который откажется судить под предлогом молчания, неясности или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе от правосудия.
    Ст.5. Судьям запрещается выносить решения по подлежащим их рассмотрению делам в виде общего распоряжения.
    Ст.б. Нельзя нарушать частными соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и добрые нравы.
    ТОМ ПЕРВЫЙ. ЛИЦА
    РАЗДЕЛ І. О ПОЛЬЗОВАНИИ И ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
    ГЛАВА І. О ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ
    Статья 7.
    Осуществление гражданских прав не зависит от осуществления политических прав, которые приобретаются и сохраняются в соответствии с конституционными и избирательными законами (Закон 26 июня 1889 года).
    Статья 8.
    Каждый француз пользуется гражданскими правами (Закон 26 июня 1889 года).
    Абзац 2 и следующее упразднены законом от 10 августа 1927 года, статья 13.
     См. Декрет N 74-360 от 3 мая 1974 года (D. et B.L.D. 1974. 181), содержащий публикацию европейской конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, подписанной 4 ноября 1950, и ее дополнительные протоколы;.
     См. также Декрет N 86-282 от 28 февраля 1986 (D. et A.L.D. 1986. 271), содержащий публикацию протокола N 6 к этой конвенции;
     Декрет N 89-37 от 24 января 1989 года (D. et A.L.D. 1989. 103), содержащий публикацию протокола N 7 к этой конвенции;
     Декрет N 90-245 от 14 марта 1990 (D. et A.L.D 1990. 181), содержащий публикацию протокола N 8 к этой конвенции о признании индивидуального права обжалования судебных решений и приговоров;
     См. Декрет N 81-917 от 9 октября 1981 года (D. et B.L.D. 1981. 349), Декрет N 86-1314 от 23 декабря 1986 (D. et A.L.D. 1987. 45);
     Декрет N 90-415 от 14 мая 1990 (D. et A.L.D. 1990. 242).
     См. Декрет N 81-76 от 29 января 1981 (D. et B.L.D. 1981.79), содержащий публикацию международного пакта о гражданских и политических правах, открытого к подписанию в Нью-Йорке 19 декабря 1966, о снятии оговорок Франции;
     См. Декрет N 88-818 от 13 июля 1988 (D.et A.L.D. 1988.384).
     См. Декрет N 90-917 от 8 октября 1990 (D. et A.L.D. 1990. 424), содержащий публикацию конвенции о правах ребенка, подписанной в Нью-Йорке 26 января 1990.
     Закон N 46-940 от 7 мая 1946, объявляющий гражданами всех подданных заморских территорий. – Единственный закон, начиная с 1 июня 1946 года, в котором говориться, что все подданные заморских территорий (включая Алжир) обладают правом граждан наравне со всеми французами из метрополии или заморских территорий. Специальные законы определят условия, при которых они будут осуществлять свои права граждан.
     Закон N 70-589 от 9 июля 1970, касающийся гражданского статуса общего права на заморских территориях (D. et B.L.D. 1970. 177).
    Статья 9
    Каждый имеет право на уважение своей частной жизни (Закон N 70-643 от 17 июля 1970).
    Судьи могут, независимо от возмещения нанесенного ущерба, предписывать любые меры, такие как секвестр, арест на имущество и другие, способные предотвратить или прекратить посягательство на непрекосновенность частной жизни; эти меры могут, в случае необходимости, быть приняты срочным постановлением председателя суда.
    О применении статьи 9 на заморских территориях см. Закон N 83-520 от 27 июня 1983, статья 67 (D. et A.L.D. 1983. 315).
    Информатика не должна наносить ущерба человеческой личности, правам человека, частной жизни, индивидуальным или общественным свободам (Закон N 78-17 от 6 января 1978, статья 1, D. et B.L.D. 1978. 77). См. Декрет N 85-1203 от 15 ноября 1985 (D. et A.L.D. 1985. 581), содержащий публикацию конвенции о защите лиц при автоматизированной обработке данных личного характера, заключенной в Страсбурге 28 января 1981. (Rep. civ., «Права личности» Таллона. Библиография. – Bli N, J.C.P. 1972. 1.2470 (публикация решений суда). – Geffroy, J.C.P. 1974. 1. 2604. – Li Ndo N, J.C.P. 1970. 1. 2357. – Pradel, D. 1971. Chro N. III. – Rubelli N-Devichi, Rev. trim. dr. civ. 1988.79).
    Посягательства на частную жизнь. Аспекты частной жизни.
  8. Личная жизнь. Личная жизнь человека носит строго частный характер. Эта статья запрещает оглашать сведения о связях, подлинных или мнимых, которые приписываются лицам. (TGI, Парюк, 2 июня 1979, D.I 977.364, заметка Линдона).
  9. Разглашение планов развода двух супругов является со стороны органа печати посягательством на неприкосновенность частной жизни. (Париж, 7 октября 1981, D. 1983. 403, заметка Линдона).
  10. Материнство. Материнство является одним из аспектов частной жизни. (Civ. 2, 5 января-1983, Bull. civ II, N 4).
  11. Состояние здоровья. – BIBL. – Byk, J.C.P. 1991. 1.3241 (СПИД и защита индивидуальных прав).
    Человек имеет право возражать против того, чтобы его состояние здоровья комментировалось в статье, имеющей целью вызвать общественное любопытство и использовать в коммерческих интересах его частную жизнь. (Париж, 9 июля 1980, D. 1981. 72. TGI, Париж, 6 июня 1988, Gaz. Pal. 1989. 1.30).
  12. Медицинские экспертизы (см. заметки 20 и 21).
  13. Религиозная практика. Публичное участие в мероприятиях и в религиозной практике в рамках разрешенного и защищенного законом культа не может, если эти факты оглашаются, являться посягательством на частную жизнь, при условии, что оглашение этих фактов не инсперировано очевидным желанием нанести вред или вызвать дискриминационные и агрессивные действия. (Париж, 11 февраля 1987, Gaz. Pal. 1987. 1.138; Rev. trim. dr. civ. 1988.93, obs. Rubelli N-Devichi).
    7 Ьисексуальное гражданское состояние. Транссексуальность и частная жизнь (см. заметки 9 и последующие в статье 9).
  14. Место жительства, личный адрес. Разглашение в печати адреса места жительства физического лица без его согласия является незаконным посягательством на частную жизнь. (TGI Париж, 2 июня 1976, D.1977.364 (3 esp).
    Однако не является посягательством на частную жизнь публикация, в связи с выборами представителей персонала, избирательного списка, содержащего упоминание о месте жительства избирателей с целью обеспечения необходимого контроля над условиями проведения выборов. (Soc. 20 декабря 1988 года, Bull. civ. V, N 675 (постоянная судебная практика).
    Если речь не идет о защите законопризнанного и юридически закрепленного права разглашение работодателем места жительства наемного работника без его согласия, такая информация является посягательством на частную жизнь. (Civ. 1, 6 ноября 1990, D. 1991.353, Note Prevault). Однако, хотя любое лицо в праве отказаться сообщать о месте своего жительства или о местопребывании, это не относится к случаю, когда сокрытие им этих сведений продиктовано исключительно незаконным стремлением уклониться от исполнения своих обязанностей и помешать реализации прав его кредиторов; судья, выносящий решения по срочным вопросам, может в этом случае обязать работодателя сообщить кредиторам эти сведения. (Civ. 1, 19 марта 1991, D. 1991.568, Note Velardocchio; Rev. trim. civ. 1991.499, obs. Hauser 30 июня 1992, J.C.P. 1993. 11.22001, Note Deverat).
  15. Профессиональная жизнь. Не наносит ущерба частной жизни своего наемного работника, системного инженера, работодатель, который просит его прибыть на место работы вне рабочий день для запуска информационной системы, уведомив его об этой миссии за несколько месяцев до этого. (Soc. 27 ноября 1991, D. 1992.296, Note Picod).
  16. Изображения. Библиография. (Acquaro Ne, D. 1985. Citro N. 129.- BerliN, Gaz. Pal. 1987. 1. Doctr. 14 et 191; ibid. 2. Doctr. 506.-EdelmaN, D. 1970. Chro N. 119.- GaiUard, D. 1984. Chro N. 161).
    Право неприкосновенности частной жизни позволяет любому лицу, в том числе деятелям искусства, возражать против распространения без его разрешения его изображения. (Париж, 25 октября 1982 D. 1983. 363, Note Li Ndo N.).
    Монарх, как и любое другое лицо, имеет право на уважение своей частной жизни и может возражать против любого распространения своего изображения, если он не представлен на нем при исполнении государственных обязанностей. (Civ. 1, 13 апреля 1988, J.C.P. 1989. II. 21320, Note Putma N. См. фильм, показывающий умственно неполноценных лиц в их частной жизни, Тулуза, 15 января 1991 года, D. 1991. 600, Note Rava Nas. Civ. 1, 24 февраля 1993 D. 1993. IR. 84).
    Не имеет значения то обстоятельство, что лицо находится в общественном месте, если оно представлено изолировано, благодаря кадрированию, осуществленному фотографом. (TGI Париж, 2 июня 1976, D. 1977.364 (I esp.), Note Li Ndo N. Париж, II февраля 1987, Gaz. Pal. 1987.1.138. 27 сентября 1988 Gaz. Pal. 1989.1.191, Note Fremo Nd).
    Если лицо согласилось на определенное использование своего изображения, нарушением статьи 9 Гражданского кодекса может быть невыполнение контракта. (Ним, 7 января 1988, J.C.P. 1988. IL 21059, Note Pa Nsier. Civ. 1, 12 июня 1990, Bull. civ. I, N 164). Об использовании изображения в рекламных целях, см. также: TGI Лион, 17 декабря 1980, D. 1981.202, Note Li Ndo N и Amso N. TGI Aix, 28 ноября 1988, J.C.P. 1989. II. 21329, Note He Nderyckse N; Rev. trim. dr. civ. 1990. 126, obs. Patari N.
    Публикация фотографии загородной резиденции лица не подпадает под статью 9, если не будет доказано, что публикация этой фотографии наносит ущерб частной жизни этого лица путем разглашения фактов, имеющих интимный характер. (Civ. 2, 29 июня 1988, Bull. civ. П, N 160).
  17. Тайна переписки. Специальному уполномоченному вышестоящего лица может быть поручено получать почту упомянутого лица, если управление имуществом требует быстрых ответом на всю административную или деловую переписку и полномочия, предоставленные специальному уполномоченному, предусматривают, что он не осуществляет контроля за перепиской личного характера. (Civ. 1, 1] июня 1991, Bull civ. I, N 195; Defre Nois 1991. 1257, obs. Massip).
  18. Имущественное (материальное) положение. Должному уважению частной жизни любого лица не наносит ущерб абдикация сведений чисто имущественного характера, несодержащих никаких намеков на жизнь и личность заинтересованного лица. (Civ. 1, 28 мая 1991, D. 1992. 213, Note Kayser; J.C.P. 1992. II. 21S45, Note Rj Ngel, Civ. 1, 20 ноября 1990, Bull. Civ. I N 257. Париж, 23 января 1989, D. 1989.471, Note Li Ndo N. 4 октября 1989, Bull. Civ. I, N 307…). Однако суд не может разрешить ограниченную публикацию, касающуюся материального положения лица, без выяснения, как этого требует применение статьи 9, не наносит и такая публикация ущерба неприкосновенности частной жизни этого лица. (Civ. 1, 31 мая 1988, Bull. civ. I, N 167, cassa Nt. Париж, 15 января 1987, D. 1987. 231 (2 esp.), Note Li Ndo N; Rev. Trim, dr. civ. 1988.94, obs. Rubelli N-Devichi. Comp. TGI Парюк (ref.), 28 сентября 1989, Gaz. Pal. 1989. 2. 789, комментарий Berti N, ibid. Doctr. 549).
    Так, требование, в качестве условия предоставления премии комитетом предприятия, представить декларацию о доходах является нарушением статьи 9, поскольку в декларации о доходах содержатся такие сведения, как семейное положение, материальное положение, существование долгов. (Civ. 1, 29 мая 1984, ВиЦ. civ. I, N 176). Наносит ущерб частной жизни нанемателя помещения арендодатель, который письменно сообщает работодателю нанимателя о задолженности по квартплате, если разногласия с нанимателем помещения касаются квартирной платы за короткий период. (Civ. 1, 12 октября 1976, J.C.P. 1978. II. 18989, Note Richevaux).
    Частная жизнь и доказательства.
  19. Председатель суда большой инстанции имеет право разрешать составление протокола для сбора доказательств по делу об адюльтере супруга по месту жительства лица – соучастника его проступка. Такой протокол не может являться незаконным посягательством на частную жизнь. (Civ. 1, 6 февраля 1979, J.C.P. 1980. II. 19290, Note Li Ndo N. В том же смысле для протокола по месту жительства супруга: Civ.2, 5 июня 1985, Bull. civ. II, N III. Однако подобное судебное решение для доказательства общеизвестного факта сожительства с целью прекращения выплаты ренты, вносимой в качестве компенсационного пособия, предполагающее доступ внутрь жилища, явилось бы неприемлемым вмешательством в частную жизнь бывшего супруга, свободного от долга верности. (Париж, 5 ноября 1981, D. 1982. 342, Note Massip).
  20. Архиепископ не может быть обязан представить для нужд бракоразводного процесса материалы церковной процедуры расторжения брака, если они относятся к фактам, касающимся частной жизни мужа, и если церковные власти узнали о них исключительно вследствие оказанного им доверия. (Civ. 2, 29 марта 19S9, D. 1990.45, Note Robi Ne; J.C.P. 1990. II. 21586, Note Bouscau: Gaz. Pal. 1990. 1.3, Note Echappe).
  21. Должное соблюдение частной жизни не противоречит тому, чтобы было представлено тем, кто его имеет, доказательство, способное послужить основанием для прекращения производства по делу в соответствии с п.1 статьи 340-1 Гражданского кодекса. (Civ. 1, 26 января 1982, Bull. Civ. I, N 41).
  22. Статья 9 не запрещает производить фотографию лица без его ведома и его согласия. Эта статья запрещает только воспроизводить, выставлять или публиковать клише без согласия заинтересованного лица. Фотография, прилагаемая к протоколy о превышении скорости, не является тем самым нарушением закона. (Т. ро1. Париж, 25 мая 1984 J.C.P. 1985. II. 20531, Note Taquet; Rev. trim. dr. civ. 1988.91, obs. Rubelli N-Devichi.- В том же смысле: TGI Лион, 29 августа 1980, D. 1981.507, Note Li Ndo N).
  23. Ни одно из положений Гражданского кодекса не разрешает судье вынуждать супругов пройти психологическую или медико-психологическую экспертизу, касающуюся их взаимных супружеских отношений, поскольку такая мера расследования является вмешательсовом в частную жизнь супругов, что приворесит положениям статьи 9. (Париж, 3 мая 1979, D. 1979.504, Note Massip). Если один из супругов попросил судью отдать распоряжение, заключающееся, в частности, в проведении расследования психологического и психиатрического характера и если, зная характер обследования, он согласился на него без возражений, он тем самым согласился на ущемление своей частной жизни, против чего он не имеет больше права возражать в судебном порядке. (Civ. 1, 5 мая 1987, D. 1988.77 Note Massip).
  24. Частная беседа, которую эксперт проводит с лицом, проходящим психиатрический тест, приобретает по своей природе интимный характер. Поэтому недопустимо, чтобы медицинские советники одной сз сторон присутствовали на клиническом освидетельствовании больного. (Civ. 1, 25 апреля 1989, Gaz. Pal. 1989. 2.764, Note Massip).
    Качества личности.
  25. Любое лицо, независимо от своего ранга, рождения, материального положения, своих нынешних и будущих функций, имеет право на уважение своей частной жизни. (Civ. 1 23 октября 1990, Bull. civ. I N 222 – Постоянная судебная практика).
  26. Тот факт, что лицо само предало гласности сведения, касающиеся его частной жизни, не разрешает издателю периодического органа по-своему усмотрению решать вопрос о повторном оглашении некоторых из этих фактов и самостоятельно определять условия, в которых он представит эти факты. (Civ. 2, 14 ноября 1975, D. 1976. 421,. Note Edeir Na N). Повторное оглашение сведений, касающихся частной жизни, должно получить специальное разрешение заинтересованного лица. (Париж. 27 января 1989, J.C.P. 1989. II. 21325 (I esp.), Note Agosti Ni). Однако лицо, которое само огласило факты, касающиеся его частной жизни, не во всех обстоятельствах имеет право возражать против повторного оглашения этих фактов, и журналист не совершает ошибки или злоупотребления, если опубликование этих фактов оправдывается законным интересом. (TGI Париж, 4 февраля 1988, J.C.P. 1988. II. 21107, Note Agosti Ni). Например: поскольку факты, касающиеся частной жизни лица были доведены до сведения облики в виде отчетов о судебном разбирательстве они были оглашены на законном основании и поэтому не относятся к его частной жизни; поэтому лицо не может потребовать запрета на то, чтобы эти факты оглашались вновь. (Civ. 1, 20 ноября 1990, J.C.P. 1992. II. 21908, Note Rava Nas).
  27. Весьма пространные интервью, которые артист варьете дал газетам по поводу своей личной жизни, в значительной мере снижают ущерб, который, по его мнению, был нанесен ему в результате публикации в одном из журналов статьи, касающейся его частной жизни. (Париж, 28 февраля 1989, J.C.P. 1989. II. 21325 (2 esp.), Note Agosti Ni).
    Статья 9-1.
    Каждый имеет право на соблюдение презумпции невиновности. (Закон N 93-2 от 4 января 1993 г., Ст.47)
    Если лицо задержано или в отношении него ведется расследование, или оно вызвано в суд по требованию прокурора Республики, или на него подана жалоба с предъявлением гражданского иска и еще до вынесения приговора оно представлено публично как виновное в совершении действий, являющихся предметом расследования или судебного следствия, то судья может даже единолично предписать опубликование сообщения (Закон N 93-1013 от 24 августа 1993 г.).
    С целью пресечения посягательства на презумпцию невиновности, помимо иска о возмещении ущерба и других мер, которые могут быть предписаны во исполнение нового Гражданского процессуального кодекса; причем расходы несет физическое или юридическое лицо, ответственное за посягательство на презумпцию невиновности (Закон N 93-2 от 4 января 1993 г.).
    Статья 10.
    Каждый обязан оказывать помощь правосудию с целью установления истины. Тот, кто без легальных оснований уклоняется от этой обязанности, которую ему надлежит выполнять по закону, может быть к этому принужден, при необходимости под страхом астрэнта или штрафа, независимо от ущерба (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.).
    Статья 11.
    Иностранец пользуется во Франции такими же гражданскими правами, как те права, которые предоставлены или будут предоставлены французам по договорам с государством, к которому принадлежит этот иностранец.
    Статьи 12 и 13.
    Отменены Законом от 10 августа 1927 г.
    Статья 14.
    Иностранец, даже не находящийся во Франции, может быть вызван во французские суды для выполнения обязательств, заключенных им во Франции и с французом; он может быть привлечен к французским судам по обязательствам, заключенным им в иностранном государстве с французом.
    Статья 15.
    Француз может быть привлечен к французском суду по обязательствам, заключенным им в иностранном государстве, даже с иностранцем.
    Статья 16.
    Отменена Законом N 75-596 от 9 июля 1975 г.

ГЛАВА II. О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
ЧАСТЬ 1. О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В СИЛУ УТРАТЫ КАЧЕСТВА ФРАНЦУЗА.
Статьи 17-21.
Отменены Законом от 10 августа 1927 г., ст.13.
ЧАСТЬ II. О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ВСЛЕДСТВИЕ СУДЕБНОГО ОСУЖДЕНИЯ.
Статьи 22-33.
Отменены Законом от 31 мая 1854 г., касающимся отмены гражданской смерти.
РАЗДЕЛ II. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
(Rep.civ., v Акты гражданского состояния, M.Fourruer. Библиография: Комментарии к закону от 8 января 1993 года:Massip, Defreiiois 1993. 609. – Rubelli N-Devichi, J.C.P. 1993. 1. 3659).
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 34.
В актах гражданского состояния указываются год, день и час их получения, фамилия и имя должностного лица, ведущего акты гражданского состояния, имена, фамилиии, профессии и места жительства указанных в них лиц (Закон от 28 октября 1922 года).
Даты и места рождения:
а) отца и метери в актах о рождении и признании (ребенка);
б) ребенка в актах о признании;
в) супругов в актах об браке;
г) умерших в актах о смерти указываются, если они известны; в противном случае возраст упомянутых лиц означается по числу их лет; принимаются во внимание свидетельства, достигших совершеннолетия.
Должностные лица, ведущие акты гражданского состояния, в обязательном порядке должны указать награды лиц, их имеющих (V.l Nstr. ge N. от 21 сентября 1955 года об актах гражданского состояния, N 129).
Всякий офицер-резервист имеет право на составление официального документа, подтверждающего его звание, а также требовать внесения записи об этом в акты гражданского состояния:
 относительно офицеров-резервистов сухопутных войск – Закон № 56-1221 от 1 декабря 1956 года, статья 14 (D. 1956. 534; B.L.D. 1956. 1037);
 относительно военно-морских сил – Deer. N 58-753 от 19 августа 1958 года, статья 2 (B.L.D. 1958. 543; J.O. от 28 августа);
 относительно военно-воздушных сил – Закон от 1 августа 1936 года, статья 31, mod. par Ord. N 59-106 от 6 января 1959 года, статья 4 (J.O. от 9 января).

  1. Акт гражданского состояния представляет собой документ, в котором представители государственной власти подлинно удостоверяют событие, от которого зависит положение одного или нескольких лиц (акт о браке, оформленный за границей, не имеет силы). (Civ. 1у14 июня 1983, Bull. civ. I, N 174).
  2. Статьи 34-57, перечисляющие основные сведения, которые должны содержать акты гражданского состояния, не исключают упоминания дополнительных сведений, способствующих более точной идентификации упомянутых лиц, например, дворянских титулов. (Req. 26 октября 1897, D.P. 1897. 1. 584).
    Хотя присвоение дворянских титулов и их подтверждение является исключительной прерогативой правительства через административный совет министерства юстиции, гражданские суды наделены полномочиями выносить решения о внесении в акты гражданского состояния сведений о дворянских титулах для более точной идентификации лиц в случае, если подлинность титулов не подлежит сомнению. (Тулуза, 24 февраля 1930, Gaz.Pal. 1930. 1. 812. О передаче дворянских титулов по наследству, V. Co Ns. d’Et. 25 февраля 1983, Gaz. Pal. 1983.2.504, co Nci. Ge Nevois. – Rep. civ., Nobless, par. Bri N. – Ourliac, Note J.C.P. 1989. II. 21213 et Texier, Note D. 1990. 29, ss. TGI Париж, 21 декабря 1988. – Aizuyeta, co Nci. sur. Париж, 22 ноября 1989, Gaz.Pal. 1990. 1.134).
    Статья 35.
    Должностные лица, ведующие акты гражданского состояния, не имеют права вносить какие-либо изменения в состоявляемые ими акты гражданского состояния, кроме того, что должно быть заявлено явившимися лицами. Мэр и его заместители являются должностными лицами, ведущими акты гражданского состояния (С. commu Nes, ait. L. 122-25).
    В случае территориального объединения коммун наделенный полномочиями мэр выполняет в присоединенной коммуне функции должностного лица, ведущего акты гражданского состояния (С. commu Nes, art. L. 153-3).
    В коммунах Парижа, Марселя и Лиона мэр округа и его заместители являются должностными лицами, ведущими акты гражданского состояния; однако мэр коммуны и его заместители могут также выполнять функции должностных лиц, ведущих акты гражданского состояния на всей территории (L. N 82-1169 от 31 декабря 1982, art. 20 D. et A.L.D. 1983. 77)- С. adm.
    Эта статья запрещает должностным лицами, ведущим акты гражданского состояния, вносить в документы какие-либо сведения, помимо тех, которые должны быть внесены в акты; национальность не фигурирует в числе сведений, которые должны быть внесены в акты. (Т. civ. La Rochelle, 24 июня 1913, sous. Poitiers, 14 января 1914, D.P. 1916 2.1. Note Bi Net).
    Статья 36.
    Если заинтересованные стороны не смогут сами представлять свои интересы их могут представлять специальные доверенные лица.
    Статья 37.
    Свидетелями при составлении актов гражданского состояния могут быть лица не моложе 18 лет, как состоящие, так и не состоящие в родстве, без различия пола; они избираются заинтересованными лицами. (L. 7 декабря 1897).
    Абзац 2 упразднен Законом от 27 октября 1919.
    Статья 38.
    Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, должно прочитать акты явившимся сторонам или их доверенное и свидетелям; должностное лицо предлагает им непосредственно ознакомиться с документами, прежде чем поставить под ними свою подпись. В акте должно быть упомянуто о выполнении этой формальности. (Ord. N 58-779 от 23 августа 1958).
    Статья 39.
    Акты гражданского состояния должны быть подписаны должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния, явившимися сторонами и свидетелями; либо должны быть указана причина, препятствующая явившимся сторонам и свидетелям подписаться.
  3. В соответствии со Статьей 39 отсутствие подписи явившихся сторон не означает недействительности документа. Суду належит определить, отсутствует ли подпись по недосмотру или явившаяся сторона изменила свое решение. В последнем случае документ считается недействительным. (Req. 28 ноября 1876, D.P. 1877. 1. 367).
  4. Документ, полученный в мэрии в отсутствие мэра, который не ознакомился с актом и поставил свою подпись задним числом, считается недействительным. (Cor N. 27 мая 1952, D. 1953. 125, Note J. Savatier; J.C.P. 1953. II. 7348, Note Laure Nt.). Акты, под которыми нет подписи должностного лица по причине смерти последнего, лишены одного из главным атрибутов. Чтобы избежать расследования, предусмотренного Статьей 46, суду надлежит принять решение о том, что упомянутый документ вступает в силу. (Т. civ. Sei Ne, 28 февраля 1919′, D.P. 1920. 2.83 (I esp.).
    Статьи 40-45.
    Упразднены Декретом № 2-921 от 3 августа 1962. (V. се texte, i Nfra, ss. art. 54).
    Статья 46.
    В случае отсутствия реестров актов гражданского состояния или их утраты подтверждение может быть получено либо на основании существующих документов, либо на основании показаний свидетелей; в этих случаях браки, рождения и смерти могут быть доказываемы либо на основании документов терших родителей и соответствующих записей в реестрах, либо на основании показаний свидетелей.
  5. В соответствии со Статьей 46 содержание актов гражданского состояния в случае объективной невозможности их восстановления (акты гражданского состояния, полученные за рубежом, например, в Польше, где архивы были уничтожены в результате двух войн) могут быть подтверждены как документами, так и свидетелями. (Civ. 1. 12 июля 1960, Bull. civ. I, N 386. – Кроме того: Req. 14 ноября 1922, D.P. 1924. 1.79). В случае невозможности действовать в соответствии с иностранным законодательством (алжирским) для получения подтверждения заключения брака применяется Статья 46. (V. Париж, 7 мая 1985, Defre Nois. 260, Note ReviUard).
  6. Только, суд определяет убедительность представленных доказательств об отсутствии или утрате реестров актов гражданского состояния. (Req-18-ноября 1901,»‘D.P. 1902. 1. 529, Note, Gue Nee). Таким доказательством могут служить предположения, основанные на вероятности (Орлеан, 9 июля 1870, D.P. 1872. 1. 461. Т. civ. Клермон Ферран, 14 июня 1873, D.P. 1874. 2. 110. V.), однако требуется наличие официального документа. (Париж, 26 октября 1962, D. 1963. Somm. 32).
  7. В случае утраты реестров актов гражданского состояния акты докузуемы как документами, так и свидетелями, или убедительными, точными и совпадающими презумпциями. (Париж, 21 февраля 1938, D.H. 1939. Somm. 13). Это положение применимо и к процедуре признания внебрачного ребенка. (Riom, 2 января 1874, D.P. 1874. 2. 110. Co Ntra). Статья 46 неприменима к актам о признании. (Леон, 28 января 1960, J.C.P. 1961. ГУ.47). Этот вопрос не включен в Civ. 19 июня 1939, D.P. 1939. 1. 87, Note R. Savatier, так как допускается, что положения Статьи 46 с. civ. применимы к актам о признании внебрачных детей.
  8. Факты, упомянутые в реестрах, в случае их утраты, могут быть доказаны на основании документов, показаний свидетелей, либо убедительных, точных и совпадающих презумпций. (Париж, 21 февраля 1938, D.H. 1939. Somm. 13). Только суд может признать убедительность свидетельских показаний или представленных презумпций. (Req. 2 ноября 1938, D.P. 1939. 1. 89, Note R. Savatier).
  9. Фотокопия пришедших в негодность реестров пользуется правами второго оригинала. (V. Е. civ. Sei Ne, 31 октября 1952, J.C.P. 1953. II. 7367. – Loheac, J.C.P. 1953. 1. 1071). Закон от 1 июня 1916 года касается восстановления реестров актов гражданского состояния, утраченных в результате военных действий (D.P. 1916. 4. 364; J.O. 2 июня 1916).
    Законом от 20 июня 1920 года предусматривается, что в случае невозможности получения актов гражданского состояния, оригиналы которых были утрачены или приведены в негодность в результате военных действий, они могут быть заменены актами, удостоверяющими известные события. (D.P. 1922. 4. 46; B.L.D. 1920 266).
    Закон от 15 декабря 1923 года касается восстановления актов и архивов, утраченных в департаментах в результате военных действий (D.P. 1925. 4. 257; B.L.D. 1923. 914). – Mod. par L. N 49-1066 от 2 августа 1949 (B.L.D. 1949. 819), Deer. N 53-692 от 1 августа 1953 (D. 1953. 266; B.L.D. 1953. 576), Deer. N 81-500 от 2 мая 1981,^:. 3 (D. et B.L.D. 1981.222).
    Закон от 6 февраля 1941 года вносит изменения в законы от 20 июня 1920 года и 15 декабря 1923 года, касающиеся утраченных актов гражданского состояния. (D.A. 1941. L. 104; B.L.D. 1941. 191). Утвержден законом N 49-1066 от 2 августа 1949 (D. 1949. 352; B.L.D. 1949.819).
    Закон N 52-893 от 25 июля 1952 года касается создания Департамента по защите беженцев и лиц, утративших право гражданства (D. 1952. 284; B.L.D. 1952. 563).
    Статья 4. Департаменту вменяется в обязанность предоставлять в результате проведенного расследования, если таковое имеет место беженцам и лицам, утратившим гражданство, подпадающим под Статью 2, в частности, документы, заменяющие акты гражданского состояния.
    Эти документы заменяют акты гражданского состояния и документы, выданные в стране прежнего проживания.
    V. Circ. 26 июня 1984 (D. et. A.L.D. 1984. 581) касается гражданского состояния беженцев.
    V. Deer. N 58-562 от 2 июня 1958 (J.O. 29 июня) предназначен для применения этого закона в заморских департаментах.
    Статья 47.
    Всякий акт гражданского состояния, касающийся французов и иностранцев, составленный в иностранном государстве, признается достоверным, если соблюдены требования, предъявляемые в этом государстве к такого рода документам. (L. 10 марта 1938).
    Абзацы 2, 3 и 4 упразднены Декретом N 62-921 от 3 августа 1962. – V. се texte, i Nfra, ss. art. 54.
  10. В соответствии со Статьей 47 достоверным признается акт о рождении, выданный в иностранном государстве, удостоверяющий рождение ребенка в другой стране (в данном случае во Франции). Civ. 1, 9 января 1974, J.C.P. 1974. II 17834, Note Ayr No Nd; Gaz. Pal. 1974. 1. 380, Note Viatte…. Внесенные в иностранном государстве изменения в гражданское состояние в обязательном порядке отражаются в акте о рождении. Soc. 29 февраля 1984, Bull. civ. V, N 81. Однако Статья 47 не применяется к документам, которые не являются актами гражданского состояния. Soc. 27 ноября 1980, BuU.civ. V, N 867 (I arret). – Статья 47 касается исключительно актов гражданского состояния. Париж 15 декабря 1987, D. 1988. IR. 25.
  11. Акты гражданского состояния как иностранные, так и французские действительны лишь в отношении тех фактов, которые правомочно удостоверить должностное лицо, ведущее акт гражданского состояния. (Civ. 21 февраля 1933, S. 1933. 1. 361, Note Niboyet). Статья 47 относится к самому интрументарному акту, который считается действительным в силу содержащихся в нем фактических данных; она ни в коей мере не относится к вопросам положения (в данном случае существование родственной связи), которые должны быть решены в соответствии с личным статутом сторон. (Париж, 8 июля 1983, D.1983. IR. 503).
    Статья 48.
    Всякий акт гражданского состояния, касающийся французов в иностранном государстве, признается действительным, если он составлен в соответствии с французскими законами представителями дипломатических или консульских служб. (L. N 93-22 от 8 января 1993).
    Второй экземпляр реестра записи актов гражданского состояния, которые ведутся этими представителями, в конце года передается министерству иностранных дел, которое должно обеспечить его хранение н может выдавать из него выписки. (L. 8 июня 1893).
    Компетенция дипломатических и консульских служб в отношении актов гражданского состояния отражена в Deer. N 46-19Пот-:19 августа 1946 (D. 1946. 361; B.L.D. 1946. 575), mod. par Deer. N 54.5-52 от 22. мая 1954 (D. 195-4;.224; B.LD. 1954. 495), Deer N 71-873 от 22 октября 1971 (D. et B.L.D. 1971. 423).
    Статья 49.
    Во всех случаях, когда упоминание об акте, относящемся к гражданскому состоянию, должно быть сделано на полях акта, уже составленного или внесенного (в реестр), это упоминание делается должностным лицом по долгу службы. Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, которое составило или внесло акт, дающий основание для внесения упоминания, делает это упоминание в трехдневный срок в реестрах, которое оно ведет. Если второй экземпляр реестра, в котором должно быть сделано это упоминание, находится в канцелярии суда, оно должно послать уведомление прокурору Республики своего округа. (L. 10 марта 1932)
    Если акт, на полях которого должно быть сделано это упоминание, был составлен или внесен в другой коммуне, то уведомление должно быть послано в трехдневный срок должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в этой коммуне, и последний, если второй экземпляр реестра находится в канцелярии суда, должен немедленно уведомить прокурора Республики своего округа.
    Если акт, на полях которого должно быть сделано упоминание, был составлен или внесен за границей, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, которое составило или внесло акт, о котором должно быть сделано упоминание, обязано уведомить об этом в трехдневный срок министра иностранных дел. (L. N 9322 от 8 января 1993).
    Однако, несмотря на вышеизложенное, с 1 января 1989 года упоминания на полях не вносятся в экземпляры реестров актов гражданского состояния, хранящихся в канцелярии судов большой инстанции.
    Положения предыдущего параграфа не применимы в заморских департаментах, в заморских территориях, а также в административно-территориальном образовании Сен-Пьер-э-Мекелон. (L. N 89-18 от 13 января 1989, art. 75).
    Статья 50.
    Всякое нарушение предыдущих статей упомянутыми в них должностными лицами преследуется по закону судом большой инстанции и наказывается штрафом от 20 до 2000 франков. (L. N 56-780 от 4 августа 1956, art. 94).
    Если в соответствии со статьями 50 и 63 Гражданского кодекса в компетенцию гражданского суда входит рассмотрение вышеупомянутых нарушений, совершенных должностными лицами, ведущими акты гражданского состояния, то другие нарушения, подпадающие под Гражданский кодекс и совершенные помянутыми лицами, рассматривается в соответствии с общим правом и наказуемы в уголовном порядке. (Crim. 23 ноября 1949, D. 1950. 40; J.C.P. 1950. II. 5615 (I esp.), Note Mag Nol. 23 ноября 1950,-D. 1951. 24; J.C.P. 1951.11.5970).
    Статья 51.
    Всякий хранитель реестров является ответственным в гражданском порядке за искажения, которые внесены в реестр, с сохранением за ним права регресса, если к тому имеются, .основания против лил, внесших эти искажения.
    Статья 52.
    Всякое искажение, всякий подлог в актах гражданского состояния, всякая запись этих актов, сделанная на вкладном листе, а не в предназначенных для этого реестрах, дают основание для возмещения убытков сторонам, независимо от наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом.
    Если суд занят рассмотрением дела, связанного с личной ответственностью должностного лица, ведущего акты гражданского состояния, то он не может принять к рассмотрению иск о неудовлетворительном функционировании государственной службы в целом до тех пор, пока не будет получено убедительного доказательства вины ответчика. (Civ. 1. 28 апреля 1981, D. 1981. 557, Note Massip; Rev. trim. dr. civ. 1981. 148, obs. Durry).
    Статья 53.
    Королевский прокурор (прокурор Республики) при суде большой инстанции обязан проверять состояние реестров при их передаче на хранение в канцелярию суда; он должен составить общий протокол по результатам проверки, установить наличие нарушений или преступлений, совершенных должностными лицами, ведущими акты гражданского состояния и возбудить дело о присуждении их к штрафам.
    Ордонанс от 26 ноября 1823 года, определяющий процедуру проверки реестров актов гражданского состояния:
    Статья 1. Проверка реестров актов гражданского состояния, предписываемая Статьей 53 Кодекса, осуществляется нашими прокурорами при судах большой инстанции ежегодно в течение первых четырех месяцев. Протокол по результатам проверки составляется по образцу, прилагаемому к настоящему Ордонансу. Протокол содержит разделы, касающиеся кантонов и коммун и посвященные различным реестрам. Не отвечающие формальным требованиям акты указываются в протоколе под тем же номером, под которым они записаны в реестре. В нем также указывается, какие именно статьи Гражданского кодекса нарушены.
    Статья 2. Упразднена Декретом № 60-833 от 6 августа 1960. – V. се decret D. 1960. 298; B.L.D.- 1960. 630.
    Статья 3. По окончании проверки наши прокуроры сообщают должностным лицами своих округов, ведущим акты гражданского состоянии, о выявленных нарушениях в актах за предыдущий год, а также указывает способы, как избежать подобных нарушений. Копии вышеупомянутых инструкций направляются генеральным прокурорам.
    Статья 4. Для завершения проверки в указанные сроки наши прокуроры при судах большой инстанции следят за тем, чтобы реестры актов гражданского состоя.Ш1Я передавались в канцелярии суда в январе каждого года в соответствии со статьями 43, 44 и 63 Гражданского кодекса. Они предупреждают мэров коммун, что в случае несвоевременной передачи в канцелярии суда реестров, они будут преследоваться в судебном порядке.
    Статья 5. Наши прокуроры могут, если сочтут необходимым, выезжать на места для проверки реестров текущего года.
    Они могут в данном случае направлять членов суда кантона, в котором находится коммуна, реестры, которые понежат проверки.
    Статья 54.
    Во всех случаях, когда суд большой инстанции войдет в обсуждение актов, касающихся гражданского состояния, заинтересованные стороны могут обжаловать решение.
    Декрет № 53-914 от 26 сентября 1953, касающийся упрощения административных формальностей.
    Статья 1. В процедурах и инструкциях используемых администрациями, государственными службами и учреждениями, предприятиями, органами и кассами подконтрольными государству (Deer. N 72-214 от 22 марта 1972):
    а) Предъявление семейного удостоверения (Uvret de familie), постоянно пополняемого новыми сведениями, в зависимости от обстоятельств заменяет предъявление: выписки из акта о браке родителей; выписки из акта о рождении родителей или детей; выписки из акта о смерти родителей или детей, не достигших совершеннолетия.
    б) Предъявление удостоверение личности, срок действия которого не истек, заменяет в зависимости от обстоятельств предъявил ение: удостоверения о гражданстве; выписки из акта о рождении владельца документа.
    Статья 2. В процедурах и инструкциях, упомянутых в Статье 1, имена, фамилии, даты и места рождения, а также родственная связь, если таковая имеется, могут быть занесены в реестр на основании выписки из акта о рождении заинтересованного лица независимо от даты выдачи этой выписки. (Deer. N 72-214 от 22 марта 1972).
    Статья 3. Для применения вышеупомянутых Статей 1 и 2 явившаяся сторона предъявляется должностному лицу, ведущему процедуру или расследование, семейное удостоверение или удостоверение личности, или выписку из акта о рождении. (Deer. N 72-214 от 22 марта 1972). На основании одного из предъявленных документов должностное лицо незамедлительно вносит необходимые сведения регистрационную карточку, различные записи в которой должны производиться в соответствии с требованиями, определенными совместным постановлением хранителя печатей, министра юстиции, министра, ответственного за административные реформы. Должностное лицо ставит свою подпись на регистрационной карточке под упоминанием его должности. Заявитель также подписывает регистрационную карточку, подтверждая подлинность даты составления регистрационной карточки и внесенных в нее записей. Регистрационная карточка подшивается к делу. – V. Аrr. 22 марта 1972 (J.O. 23 марта) определена форма регистрационной карточки гражданского состояния и гражданства, mod. par. Аrr. 15 мая 1974 (J.O. 18 мая), Аrr. 9 января 1989 (J.O. 25 января).
    Заявитель также может предъявить во всякую мэрию документы, упомянутые в Статьях 1 и 2. На основании этих документов правомочное должностное лицо вносит необходимые сведения, руководствуясь вышеупомянутой регистрационной карточкой, ставит свою подпись под упоминанием своей должности и передает ее заявителю с целью подтверждения достоверности семейного удостоверения, удостоверения личности или выписки из акта о рождении в компетентной инстанции, занимающейся процедурными вопросами или расследованием. До передачи регистрационной карточки в вышеупомянутую инстанцию заявитель подписывает ее, подтверждая достоверность внесенных в нее к тому времени записей.
    В составленной на основании удостоверения личности регистрационной карточке помимо имени, фамилии, даты и места рождения заявителя должны быть указаны должностное лицо, выдавшее документ, и дата выдачи.
    В любом случае представленные заявителем документы должны быть возвращены ему после составления регистрационной карточки.
    Статья 4. Упразднена Декретом N 81-1003 от 6 ноября 1981, Ст.24.
    Статья 5. Положения предыдущих статей не препятствуют применению правил, предусмотренных Статьей 70 Гражданского кодекса. Они не применяются к процедурам предоставления гражданства и выдачи удостоверения о гражданстве. (Deer. N 72-214 от 22 марта 1972). В случае необходимости эти положения не исключают возможности предоставления заявителем других доказательств, подтверждающих гражданское состояние и гражданство, когда последние необходимы для применения законодательных и специальных нормативных положений, в частности в вопросах, касающихся пенсионного обеспечения) реестра для регистрации коммерсантов и найма служащих и сотрудников администраций, служб, учреждений, органов или касс, упомянутых в Статье 1.
    Статья 6. В процедурах и расследованиях, предусмотренных Статьей 1, свидетельства о нахождении в живых, о нерасторжении брака и совместном жительстве можно заменить регистрационной карточкой о гражданском состоянии, составленной в соответствии с требованиями, предусмотренными Статьей 3. (Deer. N 74-450 от 15 мая 1974 года).
    ГЛАВА II. ОБ АКТАХ РОЖДЕНИЯ
    ЧАСТЬ 1. О ЗАЯВЛЕНИЯХ О РОЖДЕНИИ
    (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 55.
    Заявления о рождении должны быть сделаны в течение трех дней после родов должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния по месту рождения.
    Если о рождении не было заявлено в законный срок, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, может сделать запись в реестре лишь в силу судебного решения, вынесенного судом округа, в котором родился ребенок; краткое упоминание делается на полях рядом с датой рождения. Если место рождения неизвестно, то компетентным является суд по месту жительства лица, просящего о записи. (Закон от 20 ноября 1919 г.)
    В иностранном государстве заявления дипломатическим или консульским агентам должны быть сделаны в течение 15 дней после родов. Однако этот срок может быть увеличен в некоторых консульских округах. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 56.
    О рождении ребенка должно быть сделано заявление отцом или, если отца нет, врачами, акушерками или иными лицами, которые присутствовали при родах, и, если мать родила не в своем месте жительства, – лицом, у которого она родила.
    Акт о рождении должен быть составлен немедленно. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
    Статья 57.
    Акт о рождении должен указывать день, час и место рождения, пол ребенка и имена, которые ему будут даны, а также имена, фамилии, возраст, профессии и места жительства отца и матери и в подлежащих случаях те же данные о заявителе. Если отец и мать внебрачного ребенка или один из них не указаны должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, то в реестре в этой связи не делается никакого упоминания. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
    Имена ребенка выбираются его отцом и матерью. Если родители ребенка неизвестны, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, дает ребенку несколько имен, последнее из которых служит фамилией, и немедленно вносит эти имена в акт о рождении. Любое имя, вписанное в акт о рождении, может быть выбрано в качестве основного. Если эти имена или одно из них, или в сочетании с другими именами или с фамилией, по мнению должного лица, ведущего акты гражданского состояния, нарушают интересы ребенка или право третьих лиц на защиту своей фамилии, то должностное лицо должно без промедления уведомить об этом прокурора Республики, который может обратиться к судье по семейным делам. Если судья придет к выводу, что имя нарушает интересы ребенка или право третьих лиц на защиту своей фамилии, он может предписать вычеркнуть это имя в реестрах актов гражданского состояния. Он дает ребенку другое имя, которое выбирает сам, если родители ребенка неизвестны, и которое не нарушало бы вышеуказанные интересы и права. Указание о решении делается на полях актов гражданского состояния ребенка. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 58.
    Каждый человек, который найдет новорожденного ребенка, должен сообщить об этом должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния по месту обнаружения (ребенка). Если он не согласен взять ребенка себе, он должен передать его должностному лицу, равно как одежду и другие предметы, найденные при ребенке. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
    Об этом должен быть составлен подробный протокол, в котором, кроме сведений, пред-усмотренных Ст.34 настоящего кодекса, называются дата, время, место и обстоятельства обнаружения ребенка, возраст ребенка по его виду, его пол, все особенности, которые могут способствовать его идентификации, а также орган гражданской власти или лицо, которому он будет передан. Этот протокол должен быть записан в реестры гражданского состояния в соответствии с указанной в нем датой.
    Помимо протокола должное лицо, ведущее акты гражданского состояния, составляет акт, который служит актом о рождении. В этом акте, кроме сведений, предусмотренных Ст.34 настоящего кодекса, указываются пол ребенка, имена и фамилия, которые ему даны; в нем также указывается дата рождения на основании возраста ребенка по его виду, а в качестве места рождения, указывается коммуна, где он был найден. Такой акт должен быть составлен по заявлению учреждений по защите детства для детей, над которыми они устанавливают опеку и у которых нет акта о рождении, а также для детей, тайна рождения которых должна быть сохранена. Копии и выписки из протокола об обнаружении ребенка и временного акта о рождении выдаются на условиях, указанных в Ст.57 настоящего кодекса.
    Если акт о рождении ребенка будет найден или если о его рождении будет заявлено в судебном порядке, то протокол об обнаружении и временный акт о рождении аннулируются по требованию прокурора Республики или заинтересованных сторон.
    Статья 59.
    В случае рождения во время морского путешествия об этом должен быть составлен акт в течение трех дней после родов на основании заявления отца, если он находится на борту. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
    Если рождение произошло во время остановки в порту, то акт должен быть составлен таким же образом, когда сообщение с сушей невозможно или когда в порту, находящемся за границей, отсутствует французский дипломатический или консульский агент, выполняющий обязанности должностного лица, ведущего акты гражданского состояния.
    Этот акт должен быть составлен:
    на государственных судах – должностным лицом морского комиссариата, а если такового нет, то командиром или лицом, выполняющим его обязанности;
    на других судах – капитаном или лицом, выполняющим его обязанности.
    Должно быть сделано упоминание о том, при наличии какого из предусмотренных выше обстоятельств был составлен акт. Акт должен быть записан в конце списка экипажа. (Закон от 8 июня 1893 г.)
    ЧАСТЬ II. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИМЕН И ФАМИЛИИ
    (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 60.
    Любое лицо, которое предоставит законные «основания, может просить об изменении имени. Просьба представляется судье по семейным делам самим аиктересованным лицом или, в случае его недееспособности, его законным представителем. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Дополнение или исключение имен осуществляется в таком же порядке. Если ребенку исполнилось 13 лет, необходимо его личное согласие.
    Статья 61.
    Любое лицо, которое представит законные основания, может просить об изменении фамилии. (Закон N 93-22 от 8 января 1993г.)
    Просьба об изменении фамилии может иметь цель сохранить фамилию, которую носил предок или родственник по боковой линии до четвертой степени родства. Изменение фамилии разрешается специальным постановлением.
    Статья 61-1.
    Любое лицо может обжаловать в Государственном Совете постановление об изменении фамилии в двухмесячный срок со дня его опубликования в «Jour Nal officiel». (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Постановление об изменении фамилии вступает в силу, если оно не было обжаловано, по истечении срока, отведенного на обжалование, или, в случае обжалования, после его отклонения.

Статья 61-2.
Изменение фамилии распространяется в силу закона на детей лица, изменившего фамилию, если им менее 13 лет. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 61-3.
Любое изменение фамилии ребенка в возрасте более 13 лет требует его личного согласия, если это изменение не является результатом установления или изменения родственной связи.
Установление или изменение родственной связи ведет к изменению отчества совершеннолетних детей только с их согласия. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 61-4.
Упоминание о решениях об изменении имен и фамилии делается на полях актов гражданского состояния заинтересованного лица и, в подлежащих случаях, его супруга и его детей. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статьи 100 и 101 настоящего кодекса применяются в случаях изменения имен и фамилии.
ЧАСТЬ III. ОБ АКТЕ ПРИЗНАНИЯ ВНЕБРАЧНОГО РЕБЕНКА
(Закон N 93-22 ль 8 января 1993 г.)
Статья 62.
В акте о признании внебрачного ребенка зазываются имена, фамилия, дата рождения или, если она неизвестна, возраст, место рождения и место жительства лица, признающего ребенка. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
В нем указываются дата и место рождения, пол и имена ребенка или, за неимением этих сведений, все полезные сведения о его рождении, при условии, что это не противоречит положениям статьи 341-1.
Акт о признании вносится в реестры актов гражданского состояния в соответствии с указанной в нем датой.
Только сведения, указанные в первом абзаце, указываются на полях акта о рождении, если таковой имеется.
В обстоятельствах, предусмотренных статьей 59, заявление о признании может быть принято должностными лицами, указанными в этой статье, в формах, предусмотренных этой статьей.
ГЛАВА III. ОБ АКТАХ О БРАКЕ
Статья 6З.
Перед совершением брака должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, производит оповещение путем объявления, помещенного на двери дома коммуны. В этом оповещении указываются имена, фамилии, профессии, места жительства и места пребывания будущих супругов, а также место, где должен быть совершен брак. (Закон от 8 апреля 1927 г.)
Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, может произвести оповещение, предусмотренное выше. Если такое оповещение не требуется, совершить брак следует только после предоставления каждым из будущих супругов медицинской справки с датой не ранее, чем два месяца назад, и свидетельствующей о том, что заинтересованное лицо прошло медицинский осмотр на предмет вступления в брак. (Ордонанс N 45-2720 от 2 ноября 1945 г.)
Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, которое не выполнит предписания, указанные в предыдущем абзаце, будет привлечено к суду большой инстанции и присуждено к штрафу в размере от 20 до 200 франков. (Закон N 56-780 от 4 августа 1956 г., Ст.94).
Статья 64.
Объявление, предусмотренное предыдущей статьей, сохраняется на двери дома коммуны в течение 10 дней. (Закон от 8 апреля 1927 г.)
Брак не может быть совершен ранее десятого дня после дня (не считающегося), когда было произведено оповещение.
Если «выставление объявления прервано до истечения этого срока, то об этом делается отметка на объявлении, снятом с двери дома коммуны.
Статья 65.
Если брак не был совершен в течение года, считая с истечения срока оповещения, то он может быть совершен лишь после нового оповещения, произведенного в указанной выше форме. (Закон от 21 июня 1907 г.)
Статья 66.
Акты, содержащие возражение против брака, должны быть подписаны на подлиннике и на копии лицами, предъявляющими возражение, или их поверенными, имеющими специальную и удостоверенную доверенность. Они сообщаются вместе с копией доверенности лично сторонам или по месту их жительства и должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния; это лицо должно поставить свою визу на подлиннике.
Статья 67.
Должностное лицо, ведущему акты гражданского состояния, делает без промедления в реестре актов о браке общее упоминание о возражениях; оно также делает упоминание на полях записи /в реестре/ указанных возражений о судебных решениях или об актах о снятии возражений, копия которых ему передана. (Закон от 8 апреля 1927 г.)
Статья 68.
В случае поступления возражений должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, не может совершить брак прежде, чем ему не будет передан акт о снятии возражений; в противном случае он подвергается штрафу в размере 30 франков и несет ответственность за все убытки. (Закон N 46-2154 от 7 октября 1946 г.).
Статья 69.
Если оповещение было сделано в нескольких коммунах, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния каждой из коммун, передает без промедления сертификат об отсутствии возражений должностному лицу, которое должно совершить брак. (Закон от 9 августа 1919 г.)

Статья 70
Копия акта о рождении, переданная каждым из будущих супругов должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, которое должно совершить их брак, должна быть составлена согласно последнему абзацу статьи 57 настоящего кодекса с добавлением в подлежащих случаях указания на то, являются ли его отец и мать супругами, или, если будущий супруг является несовершеннолетним, указания о его признании. (Закон от 2 февраля 1933 г.)
Этот акт не должен быть выдан ранее, чем за три месяца, если он был выдан во Франции, и ранее, чем за шесть месяцев, если он был выдан в колонии или в консульстве. (Закон от II июля 1929 г.)
Статья 71.
Тот из будущих супругов, для которого представление этого акта явится невозможным, может представить вместо акта удостоверение, выданное судом малой инстанции по месту его рождения или по месту его жительства. (Закон от II июля 1929 г.)
Удостоверение должно включать заявление, сделанное тремя свидетелями того или другого пола из родственников или посторонних лиц, имена, фамилию, профессию и место жительства будущего супруга и те же сведения о его отце и матери, если эти сведения имеются; место и, насколько возможно, дату его рождения и причины, которые препятствуют представить акт о рождении. Свидетели подписывают удостоверение вместе с членом суда малой инстанции; если среди свидетелей имеются лица, которые не могут или не умеют подписаться, то об этом должно быть сделано упоминание.
Статья 72.
Ни удостоверение, ни отказ его выдать не могут быть предметом обжалования. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 73.
Удостоверенный акт о согласии отца и матери или дедов и бабок, или за их отсутствием о согласии семейного совета должен указывать имена, фамилии, профессии и места жительства будущих супругов и всех тех, кто участвовал в составлении акта, а также степень их родства. (Закон от 9 августа 1919 г.)
Кроме случая, предусмотренного статьей 159 настоящего кодекса, этот акт о согласии составляется или нотариусом, или должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния по месту жительства или по месту пребывания восходящего родственника, а за границей французскими дипломатическими или консульскими агентами. Если акт составлен должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния, то акт должен быть удостоверен в тех случаях, когда он должен быть представлен иностранным властям, если противное не установлено международными соглашениями. (Закон от 28 февраля 1922 г.)
Статья 74.
Брак совершается в той коммуне, где один из супругов имеет место жительства или место пребывания, установленное непрерывным проживанием в течение, по крайней мере, месяца до дня оповещения, предусмотренного законом. (Закон от 21 июня 1907 г.)
Статья 75.
В день, указанный сторонами, по истечении срока оповещения должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, в мэрии коммуны в присутствии по крайней мере двух свидетелей или четырех и более родственников или посторонних лиц прочитывает будущим супругам статьи 212, 213 (абзацы 1 и 2), 214 (абзац 1) и 215 (абзац 1) настоящего кодекса. (Закон N 66-359 от 9 июня 1966 г.)
Однако, при наличии серьезных препятствий к явке сторон прокурор Республики по месту совершения брака может потребовать, чтобы должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, прибыло для совершения брака в место жительства или место пребывания одной из сторон. В случае если один из будущих супругов находится при смерти, должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, может прибыть в указанное место, не ожидая требования или разрешения прокурора Республики, которого должностное лицо должно в кратчайший срок уведомить о необходимости совершить брак не в доме коммуны. (Закон от 9 августа 1919 г.)
Об этом должно быть сделано упоминание в акте о браке. Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, должно предложить будущим супругам или, если они являются несовершеннолетними, их восходящим родственникам, присутствующим при совершении брака и давшим на него разрешение, сделать заявление о том, был ли заключен брачный договор к в утвердительном случае – о его дате и о фамилии и месте нахождения нотариуса, у которого этот договор был заключен.
Если представленные одним из будущих супругов бумаги не соответствуют одна другой в отношении имен или в отношении правописания фамилий, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, должно предложить тому, кого эти бумаги касаются, а если он является несовершеннолетним, его ближайшим восходящим родственникам, присутствующим при совершении брака, сделать заявление, вытекает ли это несоответствие из упущения или из ошибки.
Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, принимает поочередно от каждой стороны заявление, что они желают избрать друг друга в качестве мужа и жены; оно провозглашает именем закона, что стороны связаны браком, и немедленно составляет об этом акт
Статья 76.
В акте о браке указываются:
1) имена, фамилии, профессии, возраст, даты и места рождения, места жительства и пребывания супругов;
2) имена, фамилии, профессии и места жительства отцов и матерей;
3) согласие отцов и матерей, дедов или бабок и согласие семейного совета, когда это требуется;
4) имена и фамилии предыдущего супруга каждого из супругов;
5) отменено Законом от 13 февраля 1932 г.;
6) заявление договаривающихся, что они избирают друг друга в качестве супруга, и провозглашение их союза, сделанное должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния;
7) имена, фамилии, профессии, места жительства свидетелей и указания, что они являются совершеннолетними.
8) заявление, сделанное в ответ на вопрос, предписанный предыдущей статьей, был ли заключен или не был заключен брачный договор;
если возможно, то должна быть указана дата этого договора (если он существует), а также фамилия и место пребывания нотариуса, у которого он был заключен.
Вся информация должна быть достоверна под страхом наложения на должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, штрафа, установленного статьей 50. (Закон от 4 февраля 1938 г.)
В случае, если заявление не было сделано, или являлось ошибочным, исправление акта в части, касающейся этого упущения или ошибки, может быть потребовано прокурором Республики без ущерба для прав заинтересованных сторон, согласно статье 99. О совершении брака делается отметка на полях актов рождения супругов с указанием фамилии супруга. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.)
ГЛАВА IV. ОБ АКТАХ О СМЕРТИ
Статья 77.
Отменена Декретом N 60-285 от 28 марта 1960 г.
Статья 78.
Акт о смерти составляется должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния в той коммуне, где наступила смерть, на основании заявления родственника умершего или заявления лица, обладающего наиболее точными и наиболее полными сведениями о гражданском состоянии умершего. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Статья 79.
В акте о смерти должны быть указаны:
1) день, час и место смерти;
2) имена, фамилия, дата и место рождения, профессия и место жительства умершего лица;
3) имена, фамилии, профессии и места жительства его отца и матери;
4) имена и фамилия супруга, если умершее лицо состояло в браке, было вдовцом (вдовой) или находилось в разводе;
5) имена, фамилия, возраст, профессия и место жительства лица, сделавшего заявление, и в необходимых случаях степень его родства с умершим. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Все это указывается, насколько это может быть известно. (Ордонанс N 45-509) от 29 марта 1945 г.). Упоминание о смерти делается на полях акта о рождении умершего лица.
Статья 79-1.
Если ребенок умер до того, как о его рождении было заявлено должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, то должностное лицо составляет акт о рождении и акт о смерти на основании предъявленной медицинской правки, свидетельствующей о том, что ребенок родился живым, и указывающей день и час его рождения и день и час его смерти. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Если медицинская справка, упомянутая в предыдущем абзаце, не представлена, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, составляет акт о том, что ребенок мертв. Этот акт вписывается в реестры актов о смерти в соответствии с указанной в нем датой; в акте указываются день, час и место родов, имена и фамилии, даты и места рождения, профессии и места жительства отца и матери и в необходимых случаях заявителя. В составленном акте не указывается, был ли ребенок жив или нет; любое заинтересованное лицо может обратиться в суд большой инстанции, чтобы добиться вынесения судебного решения по этому вопросу.
Статья 80.
Если смерть наступила не в той коммуне, где умерший имел место жительства, а в другой местности, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния и составившее акт о смерти, высылает в кратчайший срок копию этого акта должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в последнем месте жительства умершего. Эта копия должна быть немедленно вписана в реестры. (Закон от 20 ноября 1919 г.)
Это положение не применяется к городам, разделенным на районы, если смерть наступила не в том районе, где находилось место жительства умершего. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Если смерть наступила в госпиталях или санитарных учреждениях, морских или гражданских госпиталях, или в других публичных учреждениях, то директора, администраторы или начальники этих госпиталей и учреждений должны уведомить об этом в 24 часа должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, или лицо, выполняющее его обязанности. Это лицо должно прибыть туда, чтобы удостовериться в смерти и составить об этом акт, согласно предыдущей статье, на основании сделанных ему заявлений и собранных им сведений. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
В указанных госпиталях, санитарных и других учреждениях должен вестись реестр, в который вносятся эти заявления и сведения.
Статья 81.
Если имеются признаки насильственной смерти или другие обстоятельства, дающие основания подозревать насильственную смерть, то погребение может быть произведено лишь после того, как полицейское должностное лицо при содействии доктора медицины или хирургии составит протокол, описывающий состоянии трупа и относящиеся к этому обстоятельства, и содержащий сведения, которые он смог собрать, об именах, фамилии, возрасте, профессии, месте рождения и месте жительства умершего.
Статья 82.
Полицейское должностное лицо обязано немедленно передать должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в той местности, где умер человек, все сведения, содержащиеся в протоколе, и на основании последних должен быть составлен акт о смерти.
Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, передает копию акта должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в месте жительства умершего, если это место жительства известно; копия заносится в реестры.

Статья 83.
Секретари уголовного суда обязаны посылать в 24-часовой срок после исполнения приговоров, присуждающих к смертной казни, все данные, указанные в статье 79, должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в той местности, где осужденный был казнен; на основании этих данных составляется акт о смерти.
Статья 84.
В случае смерти в тюрьмах или других местах заключения, надзиратели должны немедленно сделать сообщение о смерти должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния; это лицо должно прибыть в тюрьму или другое место заключение, как это указано в статье 80, и составить акт о смерти.
Статья 85.
Во всех случаях насильственной смерти, смерти в тюрьме или другом месте заключения, смерти в результате совершения смертной казни об обстоятельствах смерти не упоминается в реестрах, и акты смерти должны быть просто составлены в формах, предписанных в статье 79.
Статья 86.
В случае если смерть наступила во время морского путешествия и при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 59, акт должен быть составлен в течение 24 часов должностными лицами, на которых возложена обязанность по составлению актов и которые указаны в этой статье, с соблюдением предписанных этой же статьей форм. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Статья 87.
Если тело тершего обнаружено и его личность может быть установлена, то должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния в предполагаемом месте наступления смерти, должно составить акт о смерти независимо от того, сколько времени прошло с момента •наступления смерти до обнаружения тела. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Если личность умершего не может быть установлена, то акт о смерти должен содержать его самое подробное описание. В случае установления личности, акт о смерти должен быть исправлен в соответствии со статьей 99 настоящего кодекса.
Статья 88.
В судебном порядке по требованию прокурора Республики или заинтересованных сторон может быть объявлен умершим любой француз, исчезнувший во Франции или за ее пределами в обстоятельствах, которые представляли угрозу его жизни, если тело не было найдено. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Так же в судебном порядке может быть объявлен умершим любой иностранец или апатрид, исчезнувший на французской территории или на борту французского морского или воздушного судна, даже за границей, если место его жительства или пребывания находилось во Франции.
Процедура объявления умершим в судебном порядке применяется и в том случае, если о смерти известно, но тело не найдено.
Статья 89.
Заявление подается в службу большой инстанции в месте, где наступила смерть или произошло исчезновение, если это произошло на французской территории, либо в суд по последнему месту жительства или пребывания умершего или исчезнувшего, или в суд по месту приписки воздушного или морского судна, на котором находилось умершее или исчезнувшее лицо. За неимением такой возможности заявление подается в суд большой инстанции в Париже. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Если несколько лиц исчезли во время одного и того же происшествия, может быть представлено коллективное заявление в суд по месту исчезновения или в суд по месту приписки морского или воздушного судна, либо за неимением такой возможности в суд большой инстанции в Париже.
Статья 90.
Если заявление не исходит от прокурора Республики, то он должен быть уведомлен о передаче заявления в суд. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании в присутствии поверенного (адвоката) не обязательно, и все процессуальные документы, а также копии и выписки из них освобождаются от гербового сбора и регистрируются бесплатно. Если суд считает, что для установления факта смерти недостаточно оснований, он может предписать собрать дополнительную информацию и потребовать проведения административного расследования обстоятельств исчезновения. Если лицо объявлено умершим, то дата смерти должна быть установлена, исходя из презумпций, вытекающих из обстоятельств дела или за неимением такой возможности в качестве даты смерти называется день исчезновения. Дата смерти должна обязательно зазываться во всех случаях. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Статья 91.
Постановление суда, объявляющее лицо умершим, вносится в реестры актов гражданского состояния по реальному или предполагаемому месту, где наступила смерть или, в подлежащих случаях, в реестры актов гражданского состояния по последнему месту жительства умершего. (Ордонанс N 58-779 от 223 августа 1958 г.)
Упоминание о записи делается на полях реестров в соответствии с датой смерти. В случае если судебное постановление касается сразу нескольких лиц, то выписки из постановления, касающиеся каждого лица, передаются должностным лицам, ведущим акты гражданского состояния, по последнему месту жительства каждого исчезнувшего для записи в реестры актов гражданского состояния.
Постановление суда, объявляющее лицо умершим, служит актом о смерти и не подлежит оспариванию третьими лицами, которые могут только вносить в него поправки в соответствии со статьей 99 настоящего кодекса.
Статья 92.
Если лицо, объявленное умершим в судебном порядке, опротестует в последствии судебное постановление, то прокурор Республики или любое заинтересованное лицо могут потребовать отмены этого постановления в соответствии со статьями 89 и последующими. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Статьи 130, 131 и 132 применяются по мере необходимости. (Закон N 77-1447 от 28 декабря 1977 г.)
Упоминание об отмене судебного поставновления, объявляющего лицо умершим, делается на полях записи этого постановления. (Ордонанс N 45-2561 от 30 октября 1945 г.)
ГЛАВА V. ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, КАСАЮЩИХСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И МОРЯКОВ В НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
Статья 93.
Акты гражданского состояния, касающиеся военнослужащих и моряков, находящихся на государственной службе, должны составляться так, как это указано в предыдущих главах. (Закон N 57-1232 от 28 ноября 1957 г.)
Однако за пределами Франции (метрополии) и в случаях войны отправки экспедиционного корпуса, операций по поддержанию порядка и мира, размещения французских войск на территории иностранного государства в результате оккупации или в силу межправительственных соглашений, эти акты могут составляться военными должностными лицами, на которых возложены обязанности по ведению актов гражданского состояния на основании приказа министра вооруженных сил. Эти должностные лица, ведущие акты гражданского состояния, компетентны и в отношении гражданских лиц, если предыдущие статьи применить невозможно. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Во Франции (метрополии) вышеуказанные должностные лица могут составлять акты, касающиеся военнослужащих и гражданских лиц в тех частях территории, где, в результате. мобилизации или осады, муниципальные органы не действуют.
Заявления о рождении в армии должны быть сделаны в течение 10 дней после родов.
Акты о смерти могут составляться в армии даже тогда, когда в отступление от статьи 77 – должностное лицо не смогло прибыть к тему умершего, и когда – в отступление от статьи 78 – эти акты могут быть составлены только на основании заявлений двух лиц.
Статья 94.
Отменены декретом N 65-433 от 1 июня 1965 г.
Статья 95.
В случаях, предусмотренных абзацами 2 и 3 статьи 93, акты гражданского состояния вносятся специальный реестр, ведение и хранение которого регулируется совместным постановлением министра национальной обороны и вооруженных сил и министра по делам ветераном и жертв войны. (Закон N 57-1232 от 28 ноября 1957 р.)
Статья 96.
Если брак совершается в условиях, предусмотренных абзацами 2 и 3 статьи 93, то оповещение производится (если позволяют обстоятельства) по последнему месту жительства будущего супруга; кроме того, оно производится в части, где служит будущий супруг, в условиях, предусмотренных постановлением министра национальной обороны и вооруженных сил. (Закон N 57-1232 от 28 ноября 1957 г.)
Статья 97.
В акты о смерти, составляемые военными властями во всех случаях, предусмотренных статьей 93, или гражданскими властями для военнослужащих и для гражданских лиц, находящихся на службе по контракту, или для лиц, занимающихся тыловым обеспечением, могут вноситься административные поправки в условиях, предусмотренных декретом в периоды и на территориях, когда и где в соответствии со статьей 93 эти акты составляются военными властями. (Закон N 57-1232 от 28 ноября 1957 г.)
ГЛАВА VI. О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ ЛИЦ, РОДИВШИХСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ ИЛИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ФРАНЦУЗСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Статья 98.
Акт, служащий актом о рождении, составляется для любого лица, родившегося за границей, которое приобретает или восстанавливает французское гражданство, только если акт о его рождении уже не был занесен в реестр, находящийся на хранении в одном из французских органов власти.
В этом акте указываются фамилия, имена и пол заинтересованного лица, а также место и дата его рождения, его происхождение, его место жительства на момент приобретения французского гражданства.
Статья 98-1.
Акт, служащий актом о браке, составляется тогда, когда лицо, которое приобретает или восстанавливает французское гражданство, вступило в брак ранее за границей, если только о совершении брака уже не был составлен акт, внесенный в реестр, находящийся на хранении в одном из французских органов власти. В акте указываются:
 дата и место совершения брака;
 орган власти, представитель которого совершил брак;
 фамилии, имена, даты и места рождения каждого супруга;
 происхождение супругов;
 а также в необходимых случаях, фамилия, статус и место нахождения органа власти, представитель которого совершил брак.
Статья 98-2.
Может быть составлен акт, содержащий одновременно сведения о рождении и о браке, если только о рождении и о браке уже не были составлены акты, внесенные в реестры, находящиеся на хранении в одном из французских органов власти.
Этот акт служит одновременно актом о рождении и актом о браке.
Статья 98-3.
В актах, о которых говорится в статьях 98 и 98-2, также указываются:
 дата их составления;
 фамилия и подпись должностного лица, ведущего акты гражданского состояния;
 отметки, сделанные на полях акта, который они заменяют;
 отметки об актах и решениях, касающихся гражданства данного лица.
На полях также делается упоминание о правилах, предписанных для каждой категории актов в соответствии действующими правовыми нормами.
Статья 98-4.
Лица, для которых составляются акты в соответствии со статьями 98 – 98-2, не имеют права требовать копии их акта о рождении или акта о браке, которые составлены иностранным органом власти.
В случае расхождений между актом гражданского состояния, составленным иностранным органом власти или французским консульским агентом, и актами, составленными в соответствии с вышеуказанными статьями, последние считаются достоверными до принятия решения о внесении поправок.
ГЛАВА VII. ОБ ИСПРАВЛЕНИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Статья 99.
Исправление актов гражданского состояния производится по распоряжению председателя суда. Исправление судебных решений о признании (рождения или смерти) или о внесении дополнений в акты гражданского состояния производится по распоряжению суда. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г., Декрет N 81-500 от 12 мая 1981 г.)
Просьба об исправлении может быть представлена любым заинтересованным лицом или прокурором Республики; прокурор Республики действует по долгу службы, если ошибка или упущение затрагивают существенный пункт акта или заменяющего его решения.
Прокурор Республики по месту составления акта может распорядиться об исправлении в административном порядке чисто технических ошибок и упущений, допущенных в актах гражданского состояния; с этой целью он дает соответствующие распоряжения хранителям реестров.
Статья 100.
Любое исправление в судебном или административном порядке акта гражданского состояния или судебного решения, касающегося акта гражданского состояния имеет законную силу для всех. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Статья 101.
Копия акта (если он был исправлен) выдается только с внесенными в него в судебном или административном порядке исправлениями. В противном случае хранитель реестров подвергается штрафу, предусмотренному статьей 50 Гражданского кодекса, и возмещает все убытки. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г., Декрет N 81-500 от 12 мая 1981 г.)
ТИТУЛ III. О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА
Статья 102.
Местом жительства каждого француза, с точки зрения осуществления его гражданских прав, является место его основного обитания (etablisseme Nt).
Владельцы судов и другие лица, проживающие на борту судна внутренних линий, зарегистрированного во Франции, и не имеющие места жительства, предусмотренного предыдущим абзацем, или законного места жительства, должны выбрать место жительства в одной из коммун, перечисленных в списке, составленном по распоряжению хранителя печати, министра юстиции, министра внутренних дел и министра общественных работ, транспорта и туризма. Однако владельцы судов, работающие по найму, и лица, проживающие на борту этих судов, могут иметь место жительства в другой коммуне при условии, что предприятие, которое эксплуатирует судно, находится в этой коммуне; в таком случае место жительства фиксируется в канцелярии этого предприятия; если владельцы судов и лица, проживающие на борту этих судов, не выбрали себе места жительства, то их местом жительства является место нахождения предприятия, эксплуатирующего судно, и, если это предприятие находится за границей, то место жительства определяется по месту нахождения бюро фрахтования в Париже. (Ордонанс N 58-923 от 7 октября 1958 г.)
Статья 103.
Изменение места жительства происходит вследствие действительного проживания в другом месте, связанного с намерением установить там свое основное обзаведение.
Статья 104.
Доказательство этого намерения вытекает из прямого заявления, сделанного как в муниципалитете места, которое лицо покинуло, так и в муниципалитете места, куда лицо перенесло свое место жительства.
Статья 105.
При отсутствии прямого заявления, доказательство намерения будет зависеть от обстоятельств.
Статья 106.
Гражданин, призванный к выполнению публичных обязанностей, имеющих временный характер или продолжающихся до отзыва, сохраняет свое прежнее место жительства, если он не обнаружил противоположного намерения.
Статья 107.
Принятие на себя выполнения обязанностей, возлагаемых пожизненно, влечет за собой немедленный перенос места жительства должностного лица в место, где оно должно выполнять указанные обязанности.
Статья 108.
Муж и жена могут проживать раздельно, но при этом не должен наноситься ущерб правилам, касающимся совместной жизни. (Закон N 75-617 от II июля 1975 г.)
Любое извещение для одного из стругов – даже если его раздельное проживание установлено судом – касающееся гражданского состояния или право- и дееспособности лиц, должно быть сообщено другому супругу. В противном случае оно считается недействительным.
Статья 108-1.
Раздельное проживание супругов в ходе бракоразводного процесса или процедуры установления судом режима раздельного проживания, ведет в силу Закона к установлению раздельного места жительства. (Закон N 75-617 от II июля 1975 г.)
Статья 108-2.
Не полностью дееспособный несовершеннолетний имеет место жительства у своего отца и матери. (Закон N 75-617 от II июля 1975 г.)
Если отец и мать проживают раздельно, то он имеет место жительства у того из родителей, с которым проживает.
Статья 108-3.
Совершеннолетний, состоящий под опекой, имеет место жительства у опекуна. (Закон N 75-617 от II июля 1975 г.)
Статья 109.
Совершеннолетние, которые служат или постоянно работают у другого лица, имеют то же место жительства, что и лицо, у которого они служат или работают, если они проживают в одном доме с этим лицом.
Статья 110.
Место открытия наследства определяется местом жительства (наследодателя].
Статья 111.
Если в каком-либо акте содержится указание на избрание сторонами или одной из сторон места жительства для выполнения этого акта в другом месте, чем действительное место жительства, то сообщения, требования и судебные действия, относящиеся к этому акты, могут быть произведены в условленном месте жительства и, в соответствие со статьей 48 Нового гражданского процессуального кодекса, перед судьей этого места. (Декрет N 75-1122 от 5 декабря 1975 г.)
ТИТУЛ IV. ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ
ГЛАВА 1. О ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ ОТСУТСТВИЯ
(Закон N 77-1447 от 28 декабря 1977 г.)
Статья 112.
Если лицо перестала, появляться в месте своего жительства или пребывания, не немеет никаких известий, то судья по делам опеки может по просьбе заинтересованных сторон или прокуратуры констатировать наличие предложения отсутствия.
Статья 113.
Судья может назначить одного или нескольких родственников или свойственников, или, в случае необходимости, любых других лиц для представительства лица, которое предполагается отсутствующим, в осуществлении его прав или в любых актах, в которых оно могло быть заинтересовано, а также для управления всем или частью его имущества; представительство лица, которое предполагается отсутствующим, и управление его имуществом регулируются нормами, применяемыми в случаях законного управления под судебным наблюдением, как это предусмотрено для несовершеннолетних, и, кроме того, с последующими изменениями.
Статья 114.
Без ущерба для особой компетенции других судебных органов судья в случае надобности с этой же целью устанавливает, исходя из размеров имущества, денежные суммы, которые должны ежегодно выделяться на содержание семьи или на расходы по ведению общего хозяйства. Судья решает вопрос об устройстве детей.
Он решает также вопрос об административных расходах и, возможно, о вознаграждении, которое может выплачиваться лицу, представляющем лицо, предполагаемое отсутствующим, и управляющему его имуществом.
Статья 115.
Судья может в любой момент и по долгу службы прекратить миссию назначенного лица; он может также его заменить.
Статья 116.
Если имущество лица, предполагаемого отсутствующим побежит разделу, то в таком случае применяется статья 838, абзац 1 Гражданского кодекса.
Однако судья по делам опеки может дать разрешение на раздел, даже частичный, и назначить нотариуса для производства раздела в присутствии представителя лица, предполагаемого отсутствующим, или заменяющего его лица, назначенного в соответствии со статьей 115, если первоначальный представитель сам заинтересован в разделе.
Решение о ликвидации имущества принимается судом большой инстанции.
Статья 117.
Специальной обязанностью органов прокуратуры является забота об интересах лиц, предполагаемых отсутствующими; заключение органа прокуратуры должно быть выслушано при рассмотрении всех требований, касающихся указанных лиц; представитель органа прокуратуры по долгу службы может потребовать выполнения или изменения положений данной статьи.
Статья 118.
Если лицо, предполагаемое отсутствующим, появится или даст о себе знать, то по его просьбе судья прекращает все принятые меры, касающиеся его представительства и управления его имуществом; указанное лицо получает обратно свое прежнее или приобретенное от его имени имущество в период его отсутствия.
Статья 119.
Права, приобретенные по закону на основании предположения об отсутствии, не ставятся под сомнение, если факт смерти отсутствующего установлен или он объявлен умершим в судебном порядке, независимо от указанной даты смерти.
Статья 120.
Вышеизложенные положения, касающиеся представительства лиц, предполагаемых отсутствующими и управления их имуществом, применяются также в отношении лиц, которые пребывания в отдаленном месте лишены возможности волеизъявления.
Статья 121.
Эти положения не применяются в отношении лиц, предполагаемых отсутствующими или лиц, указанных в статье 120, если они оставили доверенность на их представление и управление их имуществом.
Так же обстоит дело, если супруг может позаботиться о защите интересов отсутствующего в соответствии с режимом имущественных отношений между супругами и в силу решения, принятого на основании статей 217 и 219, 1426 и 1429.
ГЛАВА II. ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТСУТСТВИЯ
(Закон N 77-1447 от 28 декабря 1977 г.)
Статья 122.
Если прошло 10 лет после констатации судом предположения отсутствия, то либо в соответствии со статьей 12, либо в связи с судебными процедурами, предусмотренными статьями 217 и 219, 1426 и 1429, суд большой инстанции по заявлению любой заинтересованной стороны или органа прокуратуры, может объявить об отсутствии.
Даже если не было вышеупомянутой констатации, суд также объявляется об отсутствии, в случае, если лицо не появлялось в месте своего жительства или пребывания и о нем нет никаких известий более 20 лет.
Статья 123.
Выписки из заявления, поданного в суд с целью объявления отсутствия завизированные органом прокуратуры публикуются в двух газетах, издаваемых в департаменте или, в случае необходимости, в местности, где находилось последнее место жительства или пребывания лица, о котором нет никаких известий.
Суд, куда подано заявление, может распорядиться принять и другие меры по опубликованию в любом месте, где сочтет нужным. Принятие этих мер по опубликованию осуществляется стороной, которая подает заявление.
Статья 124.
После опубликования выписок заявление, о котором уведомляется прокурор республики, передается в суд, который выносит решение на основании представленных бумаг и документов, с учетом обстоятельств исчезновения и обстоятельств, которые могут объяснять отсутствие известий.
Суд может распорядиться о принятии любых дополнительных мер по сбору информации и предписать проведение расследования с участием прокурора Республики, если. заявление исходит не от него, в любом месте, где сочтет нужным, в частности, в округе, где находилось последнее место жительства исчезнувшего или в округах, где находились места его пребывания, если они не совпадают.
Статья 125.
Исковое заявление может быть представлено, начиная с года, предшествующего истечению сроков, указанных в абзацах 1 и 2 статьи 122. Решение суда об объявлении отсутствия выносится по меньшей мере через год после опубликования выписок из вышеуказанного заявления.
Суд констатирует, что лицо, предполагаемое отсутствующим, не появилось в сроки, предусмотренные статьей 122.
Статья 126.
Заявление, поданное в суд с целью объявления отсутствия, считается не имевшим место, если отсутствуюущий появился или если установлено, что он умер до вынесения судебного решения об отсутствии.
Статья 127.
Если суд вынес решение об объявлении отсутствия, то публикуются выписки из этого решения в соответствии со статьей 123 в срок, установленный судом. Решение считается не имевшим место, если оно не было опубликовано в этот срок.
После того, как судебное решение вступит в законную силу, его резолютивная часть вписывается по требованию прокурора Республики в реестры актов о смерти по месту жительства отсутствующего или по последнему месту его пребывания. Упоминание о внесении делается на полях реестров в соответствии с датой судебного решения об объявлении отсутствия; оно также делается на полях акта о рождении лица, объявленного отсутствующим.
Внесение в реестры означает, что решение не может оспариваться третьими лицами, которые только могут вносить поправки, согласно статьей 99.
Статья 128.
Решение суда об объявлении отсутствия с момента внесения в реестры имеет те же последствия, какие имело бы установление факта смерти. Действие принятых мер по управлению имуществом отсутствующего, согласно Главе 1 настоящего Титула, прекращается, если не будет принято иное решение судом или судьей, который распорядился их принять. Супруг отсутствующего может вновь вступить в брак.
Статья 129.
Если отсутствующий появится или если будет доказано его существование после объявления отсутствия, то прокурор Республики или любая заинтересованная сторона могут потребовать аннулирования решения об объявлении отсутствия.
Однако если заинтересованная сторона хочет, чтобы ее представляли, то таким представителем может быть только адвокат, зачисленный в коллегию адвокатов.
Резолютивная часть судебного решения об аннулировании Объявления отсутствия опубликовывается немедленно согласно статье 123. Упоминание об этом решении делается после опубликования на полях решения об объявлении отсутствия и в реестрах, где оно записано.
Статья 130.
Отсутствующий, существование которого удостоверено судом, получает обратно свое имущество и имущество, которое было приобретено за время его отсутствия, а также цену имущества, которое было отчуждено, или имущество, приобретенное на средства или доходы, которые отсутствующий должен был получить.
Статья 131.
Любая заинтересованная сторона, которая незаконным путем добилась объявления отсутствия, должна возвратить отсутствующему, существование которого удостоверено судом, доходы от пользования имуществом, а также все законные проценты, и возместить все другие убытки.
Статья 132.
Брак отсутствующего остается расторгнутым, даже если решение суда об объявлении отсутствия было аннулировано.
Статьи 133-143.
Отменены.
ТИТУЛ V. О БРАКЕ
ГЛАВА І. О КАЧЕСТВАХ И УСЛОВИЯХ,
НЕОБХОДИМЫХДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
Статья 144.
Мужчина до достижения полных 18 лет, женщина до достижения полных 15 лет не могут заключить брак.
Статья 145.
Однако, прокурору Республики по месту совершения брака предоставляется право при наличии серьезных оснований разрешать заключение брака до достижения указанного возраста. Ст. 146. Нет брака, если нет согласия. (Закон N 70-1266 от 23 декабря 1970 г.)
Статья 147.
Нельзя заключить второй брак до расторжения первого.
Статья 148.
Несовершеннолетние не могут заключить брак без согласия их отца и матери; в случае разногласия между отцом и матерью, это разногласие признается согласием. (Закон от 17 июля 1927 г.)
Статья 149.
Если один из двух (родителей) умер или если он не в состоянии выразить свою волю, то достаточно согласия другого. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Не является необходимым представлять акт о смерти отца или матери одного из будущих супругов, если (оставшийся в живых) супруг или отец и мать умершего удостоверят под присягой факт смерти.
Если неизвестно, где находятся в настоящее время отец или мать, и если от отсутствующего не поступало известий в течение года, брак может быть совершен, если указанные обстоятельства будут удостоверены под присягой будущим супругом и родителем, давшим согласие на брак.
Обо всем этом должно быть сделано упоминание в акте о браке. Ложная присяга, принесенная в случаях, предусмотренных настоящей статьей и нижеследующими статьями настоящей главы, влечет за собой наказание, предусмотренное статьей 363 Уголовного кодекса.

Статья 150.
Если отец и мать умерли или если они не в состоянии выразить свою РОЛЮ, ТО их заменяют деды и бабки; если имеется разногласие между дедом и бабкой, принадлежащими к одной линии, или если имеется разногласие между двумя линиями, то это разногласие признается согласием. (Закон от 17 июля 1927 г.)
Если неизвестно, где находятся в настоящее время отец и мать, и если от них не поступало известий в течение года, то брак может заключен, если указанные обстоятельства будут удостоверены под присягой дедами и бабками, а также самим вступающим в брак. Так же обстоит дело, если один или несколько из дедов и бабок дают согласие на брак, а место пребывания в настоящее время других дедов или бабок неизвестно и от них не поступало известий в течение года. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Статья 151.
Представление резолютивной части судебного решения, которое объявляет об отсутствии или содержит распоряжение о производстве расследования об отсутствии отца, матери, дедов или бабок равнозначно представлению актов об их смерти в случаях, предусмотренных статьями 149, 150, 158, 159 Гражданского кодекса. (Закон от 2 февраля 1933 г.)
Статья 152.
Отменена законом от 17 июля 1927 г.
Статья 153.
К восходящему родственнику, который не в состоянии выразить свою волю, приравнивается восходящий отбывающий наказание, заключающееся в высылке или задержанный в колонии, согласно статье 6 Закона от 30 мая 1854 г. о наказании каторжными работами. Однако будущие супруги всегда имеют право испросить и представить должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, согласие, данное этим восходящим родственникам. (Закон от 20 июня 1896 г.)
Статья 154.
Разногласие между отцом и матерью, между дедом и бабкой, принадлежащих к одной линии, или между дедами и бабками двух линий может быть удостоверено нотариусом, который привлекается будущим супругом и который совершает акт без участия другого нотариуса и свидетелей; нотариус сообщает о предполагаемом союзе тому или тем из родителей, дедов или бабок, чье согласие еще не получено. (Закон от 2 февраля 1933 г.)
В акте, посредством которого делается это сообщение, должны быть указаны имена, фамилии, профессии места жительства и места пребывания будущих супругов их отцов и матерей, или в подлежащих случаях, их дедов и бабок, а также место, где будет совершен брак.
В этом акте должно также содержаться заявление о том, что указанное сообщение делается с целью получить согласие, которое еще не дано, и что при отсутствии согласия брак все равно будет заключен.
Статья 155.
Разногласие между восходящими родственниками может быть также подтверждено письмом, подпись под которым удостоверена и которое адресовано должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, которое должно совершить брак, или посредством акта, совершенного в форме, предусмотренной статьей 73, абзац 2. (Закон от 2 февраля 1933 г.)
Акты, перечисленные в настоящей и предыдущей статьях, визируются и регистрируются бесплатно.
Статья 156.
Должностные лица, ведущие акты гражданского состояния, которые совершают браки, заключенные сыновьями или дочерьми, не достигшими 18 лет, без согласия отцов или матерей, дедов или бабок, или семейного совета в случаях, когда это согласие требуется или на это согласие указано в акте о браке, присуждаются по инициативе заинтересованных сторон или прокурора республики при суде большой инстанции округа, где брак совершен к штрафу, указанному в статье 192 Гражданского кодекса. (Закон от 21 июня 1907-г.)
Статья 157.
Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, которое не потребовало доказательства того, что извещение, предписанное статьей 154, было сделано присуждать к штрафу, предусмотренному предыдущей статьей. (Закон от 4 февраля 1934 г.)
Статья 158.
Внебрачный ребенок законнопризнанный, который не достиг 18 лет не может заключить брак без согласия того из родителей, который его признал, или обоих родителей, если он был признан ими обоими. (Закон от 10 марта 1913 г.)
В случае разногласия между отцом и матерью, это различие (решений] признается согласием. (Закон от 17 июля 1927 г.)
Если один из родителей умер, или он не в состоянии выразить свою волю, то достаточно согласия другого. Положения, содержащиеся в статье 149, абзацы 3, 4, 5 применяются к несовершеннолетнему внебрачному ребенку. (Закон от 7 февраля 1924 г.)
Статья 159.
Если не имеется ни отца, ни матери, ни дедов, ни бабок или они не в состоянии выразить свою волю, то лица не достигшие 18 лет, могут заключить брак лишь с согласия семейного совета. (Закон от 10 марта 1913 г.)
Внебрачный ребенок, который не был признан, и внебрачный ребенок, который после своего признания потерял своих отца и мать или они не могут выразить свою волю, может до достижения полных 18 лет вступать в брак лишь после получения согласия семейного совета.(Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
Статья 160.
(Закон от 7 февраля 1924 г.). Если неизвестно, где проживают в настоящее время те из восходящих родственников лица, не достигшего 18 лет, смерть которых не установлена, и если от них не поступало известий в течение года, то несовершеннолетний делает об этом заявление под присягой перед судьей по делам опеки того места, где находится несовершеннолетний в присутствии секретаря судьи в кабинете судьи. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.) Судья по делам опеки составляет об этом акт.
Судья по делам опеки сообщает об этом заявлении семейному совету, который принимает решение по вопросу: разрешении на вступление в брак. Однако несовершеннолетний может сделать заявление под присягой непосредственно в присутствии членов семейного совета. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
Статья 161.
По прямой линии брак запрещен между всеми восходящими и нисходящими, законными или внебрачными родственниками и свойственниками по той же линии.
Статья 162.
По боковой линии брак запрещен между братом и сестрой как законными, так и внебрачными. (Закон от 1 июля 1914 г.)
Статья 163.
Кроме того, брак запрещен между дядей и племянницей, теткой и племянником, независимо от того, является ли это родство законным или внебрачным. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 164.
Президенту Республики предоставляется право при наличии серьезных оснований снимать запрещения, установленные:
1) в статье 161в отношении браков между свойственниками по прямой линии, если лицо, создавшее свойство умерло;
2) в статье 163 в отношении браков между дядей и племянницей, теткой и племянником. (Закон от 10 мирта 1938 г.)
ГЛАВА II. О ФОРМАЛЬНОСТЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СОВЕРШЕНИЮ БРАКА
Статья 1б5.
Брак совершается публично перед должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния в коммуне, где один из супругов имеет место жительства или пребывания во время производства оповещения, предусмотренного статьей 63, а в случае освобождения от оповещения в то время, когда будет принято распоряжение об освобождении от оповещения, предусмотренное ниже в статье 169. (Закон от 21 июня 1907 г.)
Статья 166.
Оповещение, предписанное статьей 63, должно быть произведено в муниципалитете места совершения брака и места, где каждая из договаривающихся сторон имеет место жительства или пребывания. (Ордонанс N 58-779 от 23 августа 1958 г.)
Статьи 167 и 168
Отменены Ордонансом N 58-779 от 23 августа 1958 г., Ст.8.

Статья 169.
Прокурор Республики, в округе которого будет совершен брак, может при наличии серьезных оснований освободить от оповещения и соблюдения сроков оповещения или лишь от вывешивания объявления. (Закон от 8 апреля 1927 г.)
Он может также в исключительных случаях освободить будущих стругов или одного из них от предоставления медицинской справки, предусмотренной статьей 63, абзац 2.
Медицинская справка не требуется от будущих супругов, если один из них находится при смерти (ст. 75, абзац 2 настоящего кодекса). (Ордонанс N 45-2720 от 2 ноября 1945 г.)
Статья 170.
Брак, заключенный в иностранном государстве между французами, между французом и иностранцем, является действительным, если он совершен в формах, принятых в этом государстве, при условии, что ему предшествовало оповещение, предписанное статьей 63 титула «Об актах гражданского состояния», и что француз ничем не нарушил положений предыдущей главы. (Закон от 21 июля 1907 г.)
Также обстоит дело, если речь идет о браке, заключенном в иностранном государстве между французом и иностранкой, если брак был совершен французскими дипломатическими или консульскими агентами в соответствии с французскими законами. (Закон от 29 ноября 1901 г.)
Однако дипломатические или консульские агенты могут совершать брак между французом и иностранкой лишь в государствах, которые будут указаны в Декретах Президента Республики.
Статья 171.
Президент Республики может при наличии серьезных оснований разрешить совершение брака если один из будущих супругов умер после выполнения официальных процедур, из которых недвусмысленно явствует его согласие. (Закон N 59-1583 от 31 декабря 1959 г.)
В таком случае последствия совершенного брака относятся к периоду, предшествовавшему смерти супруга.
Однако такой брак не дает никакого права наследования аb i Ntestat супругу умершего, и считается, что между супругами не существовало никакого режима имущественных отношений.
ГЛАВА III. О ВОЗРАЖЕНИЯХ ПРОТИВ БРАКА
Статья 172.
Право предъявлять возражения против совершения брака принадлежит лицу, связанному браком с одной из договаривающихся сторон.
Статья 173.
Отец, мать или деды и бабки могут предъявить возражение против брака их детей и нисходящих родственников, даже совершеннолетних.
После снятия судом возражения против брака, предъявленного одним из восходящих родственников, никакое новое возражение, предъявленное восходящим родственником, не может быть принято и не может задержать совершения брака. (Закон от 9 августа 1919 г.)

Статья 174.
За полным отсутствием восходящих родственников брат или сестра, дядя или тетка, двоюродный брак иди двоюродная сестра, если они являются совершеннолетними, могут предъявить возражение лишь в двух следующих случаях:
1) если не было получено согласия семейного совета, требуемое статьей 159(Закон от 2 февраля 1933 г.);
2) если возражение основано на том, что будущий супруг является умалишенным; это возражение, которое суд может снять своим решением безусловно и окончательно, может быть принято лишь при условии возложения на возражающего обязанности возбудить в указанный судом срок дело об объявлении лица (будущего супруга] недееспособным и внести этот вопрос на рассмотрение суда.
Статья 175.
В обоих случаях, предусмотренных предыдущей статьей опекун или попечитель может предъявить возражение пока длится опека или попечительство лишь постольку, поскольку он будет уполномочен семейным советом, который он может созвать.
Статья 176.
Любой акт, содержащий возражение должен указывать в качестве кого действует предъявляющий возражение. Акт должен содержать в себе указание место жительства в местности, где брак должен быть совершен, а также причины возражения и текст закона, на котором основаны возражения; в противном случае акт считает не действительным, лицо, подписавшее акт, содержащий возражение, освобождается от должности. (Закон от 8 апреля 1927 г.)
По истечении года возражение прекращает свое действие. Оно может быть возобновлено кроме случаев, предусмотренных статьей 173, абзац 2. (Закон от 15 марта 1933 г.)
Статья 177.
Суд большой инстанции должен в 10-дневный срок вынести решение относительно требования о снятии возражения, представленного будущими супругами, даже если они несовершеннолетние. (Закон от 15 марта 1933 г.)
Статья 178.
Если представлена апелляционная жалоба, то она должна быть рассмотрена в течение 10 дней. Если решение, являющееся предметом апелляционной жалобы, постановило снять возражение, то апелляционный суд должен приступить к рассмотрению дела даже по своей инициативе. (Закон от 15 марта 1933 г.)
Статья 179.
Если возражение отвергнуто, то лица, предъявившие его, но не являющиеся восходящими родственниками, могут быть присуждены к возмещению убытков.
Судебные решения и постановления, вынесенные заочно и отвергающие возражение, не подлежат обжалованию. (Закон от 20 июня 1896 г.)

ГЛАВА IV. О ТРЕБОВАНИЯХ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Статья 180.
Брак, который был заключен без свободного согласия обоих супругов или одного из них, может быть оспорен лишь супругами или тем из супругов, согласие которого не являлось свободным.
Если имело место заблуждение относительно лица, или основных качествах лица, то другой супруг может потребовать объявление брака недействительным. (Закон № 75-617 от II июля 1975 г.)
Статья 181.
В случае, указанном в предыдущей статье, требование о признании брака недействительным не может быть принято, если имело место сожительства, продолжавшееся в течение лести месяцев с того момента, как супруг приобрел полную свободу или узнал о своем заблуждении.
Статья 182.
Брак, заключенный без согласия отца и матери, восходящих родственников или семейного совета в тех случаях, когда это согласие являлось необходимым, может быть оспорен лишь теми лицами, согласие которых требовалось или тем из супругов, который в этом согласии нуждался.
Статья 183.
Иск о признании брака недействительным не может быть предъявлен ни супругами, ни родственниками, чье согласие требовалось во всех тех случаях, когда брак был одобрен явно или молчаливо тем, чье согласие являлось необходимым, или если истек год с того момента, как они узнали о браке без предъявления требования с. их стороны. Требование не может быть также предъявлено супругом, если оно не было предъявлено им в течение года с того момента, как он достиг возраста, по достижении которого он сам мог дать согласие на брак.
Статья 184.
Всякий брак, заключенный с нарушением правил, содержащихся в статьях 144, 146, 147, 161-163, может быть оспорен самими супругами, всеми заинтересованными лицами, органами прокуратуры. (Закон от 19 февраля 1933 г.)
Статья 185.
Однако брак, заключенный супругами, которые еще не достигли требуемого возраста, или один из которых не достиг этого возраста, не может быть оспорен:
1) если истекло шесть месяцев со времени достижения этим стругом или супругами необходимого возраста;
2) если жена, не достигшая этого возраста, забеременела до истечения шести месяцев.
Статья 186.
Отец, мать, восходящие родственники и семейство, давшие согласие на брак, заключенный в условиях, указанных в предыдущей статье, не могут предъявить требование о признании брака недействительным.
Статья 187.
Во всех случаях, когда, согласно статье 184, иск о признании брака недействительным может быть предъявлен всеми заинтересованными лицами, этот иск не может быть предъявлен при жизни обоих супругов боковыми родственниками или детьми, рожденными от другого брака. Однако этот иск может быть предъявлен в тех случаях, когда указанные лица имеют наличный и действительный интерес.
Статья 188.
Супруг, во вред которому был заключен второй брак, может требовать признания этого брака недействительным даже при жизни супруга, который состоял с ним в браке.
Статья 189.
Если вступившие в новый брак супруги выдвигают возражение по поводу недействительности первого брака, то вопрос о действительности или недействительности первого брака, должен быть разрешен судом в первую очередь.
Статья 190.
Королевский прокурор (прокурор Республики) во всех случаях, к которым применяется статья 184 и с изменениями, указанными в статье 185, может и должен требовать признания брака недействительным при жизни обоих супругов и присуждении их к разлучению.
Статья 191.
Любой брак, который не был заключен публично и вред компетентным должностным лицом, может быть оспорен самими стругами, отцом и матерью, восходящими родственниками и всеми, кто в этом действительно заинтересован, так же как органами прокуратуры.
Статья 192.
Если браку не предшествовало требуемое оповещение или не было получено освобождения от оповещения, если промежутки времени между оповещением и совершением брака не были соблюдены, то прокурор Республики должен предъявить требование о присуждении должностному лицу штрафа, который не может превышать (Закон N 46-2154 от 7 октября 1946 г.) 30 франков, и о присуждении сторонам или тем, под властью которых они действовали, штрафа соразмерного их состоянию. (Закон от 21 июня 1907 г.)
Статья 193.
Указанным в предыдущей статье наказаниям должны быть подвергнуты упомянутые в этой статье лица за любое нарушение правил, указанных в статье 165, даже если эти нарушения не были сочтены достаточными для вынесения решения о недействительности брака.
Статья 194.
Никто не может требовать признания за ним звания супруга и признания гражданских последствий брака, если он не представит акта о совершении брака, внесенного в реестр актов гражданского состояния; исключение предусмотрено статьей 46 титула «Об актах гражданского состояния».
Статья 195.
Общественное признание лиц супругами не может освободить слывущих супругами обоюдно ссылающихся на это признание, от представления акта о совершении брака перед должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния.
Статья 196.
Если лица признаются супругами и если представлен акт о совершении брака перед должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния, то ни один из супругов не может предъявить требование о признании брака недействительным.
Статья 197.
Однако, если в случаях, указанных в статьях 194 и 195, имеются дети, рожденные от двух лиц, которые жили открыто как муж и жена и оба умерли, то каждый раз, когда законность происхождения доказана посредством общественного признания неопровергаемого акта о рождении, эта законность не может быть оспорена под тем предлогом, что не был представлен акт о совершении брака.
Статья 198.
Если доказательство законного совершения брака приобретается в результате уголовного процесса, то внесение приговора в реестры актов гражданского состояния обеспечивает за браком, считая со дня его совершения все гражданские последствия как в отношении стругов, так и в отношении детей, родившихся от этого брака.
Статья 199.
Если супруги или один из них умерли, не обнаружив незаконных действий, то уголовный иск, может предъявлен теми, кто заинтересован в признании брака действительным, а также королевским прокурором (прокурором Республики).
Статья 200.
Если должностное лицо умерло ко времени обнаружения незаконных действий, то иск должен быть предъявлен в порядке гражданского процесса к его наследникам королевским прокурором (прокурором Республики) в присутствии заинтересованных сторон и по их заявлению.
Статья 201.
Брак, признанный недействительным, тем не менее порождает гражданские последствия в отношении стругов, если брак был заключен добросовестно. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Если добросовестность проявлена лишь одним из супругов, то брак порождает гражданские последствия лишь в пользу этого супруга.
Статья 202.
Брак порождает гражданские последствия в отношении деталей, даже если ни один из супругов не проявил добросовестности. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Суд выносит решение об условиях осуществления родительской власти как и по вопросу о расторжении брака. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
ГЛАВА V. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ БРАКА
Статья 203.
Самим фактом брака супруги совместно заключают обязательство кормить, содержать и воспитывать своих детей.
Статья 204.
Сын или дочь не могут выступать с иском к своим отцу и матери об устройстве своей жизни иначе, путем брака.
Статья 205.
Дети обязаны предоставлять содержание своим отцу и матери или другим восходящим родственникам, находящимся в нужде. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 года).
Статья 206.
Зятья и снохи также должны, при наличии тех же обстоятельств, предоставлять содержание своим тестю и теще, но это обязательство прекращается, когда тот из супругов, благодаря которому возникло свойство, и дети, происшедшие от его союза с другим супругом, умерли. (Закон от 9 августа 1919 года).
Статья 207.
Обязательства, вытекающие из этих постановлений, являются взаимными. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 года).
Однако, если кредитор сам серьезно нарушал свои обязательства перед должником, судья может освободить последнего полностью или частично от долга по содержанию.
Статья 207-1.
Наследство умершего супруга должно давать содержание пережившему супругу, если он находится в нужде. Требования заявляются в течение года со дня смерти, а в случае раздела имущества этот срок продлевается до окончания раздела. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 года).
Алименты изымаются из наследства. Их выплата возлагается на всех наследников по закону, а при недостаточности суммы – на всех сингулярных легатариев пропорционально предоставленному им имуществу.
Однако в случае, если умерший специально оговорил, что такой-то легат завещание будет выполнен преимущественно перед другими лицами, то будет применяться статья N 927.
Статья 208.
Содержание предоставляется лишь соразмерно нуждаемости того, кто его требует, и состоянию того, кто его дает. (Закон от 3 января 1972 года)
Судья может, в силу имеющихся у него полномочий и сообразно обстоятельствам, назначить алименты с условием их изменяемости, что предусмотренно действующим законодательством.
Статья 209.
Если лицо, дающее или получающее содержание, окажется в таком состоянии, что или не может более предоставлять содержания или не имеет более в нем нужды, в полном объеме или частично, то можно требовать прекращения или уменьшения предоставляемого содержания.
Статья 210.
Если лицо, которое должно предоставлять содержание, докажет, что оно не может платить содержание в виде алиментов, то судья по семейным делам, изучив дело, может постановить, чтобы оно предоставило кров, пропитание и обеспечение тому, кому оно обязано давать содержание. (Закон N 93-22 от 08 января 1993 года)
Статья 211.
Судья по семейным делам равным образом решает, должны ли отец или мать, которые предложат кров, пропитание и обеспечение ребенку, которого они обязаны содержать, быть освобождены в этом случае от уплаты алиментов. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 года)
Статья 212.
Супруги обязаны к взаимной верности, помощи, поддержке.
Статья 213.
Супруги совместно осуществляют моральное и материальное руководство семьей. Они заботятся о воспитании детей и подготавливают их будущее. (Закон N 70-59 от 4 июня 1970 года)
Статья 214.
Если в брачном договоре не оговаривается взнос каждого из супругов в расходы по содержанию семьи, то они участвуют в них пропорционально своим возможностям. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года).
Если один из супругов не выполняет своих обязательств, он может быть принужден к этому другим супругом в формах, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом.
Статья 215.
Супруги взаимно обязываются жить вместе. (В ред. Закона N 70-459 от 4 июня 1970 года)
Супруги выбирают место резиденции семьи по взаимному согласию. (В ред. Закона N 75-617 от II июля 1975 года)
Один супруг не может без согласия другого распоряжаться правами, относящимися к жилищу семьи и к предметам его обстановки. Тот из супругов, который не дал своего согласия на совершение такой сделки, вправе требовать ее аннулирования; иск об аннулировании сделки может быть заявлен в течение года, следующего за днем, когда супруг узнал об этой сделке, но ни в коем случае не позднее года после прекращения имущественных отношений между супругами. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года.)
Статья 216.
Каждый супруг обладает полной правоспособностью; но его права и возможности могут быть ограничены в силу режима имущественных отношения между супругами и постановлениями настоящей главы. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года)
Статья 217.
Одному из супругов может быть разрешено судом единолично совершить сделку, в которой необходимы участие или согласие другого супруга, если последний не в состоянии выразить свою волю или же его отказ не обоснован интересами семьи. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года)
Сделка, совершенная в условиях, установленных решением суда, имеет юридическую силу в отношении супруга, участие или согласие которого не были получены, при этом на него не налагаются какие либо личные обязательства.
Статья 218.
Один из супругов может дать другому доверенность представлять его при исполнении полномочий, которые налагает на него режим имущественных отношений между супругами. (Закон № 65-570 от 13 июля 1965 года). Он в праве в любом случае отозвать эту доверенность. (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 гсда, Ст.1)
Статья 219.
Если один из супругов не в состоянии выразить свою волю, другой может, по решению суда, быть признан правомочным представлять его, как вообще, так и для совершения определенных сделок, при исполнении полномочий, вытекающих из режима имущественных отношений между супругами; условия и продолжительность этого представительства устанавливаются судьей. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года).
В отсутствие законных полномочий, доверенности или признания правоспособности судом сделки, совершенные одним из супругов, представлявшим другого, имеют в отношении последнего последствия, рассматриваемые в соответствии с правилами о ведении дел.
Статья 220.
Каждый из супругов уполномочен единолично заключать договоры, имеющие целью содержание домашнего хозяйства или воспитание детей: за каждый долг, сделанный в связи с этим одним из супругов солидарно отвечает и другой. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года).
Однако солидарная ответственность не распространяется на явно чрезмерные расходы, если принимать в расчет образ жизни семьи, полезность или бесполезность сделок, добросовестность или недобросовестность третьих лиц, участвовавших в договоре.
Она также не наступает, если договоры не были заключены с согласия обоих супругов, но касались покупок в рассрочку, а также займов, если только последние не составляли незначительных сумм, необходимых на нужды повседневной жизни. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года, Ст.2)
Статья 220-1.
(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года). Если один из супругов серьезно пренебрегает своими обязанностями и тем самым подвергает опасности интересы семьи (Закон N 93-22 от 8 января 1993 года) судья по семейным делам может предписать все безотлагательные меры, которых требует соблюдение этих интересов.
В частности, он может запретить такому супругу без согласия другого совершать распорядительные сделки, касающиеся его собственного имущества или общего имущества супругов, движимого или недвижимого. Он может также запретить перемещение движимого имущества, за исключением того, которое он определит в личное пользование одного или другого супруга.
Срок действия мер, предусмотренных настоящей статьей, должен быть определен с учетом возможного продления, но не должен превышать 3 года.
Статья 220-2.
Если постановление суда запрещает совершать распорядительные действия относительно имущества, отчуждение которого подлежит публичной регистрации, то оно должно быть зарегистрированно по просьбе супруга-заявителя. Эта регистрация прекращает свое действие по истечении срока, определенного постановлением, если только заинтересованная сторона в данный промежуток времени не добьется изменяющего постановления, которое будет зарегистрированно таким же образом. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965г.).
Если постановление суда запрещает пользоваться телесным движимым имуществом или перемещать его, заявитель сообщает об этом своему супругу, вследствие чего последний становится хранителем, ответственным за недвижимое имущество на тех же условиях, что и при наложении ареста на имущество. Если об этом сообщается третьему лицу, то его считают недобросовестным.
Статья 220-3.
По просьбе супруга-заявителя аннулируются все сделки, совершенные в нарушение постановления суда, если они проводились с недобросовестным третьим лицом, или же, если речь идет об имуществе, отчуждение которое подлежит публичной регистрации, если они фактически были совершены после регистрации, предусмотренной предыдущей статьей. (Закон N 65-570 от 3 июля 1965 г.)
Иск об аннулировании сделки может быть возбужден супругом-заявителем в течение двух лет с того дня, когда он узнал о сделке, однако он ни в коем случае не может быть предъявлен, если сделка была публично зарегистрирована, более чем через два года после ее регистрации.
Статья 221.
Каждый из супругов может открыть для себя, на свое имя, без согласия другого любой счет для хранения вкладов и любой счет ценных бумаг. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.).
В отношении депозитария, вкладчик всегда признается имеющим право, даже после расторжения брака, свободно пользоваться хранящимися вкладами и ценными бумагами. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст. З)
Статья 222.
Если один из супругов захочет единолично совершить сделку по управлению, пользованию или распоряжению недвижимым имуществом, которое находится в его личном владении, за ним признается право, в отношении добросовестного третьего лица, единолично совершить эту сделку. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.)
Это положение неприменимо к движимостям, представляющим собой предметы обстановки жилища и упомянутым в Ст. 215, абзац 3, а также к телесному движимому имуществу, сущность которого подразумевает собственность другого супруга в соответствии со Ст. 1404.
Статья 223.
Каждый супруг вправе свободно заниматься какой-либо профессией, получать вознаграждение и заработную плату и распоряжаться ими после выполнения обязанностей, вытекающих из брака. (Закон N 85-1372 .от 23 декабря 1985 г., Ст.4.)
Статья 224.
Отменена.
Статья 225.
Каждый из супругов единолично управляет своим личным имуществом, а также обременяет и отчуждает его. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст. 6).
Статья 226.
Положения настоящей главы, во всех вопросах, где они не оговаривают применение брачного договора, являются применимыми ввиду самого факта брака, каков бы ни был режим имущественных отношений между супругами. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.).
ГЛАВА VI. О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
Статья 227.
Брак расторгается:

  1. Смертью одного из супругов.
  2. Разводом, произведенном в законном порядке.
    ГЛАВА VII. О ПОВТОРНЫХ БРАКАХ
    Статья 228.
    Женщина может заключить новый брак лишь по истечении 300 дней после расторжения предыдущего брака. (Закон от 9 августа 1919 г.)
    Течение этого срока оканчивается в случае родов, происшедших после смерти мужа. Оно также заканчивается, если женщина представит медицинское свидетельство о том, что она не беременна. (Закон N 75-617 от 2 июля 1975 г.).
    (Закон от 4 февраля 1928 года). Председатель суда большой инстанции, в округе которого должен быть заключен брак, может своим распоряжением, на основании лишь просьбы, сократить срок, предусмотренный настоящей статьей (Отменено Законом N 75-617 от 2 июля 1975 года и Ст. 296 настоящего кодекса), если из обстоятельств достоверно следует, что в течение 300 дней предыдущий супруг не сожительствовал со своей женой.
    Просьба должна быть сообщена прокуратуре. В случае отклонения просьбы может быть принесена апелляционная жалоба. (Закон от 19 февраля 1933 года)
    ТИТУЛ VI. О РАЗВОДЕ
    ГЛАВА 1. ОБ ОСНОВАНИЯХ РАЗВОДА
    (Закон N 75-617 от 2 июля 1975 г.).
    Статья 229.
    Развод может быть объявлен по следующим основаниям:
     либо по взаимному согласию;
     либо ввиду разлада совместной жизни;
     либо ввиду виновного поведения.
    ЧАСТЬ 1. О РАЗВОДЕ ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ СУПРУГОВ.
    §1. О разводе по совместному требованию супругов.
    Статья 230.
    Если супруги совместно требуют развода, то они не обязаны сообщать его причину, они должны лишь представить на одобрение судьи проект соглашения, которое определяет последствия развода.
    Заявление может быть представлено либо адвокатами каждой из сторон, либо одним адвокатом, выбранным по взаимному согласию.
    Развод по взаимному согласию не может быть потребован в течение первых шести месяцев после заключения брака.
    Статья 231.
    Судья рассматривает заявление с каждым из супругов, затем с обоими. После этого он вызывает адвоката одного или адвокатов. Если супруги настаивают на разводе, судья объявляет, что им дается три месяца на обдумывание, по истечение которых заявление должно быть подано вновь.
    Совместное заявление утрачивает силу, если повторное заявление не подается в течение шести месяцев со дня истечения срока на обдумывание.
    Статья 232.
    Судья объявляет о расторжении брака, если у него складывается убеждение, что воля каждого из супругов является реальной и что каждый из них дает свое согласие без принуждения. Тем же решением он официально утверждает соглашение об урегулировании последствий развода.
    Он может не утвердить имущественное соглашение и не расторгнуть брак, если установит, что соглашение недостаточно обеспечивает интересы детей или одного из супругов.
    §2. О разводе по требованию одного из супругов и с согласия другого супруга.
    Статья 233.
    Один из супругов может потребовать развода, выдвинув в качестве причины ряд фактов, касающихся той и другой стороны, делающих невозможным продолжение совместной жизни.
    Статья 234.
    Если другой супруг признает эти факты перед судьей, последний объявляет о разводе без выяснения степени виновности каждого супруга. Такой развод за собой те же последствия, что и развод при равной вине.
    Статья 235.
    Если второй супруг не признает приведенные факты, судья не расторгает брак.
    Статья 236.
    Заявления, сделанные супругами, не могут быть использованы в качестве способа доказательства ни при каком другом иске.
    ЧАСТЬ II. О РАЗВОДЕ ВВИДУ РАЗЛАДА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.
    Статья 237.
    Один из супругов может потребовать развода по причине длительного разлада совместной жизни, если супруги фактически живут раздельно в течение шести лет.
    Статья 238.
    Супруг также может требовать развода, если психическое состояние другого супруга находится в течение шести лет в столь серьезном расстройстве, что никакой совместной жизни между супругами больше не существует и, согласно самым разумным предположениям, она не может быть восстановлена в будущем. Судья вправе в силу имеющихся у него полномочий, с соблюдением постановлений ст.240, отклонить это требование, если развод рискует повлечь за собой слишком тяжелые последствия для здоровья супруга.
    Статья 239.
    Супруг, требующий развода по причине разлада совместной жизни, несет все вытекающие из этого обязанности. В своем заявлении он должен указать средства, с помощью которых он будет выполнять свои обязательства по отношению к супругу и детям.
    Статья 240.
    Если другой супруг докажет, что развод будет иметь либо для него самого, с учетом, в частности, его возраста и продолжительности брака, либо для детей чрезвычайно суровые материальные и моральные последствия, то судья отклоняет требование о разводе.
    Он может отклонить его, в силу имеющихся у него полномочий, в случае, указанном в Ст. 238.
    Статья 241.
    Разлад совместной жизни может приводиться в качестве причины развода лишь супругом, подающим первичное заявление, называемое основным исковым заявлением.
    После этого второй супруг может также подать заявление, называемое встречным, указав на вину того, кто был инициатором развода. Это встречное заявление может привести только к разводу, но не к разлучению супругов. Если судья принимает его, то он отклоняет основное заявление и расторгает брак ввиду вины супруга, выступившего с инициативой развода.
    ЧАСТЬ III. РАЗВОД ВВИДУ ВИНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
    Статья 242.
    Требование о разводе может быть заявлено одним супругом по причине виновных действий другого, если эти действия являются серьезным и повторяющимся нарушением супружеского долга и обязанностей и делают невыносимым сохранение совместной жизни.
    Статья 243.
    Он может быть потребован одним из супругов, если другой был приговорен к любой из мер наказания, предусмотренных ст. 131-1 Уголовного кодекса (нового). (Закон N 92-1336 от 16 декабря 1992 г., Ст. 136)
    Статья 244.
    Примирение супругов, происшедшее после упомянутых виновных действий, препятствует приведению их в качестве причины развода.
    В этом случае судья отклоняет заявление. Однако при составлении нового заявления в связи с действиями, вновь совершенными или обнаруженными после примирения, прежние действия могут быть приведены в обоснование нового заявления.
    Сохранение или временное возобновление совместной жизни не является примирением, если оно обусловлено лишь необходимостью или попыткой примирения или потребностями воспитания ребенка.
    Статья 245.
    Виновные действие супруга, выступившего с инициативой развода, не мешают рассмотрению его заявления, однако они уменьшают степень тяжести действий, в которых он обвиняет другого супруга и которые послужили причиной развода.
    Эти виновные действия могут быть также приведены другим супругом в обоснование встречного заявления о разводе. Если оба заявления принимаются, объявляется развод при обоюдной вине.
    Развод по обоюдной вине может быть объявлен также и при отсутствии встречного заявления, если в ходе судебного разбирательства будет выявлена вина одной и другой стороны.
    Статья 246.
    Если развод был потребован на основании статей 233 -245, супруги могут, пока не вынесено никакого решения по существу, потребовать от судьи по семейным делам констатировать их согласие и утвердить проект соглашения об урегулировании последствий развода. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    ГЛАВА II. О ПРОЦЕДУРЕ РАЗВОДА
    ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 247.
    Суд большой инстанции, выносящий решения по гражданским делам, лишь один компетентен выносить постановление о разводе и его последствиях.
    Семейные дела поручаются судье данной судебной инстанции. Ему поручено специально следить за соблюдением интересов несовершеннолетних детей.
    В компетенцию этого судьи входит решение дел о разводе, каковы бы ни были его причины. Он может направить дело на коллегиальное слушание. Такое направление является законным, если имеется просьба одной из сторон. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    В компетенцию данного судьи, после объявления о разводе, какова бы ни была его причина, входил- вынесение решения об условиях осуществления родительских прав и об. изменении суммы алиментов, равно как и решение портить .детей третьему лицу. Он выносит решение без формальностей, причем заинтересованные стороны могут обратиться к нему, подав простую просьбу. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    Статья 248.
    Прения о причине, последствиях развода и принятии временных мер не являются публичными.
    Статья 248-1.
    В случае развода по причине виновных действий, при взаимной просьбе супругов, судья по семейным делам может ограничиться при мотивировке постановления констатацией того, что имеют место виновные действия, составляющие причину развода, не уточняя вину и претензии сторон. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 249.
    Если иск о разводе должен быть подан от имени совершеннолетнего, находящегося под опекой, он предъявляется опекуном с разрешения семейного совета, после консультации с лечащим врачом.
    Совершеннолетний, находящийся под попечительством, предъявляет иск самостоятельно в присутствии попечителя.
    Статья 249-1.
    Если супруг, в отношении которого подается заявление о разводе, находится под опекой, иск предъявляется его опекуну; а если он находится под попечительством, он отвечает по иску самостоятельно в присутствии попечителя.
    Статья 249-2.
    Опекун или специальный попечитель назначаются в случае, если опека или попечительство были доверены супругу недееспособного лица.
    Статья 249-3.
    Если в отношении одного из супругов находится под охраной юстиции, заявление о разводе может быть рассмотрено лишь после учреждения опеки или попечительства.
    Статья 249-4.
    Если один из супругов помещен под один из режимов защиты, предусмотренных статьей 490, заявление о разводе по взаимному согласию не может быть подано.
    Статья 250.
    В случае ограничения дееспособности в силу осуждения иск о разводе может быть предъявлен опекуном лишь с разрешения супруга, ограниченного в дееспособности.
    ЧАСТЬ II. О ПРИМИРЕНИИ
    Статья 251.
    В случае требования развода по причине разлада совместной жизни или виновных действий обязательной является попытка примирения до рассмотрения дела судом. Она может быть повторена и во время судебного рассмотрения.
    При требовании развода по взаимному согласию попытка примирения может быть предпринята в судебном заседании в соответствии с правилами процедуры, относящейся к этому случаю развода.
    Статья 252.
    Если судья стремится примирить супругов, он должен лично побеседовать с каждым из них отдельно, прежде чем свести их в своем присутствии.
    Затем, если этого потребуют супруги, должны быть вызваны адвокаты для присутствия и участия в беседе.
    В случае, указанном в статье 238, а также в случае, если супруг, против которого подается иск, не предстанет перед судьей, последний должен все же побеседовать с другим супругом и предложить ему подумать.
    Статья 252-1.
    Попытка примирения может быть отложена и возобновлена без формальностей; супругам должно быть дано время для размышления в пределах восьми дней.
    Если необходим более длительный срок, судья может приостановить рассмотрение дела и прибегнуть к новой попытке примирения в течение самое большее шести месяцев. При наличии оснований он предписывает необходимые временные меры.
    Статья 252-2.
    Если судье не удается склонить супругов к отказу от развода, он должен пытаться подвести их к полюбовному урегулированию последствий развода, в частности в том, что касается детей, путем заключения соглашений, которые могут быть приняты во внимание в будущем судебном постановлении. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Статья 252-3.
    Все, что было сказано или написано в связи с попыткой примирения, в какой бы форме она ни предпринималась, не может быть обращено в пользу или во вред любого из супругов или третьего лица при продолжении рассмотрения дела.
    ЧАСТЬ III. О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ
    Статья 253.
    В случае развода по совместному требованию супруги сами устанавливают эти меры во временном соглашении, которое должно быть приложено к их первичному заявлению.
    Однако судья может заставить их отменить или изменить те статьи этого соглашения, которые, по его мнению, противоречат интересам детей.
    Статья 254.
    В случае явки супругов в суд по причине, указанной в статье 233, или при вынесении постановления о невозможности примирения в других случаях судья предписывает меры, которые необходимы для обеспечения существования супругов и детей до той даты, когда судебное постановление вступит в законную силу.
    Статья 255.
    Судья может, в частности:
  3. разрешить супругам проживать раздельно;
  4. присудить одному из них пользоваться жилищем и предметами обихода, или разделить между ними это пользование;
  5. постановить вернуть одежду и личные вещи;
  6. назначить алименты и денежное обеспечение судебных издержек, которые один из супругов должен выплатить другому;
  7. предоставить одному из супругов денежное обеспечение за счет. его части общего имущества, если это необходимо по ситуации.
    Статья 256.
    При наличии несовершеннолетних детей судья принимает решение о порядке осуществления родительской власти. Он может также принять решение доверить детей третьему лицу. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.) Он выносит постановление также по поводу права на посещение и предоставления крова и определяет сумму расходов на содержание и воспитание детей, выплачиваемого тем из родителей, у которого они не проживают постоянно или который не осуществляет родительских прав. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    Статья 257.
    По получению первичного заявления судья может принять безотлагательные меры.
    Так, он может разрешить супругу-истцу жить отдельно с несовершеннолетними детьми, если таковые имеются. Он может также с целью гарантировать права супруга, принять постановление о любых консервативных мерах, таких как опечатывание совместного имущества. Положения статьи 220-1 и другие меры защиты, установленные в соответствии с режимом имущественных отношений между супругами, остаются при этом в силе.
    Статья 258.
    Если судья окончательно отклоняет требование о разводе, он может вынести постановление об участии в расходах по выполнению обязанностей, вытекающих из брака, о месте резиденции семьи и порядке осуществления родительских прав. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    ЧАСТЬ IV. О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
    Статья 259.
    Факты, приводимые в качестве причины развода или для защиты против иска о разводе, могут быть подтверждены с помощью любых способов доказательства, включая признание.
    Статья 259-1.
    Супруг не может предъявить суду переписку другого супруга с третьим лицом, которую он получил путем насилия или с нарушением закона.
    Статья 259-2.
    Протоколы, устанавливающие какой-либо факт, составленные по просьбе супруга, не принимаются к рассмотрению судом, если имело место нарушение неприкосновенности жилища или незаконное посягательство на тайну личной жизни.
    Статья 259-3.
    Супруги должны представить друг другу, судье, равно как и назначенным им экспертам все сведения и необходимые документы для установления пособий и алиментов и упразднения режима имущественных отношений между супругами.
    Судья вправе принять меры для сбора всех необходимые сведений у должников или у тех, кто является держателем ценных бумаг от имени супругов; соблюдение профессиональной тайны не может являться основанием для отказа в предоставлении таких сведений.

ГЛАВА III. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВОДА
ЧАСТЬ 1
Статья 260.
Судебное постановление, которым объявляется о разводе, расторгает брак, начиная с даты, когда оно вступает в законную силу.
Статья 2б1.
Женщина может вступить в новый брак только по истечении 300 дней после развода, как предусмотрено в статье 228.
Статья 261-1.
Если супругам за время судебного процесса было разрешено жить раздельно, этот срок начинается со дня принятия решения, разрешающего раздельное проживание и официально утверждающего, в случае совместного заявления, временное имущественное соглашение, заключенное в этой связи.
Женщина может вступить в новый брак без соблюдения 300-дневного срока, если развод объявлен по причинам, предусмотренным статьями 237 и 238.
Статья 261-2.
Этот срок оканчивается в случае родов, происшедших после вынесения решения, разрешающего или официально утверждающего раздельное проживание, или же, при его отсутствии, после даты, когда судебное постановление о разводе вступило в законную силу.
Если муж умрет до того, как судебное постановление вступит в законную силу, срок будет исчисляться со дня принятия решения о разрешении или официальном утверждении раздельного проживания.
Статья 262.
Судебное постановление о разводе действует в отношении третьих лиц в том, что касается имущества супругов, начиная с того дня, когда были сделаны записи, предусмотренные правилами о гражданском состоянии.
Статья 262-1.
Судебное постановление о разводе начинает действовать в плане отношений между супругами в том, что касается их имущества, со дня подачи искового заявления.
Как один, так и другой супруг вправе потребовать при наличии оснований, чтобы начало действия судебного постановления было отнесено на тот срок, когда они прекратили совместно жить и вести хозяйство. Тот, на кого ложится основная вина за расторжение брака, не может получить разрешение на такой перенос срока. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
Статья 262-2.
Всякое договорное обязательство, заключенное одним из супругов в обременение совместного имущества, всякое отчуждение общего имущества, произведенное одним из них в пределах своих полномочий после первичного заявления о разводе, будет объявлено недействительным, если доказано, что имело место нарушение прав другого супруга.
ЧАСТЬ II. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВОДА ДЛЯ СУПРУГОВ.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 263.
Если разведенные супруги пожелают вновь вступить в брак между собой, необходима новое совершение брака.
Статья 2б4.
В результате развода каждому супругу возвращается его фамилия.
Однако в случаях, предусмотренных статьями 237 и 238, жена имеет право сохранить фамилию мужа, если развод был потребован последним. В других случаях жена может сохранить фамилию мужа либо с его согласия, либо с разрешения суда, если она докажет, что в данном случае затрагиваются интересы ее самой или детей.
Статья 2б4-1.
Объявляя развод, (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.) судья по семейным делам отдает распоряжение об определении и разделе имущественных интересов супругов и при необходимости выносит решение по ходатайствам о сохранении нераздельности общей собственности или о присуждении неделимого имущества одному из собственников. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
ГЛАВА 2. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ РАЗВОДА.
Статья 265.
Развод считается объявленным против супруга, если он вызван его исключительной виной. Он также считается объявленным против супруга, который был инициатором развода, если последний был получен по причине разлада совместной жизни.
Супруг, против которого объявляется развод, теряет права, которые закон или соглашения, заключенные с третьими лицами, предоставляют разведенному супругу.
Эти права не теряются в случае разделенной вины или развода по взаимному согласию.
Статья 266.
Если развод объявляется по причине исключительной вины одного из супругов, то он может быть присужден к возмещению материального или морального ущерба, который был нанесено его супругу расторжением брака. Последний может требовать возмещения лишь по случаю иска о разводе.
Статья 267.
Если развод объявляется по причине исключительной вины одного из супругов, то последний в силу закона теряет все дарения и выгоды, которые предоставил ему супруг как при вступлении в брак, так и после.
Второй супруг сохраняет дарения и выгоды, которые ему были предоставлены, хотя они были обусловлены взаимностью и взаимность отсутствовала.
Статья 267-1.
Если объявляется развод с разделенной виной, каждый из супругов может полностью или частично аннулировать дарения или выгоды, которые он предоставил другому супругу.
Статья 268.
Если объявляется развод по совместному требованию, супруги сами решают судьбу дарений и выгод, которые они предоставили друг Другу; если они не приняли никакого решения на этот счет, предполагается, что они сохранили их.
Статья 268-1.
Если объявляется развод по заявлению одного супруга, с согласия другого супруга, то каждый из супругов может полностью или частично аннулировать дарения и выгоды, которые предоставил ему другой супруг.
Статья 269.
Если объявляется развод по причине разлада совместной жизни, инициатор развода в силу закона теряет дарения и выгоды, который предоставил ему другой супруг. 3. Компенсационные пособия.
Статья 270.
Развод, если только он не объявлен по причине разлада совместной жизни, прекращает обязанности по оказанию помощи, предусмотренные статьей 212 Гражданского кодекса; однако одного из супругов могут обязать выплачивать другому пособие, предназначенное для компенсации, в меру его возможностей, неравенства, возникшего в результате расторжения брака, в условиях жизни супругов.
Статья 271.
Компенсационное пособие назначается в соответствии с нуждаемостью супруга, которому оно выплачивается, и со средствами второго супруга с учетом ситуации на момент развода и ее возможным изменением в обозримом будущем.
Статья 272.
При определении нуждаемости одного и возможностей средств другого супруга судья принимает во внимание следующее:
 возраст и состояние здоровья супругов;
 время, уже посвященное или которое предстоит посвятить воспитанию детей;
 профессиональную квалификацию супругов;
 их готовность к новому роду деятельности;
 их существующие и предполагаемые права;
 возможную потерю ими прав на пенсию по случаю потери кормильца;
 их имущество, как в виде капитала, так и в виде дохода после прекращения режима имущественных отношений между супругами.
Статья 273.
Компенсационное пособие имеет твердый размер. Оно не может быть пересмотрено даже в случае непредвиденных изменений в материальном положении и нуждаемости сторон, за исключением случаев, когда отсутствие пересмотра может иметь для одного из супругов исключительно тяжелые последствия.
Статья 274.
Если величина состояния супруга, выплачивающего компенсационное пособие, позволяет, то оно приобретает форму капитала.
Статья 275.
Судья принимает решение об условиях, на которых происходит передача или предоставление имущества в виде капитала:

  1. Внесение суммы денег;
    2.Оставление имущества в натуре, движимости или недвижимости, но только для узуфрукта, когда судебным постановлением производится принудительная уступка в пользу супруга, получающего пособие.
  2. Передача доходных ценных бумаг в руки третьего лица, которому поручается выплачивать доходы супругу-получателю пособия до определенного срока.
    Вынесение судебного постановления о разводе может быть поставлено в зависимость от фактической передачи капитала или от выработки гарантий, предусмотренных статьей 277.
    Статья 275-1.
    Если супруг, выплачивающий компенсационное пособие, не располагается на данный момент необходимой ликвидностью, ему может быть разрешено при гарантиях, предусмотренных статьей 277, образовать капитал в течение трех лет.
    Статья 276.
    В отсутствие капитала или же если он недостаточен, компенсационное пособие принимает форму ренты.
    Статья 276-1.
    Рента назначается на срок, равный или меньшей продолжительности жизни супруга, получающего ее.
    Рента индексируется; коэффициент устанавливается так же, как и в случае выплаты алиментов.
    Сумма ренты до индексации может устанавливается в едином выражении на весь период или может варьироваться в последствии в зависимости от возможных изменений материальном положении супругов.
    Статья 276-2.
    Со смертью супруга, выплачивающего ренту, обязанности по выплате переходят к его наследникам.
    Статья 277.
    Помимо ипотеки, устанавливаемой на основании закона или судебной ипотеки, судья может обязать супруга, выплачивающего содержание, сделать залог или дать поручительство с тем, чтобы гарантировать выплату ренты.
    Статья 278.
    В случае совместного требования развода супруги устанавливают величину и условия выплаты компенсационного пособия в соглашении, которое они представляют судье для официального утверждения.
    Статья 279.
    Официально утвержденное соглашение подлежит такому же обязательному исполнению, как и судебное постановление. Оно может быть изменено только при составлении нового соглашения между супругами, которое также подлежит официальному утверждению. Однако супруги имеют право предусмотреть в своем соглашении, что каждый из них может, в случае непредвиденных изменений своих средств и потребностей, обратиться к судье с просьбой о пересмотре компенсационного пособия.
    Статья 280.
    Переводы и оставления, предусмотренные настоящим параграфом, рассматриваются как относящиеся к режиму имущественных отношений между супругами. Они не приравниваются к дарениям.
    Статья 280-1.
    Супруг, ввиду исключительной вины которого был объявлен развод, не имеет права ни на какие компенсационные пособия.
    Однако он может получить компенсацию в виде исключения, если, принимая во внимание длительность совместной жизни и его помощь в профессиональной деятельности супруга, будет несправедливо отказать ему при разводе во всякой денежной компенсации.
    ГЛАВА 3. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
    ПОСЛЕ РАЗВОДА.
    Статья 281.
    Если развод был объявлен по причине разлада совместной жизни, супруг, бывший инициатором развода, остается всецело обязанным оказывать помощь другому супругу. В случае, предусмотренном статьей 238, обязанности по оказанию помощи включают в себя все, что необходимо для лечения больного супруга.
    Статья 282.
    Исполнение обязанностей по оказанию помощи приобретает форму выплаты алиментов. Они также пересматриваются в зависимости от средств и потребностей того и другого супругов.
    Статья 283.
    Алименты в силу самого закона прекращают выплачиваться, если супруг, получающий их, вступает в новый брак. Они прекращают выплачиваться, если супруг, получающий их, поддерживает явную внебрачную связь.
    Статья 284.
    Со смертью супруга, выплачивающего содержание, обязанности по выплате переходят к его наследникам.
    Статья 285.
    Если величина состояния супруга, выплачивающего алименты, позволяет, то алименты полностью или частично заменяются созданием капитала в соответствии с правилами, изложенными в статьях 274 – 275-1 и 280.
    Если этого капитала будет недоставать для покрытия потребностей супруга, получающего содержание, он может потребовать дополнительного содержания в форме алиментов.
    ГЛАВА 4. ЖИЛИЩЕ.
    Статья 285-1.
    Если помещение, служащее жилищем семьи, принадлежит на правах личной собственности или лично одному из супругов, судья может предписать сдать его в аренду другому супругу:
  3. Если родительские права осуществляются последним в отношении одного или нескольких детей или же, в случае совместного осуществления родительских прав, если один или несколько детей имеют это жилище в качестве своего постоянного местопребывания; (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г).
  4. Если развод был объявлен по требованию спрута-собственника по причине разлада совместной жизни.
    В случае, предусмотренном п.1; судья определяет срок аренды и вправе продлить его вплоть до совершеннолетия младшего из детей. В случае, предусмотренном п.2, аренда не может быть предоставлена на срок более 9 лет, но может быть продлена новым решением. Она прекращается в силу закона в случае вступления в новый брак того из супругов, кому она была предоставлена. Она прекращается и в случае, если последний поддерживает явную внебрачную связь.
    В любом случае судья вправе расторгнуть договор аренды, если новые обстоятельства дают для этого основания.
    ЧАСТЬ III. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
    Статья 286.
    При разводе сохраняются права и обязанности отцов и матерей в отношении детей, как предусмотрено нижеследующими статьями.
    Статья 287.
    Родительские права осуществляются совместно обоими родителями. При отсутствии полюбовного соглашения или если это соглашение кажется ему противоречащим интересам ребенка, судья определяет того из родителей, у которого дети будут иметь постоянное местопребывание. (Закон N 9322 от 8 января 1993 г.)
    Если этого требуют интересы ребенка, судья вправе доверить осуществление родительских прав одному из двух родителей.
    Родители могут по своей собственной инициативе или по требованию судьи представлять свои замечания по условиям осуществления родительских прав.

Статья 287-1.
В порядке исключения и если этого требуют интересы детей, судья может определить их место пребывания либо у другого лица, выбираемого преимущественно из числа родственников, либо, если это оказывается невозможным, в воспитательном учреждении. Лицо, которому доверяются дети, выполняет все обычные действия, связанные с их содержанием и образованием. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
Статья 287-2.
Перед принятием любого решения, временного или окончательного, определяющего условия осуществления родительских прав и прав на посещение или доверяющего детей третьему лицу, судья может поручить любому квалифицированному лицу провести социальное обследование. Оно имеет целью собрать сведения о материальной и моральной обстановке в семье, об условиях, в которых живут и воспитываются дети, и о мерах, которые следует принять в их интересах. (Закон N 97-570 от 22 июля 1987 г.).
Если один из супругов оспаривает выводы социального обследования, он может требовать проведения встречного обследования.
Данные социального обследования не могут быть использованы при рассмотрении вопроса о причинах развода.
Статья 288
Тот из родителей, который не осуществляет родительских прав, сохраняет право следить за содержанием и воспитанием детей и в связи с этим должен быть информирован относительно важных решений, касающихся их жизни. Он оказывает содействие пропорционально своим средствам и средствам другого родителя. (Закон N 87-550 от 22 июля 1987 г.).
Ему может быть отказано в праве на посещение и предоставление приюта лишь по серьезным причинам.
Ему может быть поручено управление под судебным контролем всем или частью имущества детей, в виде отступления от положений статей 372-2 и 389, если этого требуют интересы наилучшего управления этим имуществом. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.).
В случае совместного осуществления родительских прав тот из родителей, у которого дети не живут постоянно, помогает в их содержании и воспитании пропорционально своим средствам и средствам другого родителя.
Статья 289
По требованию одного из супругов, членов семьи или прокуратуры судья выносит решение об условиях осуществления родительских прав или принимает решение доверить ребенка третьему лицу. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.).
Статья 290.
Судья принимает во внимание:

  1. Соглашени я, заключенные между супругами;
  2. Сведения, полученные в результате социального обследования и встречного социального обследования, как предусмотрено ст.287-1 (287-2);
  3. Мнения, высказанные несовершеннолетними детьми в условиях, предусмотренных ст.388-1. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.).
    Статья 291.
    Решение относительно осуществления родительских прав может быть в любой момент изменено или дополнено судьей по просьбе супруга члена семьи или прокуратуры.
    Статья 292.
    В случае развода по совместному требованию положения соглашения, официально утвержденного судьей, касающиеся осуществления родительских прав, могут быть пересмотрены при серьезных основаниях по требованию одного из супругов или прокуратуры.
    Статья 293.
    Участие в расходах по содержанию и воспитанию детей, как предусмотрено статьей 288, приобретает форму алиментов, выплачиваемых либо тому из родителей, у которого постоянно проживают дети, или тому, кто осуществляет родительские права, или лицу, которому дети доверены. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Условия и гарантии этих алиментов определяются судебным постановлением или, в случае развода по совместному требованию, соглашением стругов, официально утвержденным судом.
    Статья 294.
    Если величина состояния супруга, выплачивающего содержание, позволяет, то алименты полностью или частично могут быть заменены, в соответствии с правилами, предусмотренными в статья 274-275-1, передачей суммы денег доверенному органу, который взамен предоставляет ребенку индексируемую ренту, имущество на условиях узуфрукта или возможность пользования имуществом, дающим доход.
    Статья 294-1.
    Если составленного таким образом капитала оказываются недостаточно для удовлетворения потребностей ребенка, тот из родителей, который осуществляет родительские права или у которого дети постоянно проживают, или лицо, которому дети доверены, может потребовать дополнительного содержания в форме алиментов. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    Статья 295.
    Тот из родителей, который берет на себя основную заботу о совершеннолетних детях, не имеющих возможности содержать себя, вправе потребовать от супруга определить сумму на их содержание и воспитание.
    ЧАСТЬ IV. О РАЗЛУЧЕНИИ СУПРУГОВ
    ГЛАВА 1. О СЛУЧАЯХ И ПРОЦЕДУРЕ РАЗЛУЧЕНИЯ СУПРУГОВ
    Стстья 296.
    Решение о разлучении супругов может быть принято по требованию одного из супругов в тех же случаях и на тех же условиях, что и развод.
    Статья 297.
    Супруг, в отношении которого подано заявление о разводе, может подать встречный иск о разлучении супругов.
    Супруг, в отношении которого подано заявление о разлучении супругов, может подать встречный иск о разводе.
    Если заявления о разводе и разлучении супругов получены одновременно, судья принимает решение о разводе супругов с разделенной виной.
    Статья 298.
    Правила, содержащиеся в главе II, применимы также и к процедуре разлучения супругов.
    ГЛАВА 2. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗЛУЧЕНИЯ СУПРУГОВ
    Статья 299.
    С разлучением супругов не прекращается брак, но прекращается обязанность жить вместе.
    Статья 300.
    Разлученная жена сохраняет право носить фамилию мужа. Однако решением суда о разлучении супругов или последующими решениями суда ей это может быть запрещено. В случае, если муж ранее присоединил к своей фамилии фамилию жены, последняя может также потребовать, чтобы мужу было запрещено ее носить.
    Статья 301.
    В случае смерти одного из разлученных супругов другой супруг сохраняет права, которые закон предоставляет оставшемуся в живых супругу. Однако он лишается их, если решение о разлучении супругов было принято в отношении него в соответствии с условиями, изложенными в статье 265. Если решение о разлучении супругов принимается по их совместной просьбе, супруги могут включить в свое соглашение отказ от наследственных прав, которые им даются в соответствии со статьями 765-767.
    Статья 302.
    Разлучение супругов всегда влечет, за собой разделение имущества.
    В том, что касается имущества, дата вступления в силу решения о разлучении стругов определяется в соответствии с положениями статей 262 – 262-2.
    Статья 303.
    При разлучении стругов сохраняются их обязательства по оказанию помощи; в решении суда по данному вопросу или в последующем решении назначаются алименты, которые причитаются нуждающемуся супругу.
    При назначении этого пособия не принимается во внимание вина супругов. Супруг, выплачивающий содержание, может, однако, при необходимости сослаться на положения статьи 207, абзац 2.
    На это пособие распространяются правила, принятые в отношении алиментных обязательств; к нему применимы положения статьи 285.
    Статья 304.
    За исключением положений, оговоренных в данной части, последствия разлучения супругов регламентируются теми же правилами, что и последствия развода, описанные выше, в главе III.
    ГЛАВА 3. ОБ ОКОНЧАНИИ РАЗЛУЧЕНИЯ СУПРУГОВ
    Статья 305.
    Разлучение супругов прекращается при добровольном возобновлении семейной жизни.
    Чтобы обрести юридическую силу в отношении третьих лиц, возобновление должно быть либо удостоверено нотариально, либо стать предметом заявления в адрес служащего, ведающего актами гражданского состояния. Пометка об этом делается на полях свидетельства о браке супругов, а также на полях их свидетельств о рождении. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.45)
    Режим раздельности имущества супругов сохраняется, если только супруги не устанавливают новый режим имущественных отношений в соответствии с положениями статьи 1397.
    Статья 306.
    По просьбе одного из супругов судебное постановление о разлучении супругов в силу самого закона преобразуется в постановление о разводе, если разлучение супругов продолжалось три года.
    Статья 307.
    Во всех случаях разлучение супругов по их взаимной просьбе может быть заменено разводом.
    Статья 308.
    При такой замене причина разлучения супругов становится причиной развода; определение вины не меняется. Судья устанавливает последствия развода. Пособия и пенсии, выплачиваемые супругами, определяются в соответствии с правилами, действующими при разводе.
    Статья 309.
    Женщина может заключить новый брак, как только решение о замене приобретет силу закона.
    ЧАСТЬ V. О СТОЛКНОВЕНИИ ЗАКОНОВ, КАСАЮЩИХСЯ РАЗВОДА И РАЗЛУЧЕНИЯ СУПРУГОВ
    Статья 310.
    Развод и разлучение супругов регулируются французскими законами:
     если оба супруга являются французскими гражданами;
     если оба супруга имеют место жительства на территории Франции;
     если ни один иностранный закон не признает своей компетентности, тогда как французские суды компетентны в вопросах развода или разлучения супругов.

ТИТУЛ VII. О РОДСТВЕ
(Закон N 72-3 от 3 января 1972 года)
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКОННОГО И НЕЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА.
ЧАСТЬ 1. О ПРЕЗУМПЦИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Статья З11
Законным считается ребенок, зачатый в период между 300 и 180 днем включительно со дня его рождения.
Предполагается, что он был зачат в какой-то определенный момент этого периода, который определяется с учетом интересов ребенка.
С целью оспорить эти презумпции могут быть приведены соответствующие доказательства.
Статья 311-1.
Признание лица законным ребенком происходит посредством сбора достаточного количества фактов, указывающих на отношение отцовства и сыновней или дочерней связи между данным лицом и семьей, к которой он считает себя принадлежим.
Признание ребенка законным должно носить неизменный характер.
Статья 311-2.
Главнейшие из этих фактов заключаются в том, – что лицо всегда носило фамилию тех, от которых оно считает себя происходящим;
 что последние обращались с ним как со своим ребенком, а он относился к ним, как к своим отцу и матери;
 что в этом качестве они заботились о его воспитании, содержании и устройстве в жизни;
 что он признается таковым в обществе и семье;
 что таковым его признают государственные власти.
Статья 311-3.
Родители или сын (дочь) могут потребовать у судьи по делам опеки, чтобы им был предоставлен на условиях, предусмотренных статьями 71 и 72 настоящего кодекса нотариально удостоверенный акт, подтверждающий признание сына (дочери), законными, если не будут представлены доказательства противного; независимо от любых других способов доказательств, к которым они могли бы прибегнуть для обоснования этого признания в судебной инстанции, если оно будет оспариваться. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Родство, установленное при признании ребенка законным и удостоверенное нотариально, фиксируется на полях свидетельства о рождении ребенка.
ЧАСТЬ II. ОБ ИСКАХ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Статья 311-4.
Не подлежит принятию никакой иск об определении законности происхождения в отношении ребенка, рожденного нежизнеспособным.
Статья 311-5.
Суд большой инстанции, выносящий решения по гражданским делам, лишь один компетентен рассматривать иски, касающиеся законности происхождения ребенка.
Статья З11-6.
Уголовное дело о преступлении, затрагивающем вопрос о законном происхождении какого-либо лица, может быть решено по уголовному иску лишь после окончательного разрешения вопроса о законности происхождения.
Статья 311-7.
В любом случае, когда законом не предусмотрены более короткие сроки, иски, касающиеся установлены законности происхождения лица, теряют свою силу по истечение 30 лет со дня, когда лицо было лишено состояния, которого оно требует, или начало пользоваться состоянием, которое у него оспаривают.
Статья 311-8.
Иск об установлении законного происхождения какого-либо лица может быть начат его наследниками в случае, если это лицо умерло несовершеннолетним или в течение пяти лет по достижении им совершеннолетия или освобождения из-под власти родителей.
Его наследники могут также продолжить уже начатый иск, если только не происходит отказ от иска или прекращение производства по делу в связи с длительным неучастием истца в процессе.
Статья 311-9.
Иски, касающиеся установления законного происхождения, не могут стать предметом отказа.
Статья 311-10.
Судебные постановления, вынесенные по вопросу об установлении законности происхождения, могут быть предъявлены также лицам, не являющимся членами семьи; последние имеют право составить группу третьих лиц, заявивших возражение.
Судьи могут в силу своих полномочий вынести постановление о привлечении к участию в деле всех заинтересованных лиц, в отношении которых, по мнению судей, должно быть вынесено общее судебное решение.
Статья 311-11.
Точно так же, когда одному из исков, начатых в соответствии со статьями 340 и 342 (ниже) противопоставляется основание прекращения производства по делу или защита, основанная на том, что во время устанавливаемого по закону времени зачатия мать имела связь с третьим лицом, судья может вынести постановление о привлечении последнего к делу. (Отменено Законом N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 311-12.
Спорные вопросы, связанные с законностью происхождения ребенка надлежит решать судам, при этом принцип, предусмотренный законом, заключается в выборе из всех доказательств родства наиболее правдоподобных.
При отсутствии достаточных элементов доказательства принимается во внимание заявление, о признании ребенка законным.
Статья 311-13.
В случаях, когда судьи вынуждены отклонить претензии лица, фактически воспитывавшего несовершеннолетнего ребенка, суды могут, тем не менее, исходя из интересов ребенка, предоставить этому лицу право посещения ребенка.
ЧАСТЬ III. О СПОРНЫХ СЛУЧАЯХ КАСАЮЩИХСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
Статья 311-14.
Признание ребенка законным определяется законом о личном статуте матери с день рождения ребенка, а если мать неизвестна – законом о личном статуте ребенка.
Статья 311-15.
Если ребенок, родившийся в браке, его отец и мать, или же внебрачный ребенок и один из его родителей – отец или мать – имеют во Франции свое обычное, общее или отдельное, местопребывание, признание ребенка законным ведет к целому ряду последствий, вытекающих из французского законодательства, хотя другие элементы признания законного происхождения могут подчиняться законам другой страны.
Статья 311-16.
Брак влечет за собой узаконение ребенка, если в день, когда он совершался, произошло признание данного его следствия либо в соответствии с законом, определяющим последствия брака, либо в соответствии с законом о личном статуте одного из супругов, либо с законом о личном статуте ребенка.
Узаконение судебным органом определяется, по выборы заявителя, либо в соответствии с законом о личном статуте последнего, либо законом о личном статуте ребенка.
Статья 311-17.
Добровольное признание отцовства или материнства имеет юридическую силу, если оно сделано в соответствии либо с законом о личном статуте автора признания» либо с законом о личном статуте ребенка.
Статья 311-18.
Иск о взыскании алиментов определяется, по выбору ребенка, либо в соответствии с законом об обычном месте пребывания ребенка, либо с законом об обычном месте пребывания лица, выплачивающего алименты.
ГЛАВА 2. О ЗАКОННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
ЧАСТЬ 1. О ПРЕДПОЛОЖЕНИИ ОТЦОВСТВА
Статья З12.
Ребенок, зачатый во время брака, имеет своим отцом мужа (матери).
Однако муж может отказаться от признания ребенка в судебном порядке, если докажет, что он не может быть отцом этого ребенка.
Статья 313.
В случае судебного решения или требования о разводе или об установлении раздельного жительства предположение отцовства не применяется к ребенку, если он родился более чем через 300 дней после вынесения решения о раздельном жительстве и менее чем через 180 дней после окончательного отклонения требования о разводе или после примирения.
Однако предположение отцовства обретает на основании закона свою силу, если ребенок по отношению к супругам фактически признается законным.
Статья 313-1.
Предположение отцовства не имеет силы, если ребенок, зарегистрированный без указания фамилии отца, фактически признается законным только по отношению к матери.
Статья 313-2.
Если предположение отцовства не имеет силы, как это предусмотрено предыдущей статьей, то происхождение ребенка устанавливается по отношению к матери, как если бы имел место факт отказа от признания в судебном порядке.
Каждый из супругов может потребовать, чтобы предположение отцовства вновь вступило в силу на основании того, что в законный период зачатия супруги фактически сожительствовали, что делает вероятным отцовство мужа. Ребенок может предъявить иск в течение двух лет после достижения совершеннолетия. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 314.
Ребенок, родившийся ранее 180 дня после совершения брака, является законным и считается законным с момента зачатия. Однако муж может отказаться от признания ребенка согласно статье 312.
Он может отказаться от признания ребенка лишь на основании доказательства даты родов, если только ему не было известно о беременности до заключения брака и если после рождения ребенка он не вел себя как его отец.
Статья 315.
Предположение отцовства не применяется к ребенку, родившемуся более чем 300 дней после расторжения брака и в случае объявления мужа безвестно отсутствующим, к ребенку, родившемуся более чем через 300 дней после исчезновения мужа.
Статья 316.
Муж может предъявить иск об отказе от признания ребенка в шестимесячный срок после рождения, если он находится в месте рождения; в шестимесячный срок по ‘возвращении если его не было в месте рождения; и в шестЬмесячный срок после обнаружения обмана, если рождение ребенка было от него скрыто.
Статья 316-1.
Если муж умер, не предъявив иска, и если не истек установленный срок, то его наследники могут оспорить законность ребенка.
Однако их иск не будет принят, если прошло 6 месяцев после того, как ребенок был введен во владение имуществом отца, или после того, как владение имуществом со стороны наследников было нарушено этим ребенком.
Статья 316-2.
Любой внесудебный акт, касающийся отказа от признания ребенка со стороны мужа или оспаривания его законности со стороны наследников, рассматривается как несуществующий, если он не сопровождается предъявлением иска в суде в шестимесячный срок.
Статья 317.
Иск об отказе от признания ребенка предъявляется в присутствии матери опекуну ребенка, специально назначенному судьей по делам опеки, в соответствии со статьей 389-3. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.).
Статья 318.
Даже при отсутствии отказа от признания ребенка мать может оспорить отцовство мужа, но только в целях узаконения, если после расторжения брака она вновь вступила в брак с настоящим отцом ребенка.
Статья 318-1.
Чтобы иск, направленный против мужа или его наследников, был принят, он должен сопровождаться иском об узаконении, представленным в суд большой инстанции. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Иск должен быть предъявлен матерью и ее новым супругом в шестимесячный срок после заключения брака и до достижения ребенком 7 лет.
Статья 318-2.
По двум искам выносится единое судебное решение, в котором иск об оспариваний отцовства может быть удовлетворен, только если ребенок узаконен новым браком.
ЧАСТЬ 2. О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Статья 319.
Происхождение законных детей доказывается актами о рождении, занесенными в реестр актов гражданского состояния.
Статья 320.
За отсутствием этого документа достаточно фактическое признание (со стороны окружающих) данного лица законным ребенком.
Статья 321.
Фактическое признание ребенка законным устанавливается на основании неразрывных родственных связей между ним и его отцом и матерью.
Статья 321-1.
Однако если предполагается, что имели место приписывание женщине чужого или вымышленного ребенка либо подмена ребенка, даже неумышленная, до или после составления акта о рождении, это может быть доказываемо любыми средствами.
Статья 322.
Никто не может требовать признания за ребенком гражданского состояния, не соответствующего тому, которое ему дают документ о рождении и фактическое положение, отвечающее этому документу.
И напротив, никто не может оспаривать гражданское состояние лица, которое занимает фактическое положение, отвечающее его документу о рождении.
Статья 323.
При отсутствии документа и признания гражданского состояния или если ребенок был записан под ложной фамилией либо без указания фамилии матери, то его происхождение может быть доказано в судебном порядке только если существуют предположения и указания, достаточно веские для того, чтобы быть принятыми. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 324.
Отменена Законом N 93-22 от 8 января 1993 г.
Статья 325.
Доказательство противного может обосновываться всеми средствами, которые способны установить, что истец не является ребенком матери, на которую он указывает или, даже если его происхождение от матери доказано, что его отцом не является муж матери.
Статья 326.
Еще до предъявления ребенком требования о признании гражданского состояния муж может любыми средствами оспорить свое отцовство в шестимесячный срок, начиная с того дня, когда ему стало известно о рождении.
Статья 327.
После смерти мужа его наследники имеют право оспорить его отцовство либо в превентивном порядке, если позволяет установленный срок, либо в ответ на иск о признании гражданского состояния.
Статья 328.
Супруги по отдельности или совместно могут, представив доказательства согласно ст. 323, заявить, что они являются родителями ребенка; но если уже установлено другое происхождения ребенка, они должны предварительно доказать ошибочность этого, если имеет место один из случаев, когда закон разрешает это сделать.
ЧАСТЬ III. ОБ УЗАКОНЕНИИ
Статья 329.
Любой внебрачный ребенок может быть узаконен, если его происхождение установлено законным образом. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.).
Статья 330.
Узаконение производится либо браком родителей ребенка, либо решением суда.

§1. Об узаконении браком
Статья 331.
Дети, родившиеся вне брака, даже если они умерли, узакониваются последующим браком их отца и матери. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Если их происхождение уже не было установлено, эти дети признаются законными в момент заключения брака. В этом случае должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния; которое совершает брак, констатирует признание и узаконение в отдельном акте.
Статья 331-1.
Если происхождение внебрачного ребенка было установлено по отношению к его отцу и матери или одному из них только после заключения брака, то узаконение может быть произведено только в судебном порядке.
Статья 331-2.
Упоминание об узаконении делается на полях акта о рождении узаконенного ребенка.
Этого может потребовать любое заинтересованное лицо. В случае, предусмотренном статьей 331, упоминание делает должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, если известно о существовании детей.
Упоминание об узаконении в акте о рождении совершеннолетнего ребенка не имеет последствий для его отчества, если в акте не содержится упоминание о согласии ребенка на изменение своего отчества. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 332.
Отменена Законом N 93-22 от 8 января 1993 г.
Статья 332-1.
Узаконение предоставляет узаконенному ребенку права и обязанности законного ребенка.
Однако узаконение не может иметь следствием изменение отчества совершеннолетнего ребенка без его согласия. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Узаконение вступает в силу с момента заключения брака.
§2. Об узаконении в судебном порядке
Статья 333.
Если брак между родителями невозможен, то ребенок может быть узаконен решением суда при условии, что по отношению к родителю, требующему узаконения, ребенок был признан внебрачным.
Статья 333-1.
Иск об узаконении предъявляется одним или обоими родителями в суд большой инстанции.
Статья 333-2.
Если в момент зачатия один из родителей состоял в браке, который не был расторгнут, его иск принимается только с согласия его супруга.
Статья 333-3.
Суд проверяет, были ли выполнены условия, предусмотренные Законом и, приняв к сведению в случае надобности мнения самого ребенка, другого родителя, если он не является истцом, а также супруга истца, выносит решение об узаконении, если считает его обоснованным.
Статья 333-4.
Узаконение решением суда вступает в силу с момента вынесения окончательного постановления.
Если узаконение произведено по иску одного из родителей, оно не имеет силы в отношении другого; оно не ведет к изменению фамилии ребенка, если суд не примет другого решения.
Статья 333-5.
Если узаконение решением суда произведено по отношению к обоим родителям, ребенок берет фамилию отца; если он несовершеннолетний, суд выносит решение об осуществлении родительской власти, как и в случае расторжения брака. (Закон N 87-750 от 22 июля 1987 г.)
Статья 333-6.
Положения статей 331-2, 332-1, абзац 1, примешпогся к узаконению решением суда.
ГЛАВА III. О ВНЕБРАЧНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ.
ЧАСТЬ 1. О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВНЕБРАЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И О СПОСОБАХ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВА ВООБЩЕ.
Статья 334.
Внебрачный ребенок обычно имеет те же права и обязанности, что и законный ребенок, во взаимоотношениях со своими отцом и матерью. Он является членом семьи своего родителя. Если во время зачатия отец или мать состояли в браке с другим лицом, то права ребенка могут быть ущемлены лишь в той мере, в какой это допускается законом, учитывая обязательства, взятые на себя родителем при вступлении в брак.
Статья 334-1.
Внебрачный ребенок получает фамилию того из своих родителей, в отношении которого родство установлено в первую очередь; фамилию отца – если родство установлено одновременно в отношении одного и другого родителя.
Статья 334-2.
Даже если родство с отцом было установлено во вторую очередь, внебрачный ребенок может изменить свою фамилию на фамилию отца, если до достижения им совершеннолетия оба родителя сделали об этом совместное заявление перед судьей по делам семьи. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Если ребенку более 13 лет, то необходимо его согласие. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 334-3.
В других случаях об изменении фамилии внебрачного ребенка необходимо ходатайствовать перед судьей по делам семьи. Однако суд большой инстанции, занятый рассмотрением дела об изменении положения внебрачного ребенка, может в одном и том же постановлении принять решение об этом изменении и по иску об изменении фамилии ребенка, который ему может быть заявлен. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Иск можно предъявить до достижения ребенком совершеннолетия и в течение двух лет, либо следующих за достижением им совершеннолетия, либо за внесением изменения в его положение.
Статья 334-4.
В силу закона заинтересованное лицо может изменить фамилию несовершеннолетних детей. Для изменения фамилии совершеннолетних детей необходимо их согласие.
Статья 334-5.
Если родство с отцом не установлено, муж матери может дать ребенку свою фамилию, сделав совместно с матерью заявление на условиях, предусмотренных ст.334-2.
Однако, ребенок может потребовать вернуть ему фамилию, которую он носил ранее, в иске, который он может заявить «удье по делам семьи в течение двух лет, следующих за достижением им совершеннолетия. (Закон N 93-2 от 8 января 1993 г.)
Статья 334-6.
Правила присвоения фамилии, предусмотренные предыдущими статьями, ни в коей мере не причиняют ущерба признанному правовому положению ребенка.
Статья 334-7.
В случае, предусмотренном в третьем абзаце статьи 334, внебрачный ребенок может воспитываться в семье своего родителя лишь с согласия супруга родителя.
Статья 334-8.
Внебрачное происхождение узаконяется по добровольному признанию. Внебрачное происхождение может быть также узаконено общественным признанием правового положения ребенка или решением суда. (Закон N 82-536 от 25 июня 1982 г.)
Статья 334-9.
Всякое признание является недействительным, всякий иск о признании не допускается, если ребенок занимает фактическое положение признанного ребенка.
Статья 334-10.
Если между отцом и матерью внебрачного ребенка существует одно из препятствий к заключению брака в силу родственной связи, предусмотренных статьями 161 и 162, и родство установлено уже в отношении одного из родителей, запрещается устанавливать родство в отношении другого родителя.
ЧАСТЬ II. О ПРИЗНАНИИ ВНЕБРАЧНЫХ ДЕТЕЙ.
Статья 335.
Признание внебрачного ребенка может быть совершено в акте о рождении, актом, полученным лицом, ведущим акты гражданского состояние или любым другим удостоверенным актом. В акте содержатся все сведения, предусмотренные в статье 62. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 336.
Признание со стороны отца без указания матери и без признания со стороны матери имеет силу лишь в отношении отца.

Статья 337.
Акт о рождении с указанием матери равносилен признанию, если он подтвержден общественным признанием правового положения ребенка.
Статья 338.
До тех пор, пока признание не было оспорено в суде, не допускается установление другого внебрачного происхождения, которое утверждало бы обратное.
Статья 339.
Признание может быть оспорено всеми заинтересованными в этом лицами, даже самим родителем.
Иск может быть заявлен в прокуратуру, если косвенные доказательства, излеченные из самих актов, свидетельствуют о неправдоподобности заявленного родства.
Если ребенок занимает положение фактически признанного ребенка в течение 10 лет, то всякое оспаривание не допускается, если только оно не совершается другим родителем, самим ребенком или теми лицами, которые утверждают, что они являются настоящими родителями.
ЧАСТЬ III. ОБ ИСКАХ О ПРИЗНАНИИ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА.
Статья 340.
Отцовство вне брака может быть объявлено в судебном порядке. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Доказательство может быть предъявлено лишь в том случае, если существуют презумпции или серьезные косвенные доказательства.
Статья 340-1.
Отменена Законом N 93-22 от 8 января 1993 г.
Статья 340-2.
Право предъявлять иск имеет только ребенок. В течение несовершеннолетия ребенка только мать, даже несовершеннолетняя, имеет право предъявлять иск.
Если мать не признала ребенка, если она умерла или если она не имеет возможности изъявить свою волю, иск будет предъявлен в соответствии с положениями статьи 464, абзац третий, настоящего Кодекса.
Статья 340-3.
Иск об установлении отцовства предъявляется предполагаемому отцу или его наследникам; при отсутствии наследников или в случае их отказа от наследства иск предъявляется государству, однако наследники, отказавшиеся от наследства, должны быть призваны для участия в процедуре признания для отстаивания своих прав. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 340-4.
Иск под страхом утраты прав должен быть предъявлен в течение двух лет со дня рождения.
Однако, если предполагаемый отец и мать сожительствовали в законный период зачатия и если их отношения носили стабильный и продолжительный характер, хотя бы они и не проживали совместно, иск может быть предъявлен в течение двух лет, следующих за прекращением сожительства. Если предполагаемый отец участвовал в содержании и воспитании ребенка в качестве отца, иск может быть предъявлен до истечения двух лет, следующих за прекращением его участия в содержании и воспитании ребенка. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Если иск не был предъявлен в течение несовершеннолетия ребенка, он может быть предъявлен в течение двух лет, следующих за достижением ребенком совершеннолетия.
Статья 340-5.
Приняв иск к рассмотрению, суд по требованию матери может присудить отцу возместить полностью или частично расходы, связанные с рождением ребенка, за три месяца до родов и за три месяца после родов, независимо от возмещения убытков, на которое она могла бы претендовать в соответствии со статьями 1382 и 1383.
Статья 340-6.
Суд, если дело рассматривается в судебном порядке, принимает решение о присвоении фамилии и о родительских правах в соответствии со статьями 334-3 и 374.
Статья 340-7.
Отклонив иск, суд, однако, может присудить выплату алиментов на ребенка, если отношения между матерью и ответчиком были подтверждены свидетельскими показаниями на условиях, предусмотренных статьями 342 и последующими.
Статья 341.
Установление материнства допустимо при условии применения статьи 341-1. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Ребенок, предъявляющий иск, должен доказать, что именно его родила предполагаемая мать.
Доказательство может быть предъявлено лишь в случае существования презумпций или серьезных косвенных доказательств. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 341-1.
Во время родов мать может потребовать сохранения в тайне ее пребывания в лечебном учреждении и ее личности. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
ЧАСТЬ IV. ОБ ИСКАХ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ.
Статья 342.
Всякий внебрачный ребенок, чье родство с отцом не установлено в законном порядке, может потребовать выплаты алиментов от того, кто сожительствовал с его матерью в период законного зачатия.
Иск может быть предъявлен в период всего несовершеннолетия ребенка; иск также может быть предъявлен в течение двух лет, следующих за достижением совершеннолетия, если он не был предъявлен в период несовершеннолетия. (Закон N 77-1456 от 29 декабря 1977 г.)
Иск может быть предъявлен, даже если отец или мать во время зачатия состояли в браке с другим лицом или существовало какое-либо препятствие для заключения брака между ними, предусмотренное статьями 161 и 164 настоящего Кодекса.
Статья 342-1.
Иск о взыскании алиментов может быть также предъявлен ребенком замужней женщины, если его положение законного ребенка не подтверждено признанием его правового положения.
Статья 342-2.
Алименты назначаются в виде пенсии, исходя из нужд ребенка, средств плательщика алиментов и семейного положения последнего.
Алименты могут выплачиваться и после достижения ребенком совершеннолетия, если он еще нуждается (в помощи); если только его положение нуждающегося не определено по ошибке.
Статья 342-3.
Когда имеет место применение статьи 311-11, судья при отсутствии других оснований для принятия решения имеет право присудить выплат дотации на содержание и воспитание ребенка, находящегося на иждивении ответчиков, если установлено, что в отношении ответчиков были приняты ошибочные решения или если ранее ими были взяты определенные обязательства.
Эта дотация может выплачиваться в виде специального пособия на детей, признанного общественно полезным; она может также быть перечисляться законному представителю ребенка судебным исполнителем, обязанным хранить профессиональную тайну. Условия выплаты и перечисления дотации определяются постановлением суда.
Положения, регулирующие выплату алиментов, распространяются и на выплату такой дотации.
Статья 342-4.
Ответчик может отклонить иск, приведя обоснованные доказательства, что он не может быть отцом ребенка. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 342-5.
Обязанность выплаты алиментов передается по наследству от плательщика в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 207-1.
Статья 342-6.
Статьи 340-2, 340-3 и 340-5 применимы к искам о взыскании алиментов. (Закон № 77-1456 от 29 декабря 1977 г.)
Статья 342-7.
Решение суда о взыскании алиментов создает между плательщиком и получателем алиментов, а также между каждым из них и родителями или супругом другого препятствия к заключению брака, предусмотренные статьями 161 и 164 настоящего Кодекса.
Статья 342-8.
Судебное постановление по иску о взыскании алиментов, вступившее в законную силу, не дает никаких оснований для прекращения рассмотрения последующего иска об установлении отцовства.
Выплата алиментов прекращается, если отцовство было установлено в отношении другого лица, а не плательщика алиментов.
ТИТУЛ VIII. ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
ГЛАВА I. О ПОЛНОМ УСЫНОВЛЕНИИ
ЧАСТЬ I. ОБ УСЛОВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
Статья 343.
Просьба об усыновлении может быть подана двумя супругами, проживающими совместно, после пяти лет брака. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 343-1.
Просьба об усыновлении может быть также подана любым лицом старше тридцати лет. (Закон № 76-1.179 от 22 декабря 1976 г.)
Если усыновитель состоит в браке и проживает совместно с супругом, согласие его супруга необходимо при условии, что этот супруг в состоянии выразить свою волю.
Статья 343-2.
Возрастное требование, предусмотренное в предыдущей статье, не применяется в случае усыновления ребенка супруга. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 344.
Усыновители должны быть на 15 лет старше детей, которых очи предполагают усыновить. Если речь идет об усыновлении детей супруга, требуемая разница возраста составляет только 10 лет.
Однако, суд может, при наличии веских мотивов, вынести решение об усыновлении, когда разница возраста меньше той, которая предусмотрена в предыдущем абзаце. (Закон № 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 345.
Могут быть усыновлены только дети в возрасте менее 15 лет, знакомые с усыновителем или с усыновителями в течение, по меньшей мере, шести месяцев.
Однако, если ребенку более 15 лет и он был знаком до этого возраста с лицами, которые предполагали его усыновить, но не выполнили необходимых для этого условий, определенных законом, или если до этого возраста он был усыновлен на условиях простого усыновления, полное усыновление может быть потребовано, при выполнении необходимых условий, в течение всего периода несовершеннолетия ребенка.
Если ребенку более тринадцати лет, усыновляемый должен дать личное согласие на свое полное усыновление. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 345-1.
Полное усыновление ребенка супруга разрешается только, если этот ребенок имеет законно установленные родственные связи лишь в отношении этого супруга. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 346.
Никто не может быть усыновлен несколькими лицами, если они не являются двумя супругами.
Однако, новое усыновление может состояться либо после смерти усыновителя или двух усыновителей, либо после смерти одного из двух усыновителей, если просьба об усыновлении подана новым супругом пережившего усыновителя. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 347.
Могут быть усыновлены:
1) дети, на усыновление которых отец и мать или семейный совет дали свое согласие;
2) дети, находящиеся на государственном попечении;
3) дети, признанные оставленными родителями, на условиях, предусмотренных в статье 350.
Статья 348.
Если родственные связи ребенка установлены в отношении его отца и его матери, каждый из них должен дать свое согласие на усыновление.
Если один из них умер или не способен выражать свою волю, если он утратил свои права родительской власти, то достаточно согласия другого.
Статья 348-1.
Если родственные связи ребенка установленные только в отношении одного из его родителей, тот дает согласие на усыновление.
Статья 348-2.
Если отец и мать ребенка умерли, не в состоянии выражать свою волю или если они утратили свое право родительской власти, то согласие дает семейный совет, исходя из мнения лица. который заботится о ребенке.
Это относится и к случаю, когда родственные связи ребенка не установлены.
Статья 348-3.
Согласие на усыновление дается путем удостоверенного акта перед судом инстанции по месту жительства лица, дающего согласие, либо перед французским или иностранным нотариусом, либо перед французскими дипломатическими или консульскими агентами. Оно может быть также получено службой детской социальной помощи, если ребенок был ей передан. Согласие на усыновление может быть взято назад в течение трех месяцев. Отказ от усыновления должен быть составлен в форме заказного письма с уведомлением о получении, адресованного лицу или службе, которые получили согласие на усыновление. Передача ребенка его родителям по просьбе, даже устной, также требует отказа от согласия на усыновление.
Если по истечении трехмесячного срока согласие не аннулировано, родители могут все же потребовать возвращения ребенка при условии, что в отношении того не был завершен процесс усыновления. Если лицо, принявшее ребенка, отказывается вернуть его, родители могут обратиться в суд, который решает, с учетом интересов ребенка, есть ли основания для вынесения решения о возвращении ребенка. С возвращением утрачивает силу согласие на усыновление.
Статья 348-4.
Отец и мать или семейный совет могут дать согласие на усыновление ребенка, оставив выбор усыновителя за службой детской социальной помощи или официальной организацией, занимающейся усыновлением, которые временно принимают ребенка у себя.
Статья 348-5.
За исключением случая, когда между усыновителем и усыновляемым существует родственная связь до шестой степени, согласие на усыновление детей в возрасте до двух лет имеет силу, если ребенок действительно был передан службе детской социальной помощи или официальной организации, которая занимается усыновлением.
Статья 348-6.
Суд может вынести решение об усыновлении, когда он сочтет неправомерным отказ дать согласие на усыновление, поступивший от родителей или одного из них, если они не занимаются воспитанием ребенка с риском нанести вред его здоровью и нравственности.
Это относится и к случаю неправомерного отказа семейного совета дать согласие на усыновление.
Статья 349.
Согласие на усыновление детей, находящихся на государственном попечении, родители которых отказали в согласии на усыновление, дает семейный совет этих детей.
Статья 350.
Ребенок, принятый лицом, частной организацией или службой детской социальной помощи, родители которого совершенно не проявляли к нему интереса в течение года, который предшествует представлению просьбы о признании ребенка оставленным, родителями, может быть признан таковым судом большой инстанции. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Рассматриваются как совершенно не проявляющие интереса к своему ребенку родители, которые не имели с ним необходимых отношений для поддержания семейных уз.
Простоит отказ от согласия на усыновление, просьба сообщить новости о нем или высказанное, но не претворенное в жизнь намерение взять назад ребенка, не являются достаточными проявлениями интереса к нему, оправдывающими отказ в просьбе признать ребенка оставленным родителями. Эти действия не прерывают срока, установленного в первом абзаце. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Ребенок не может быть признан оставленным, если, в течение срока, предусмотренного в первом абзаце настоящей статьи, один из членов семьи обратился с просьбой взять на себя содержание ребенка, и если эта просьба была расценена как соответствующая интересам ребенка.
Если ребенок признается оставленным родителями, суд этим же решением наделяет правами родительской власти над ребенком службу детской социальной помощи, организацию или частное лицо, которые приняли ребенка или которым он был передан.
Возражения третьих лиц принимаются только в случае умысла, обмана или ошибки в отношении личности ребенка.
ЧАСТЬ II. О ПОМЕЩЕНИИ РЕБЕНКА С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ И О ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЙ О ПОЛНОМ УСЫНОВЛЕНИИ
Статья 351.
Помещение ребенка с целью усыновления осуществляется путем действительной передачи будущим усыновителям ребенка, в отношении которого было дано законное и окончательное согласие на усыновление, который находится на государственном попечении или признан решением суда оставленным родителями.
Если родственные связи ребенка не установлены, помещение ребенка с целью усыновления не может иметь место в течение трехмесячного срока, начиная с обнаружения ребенка.
Если родители потребовали возвращения ребенка, помещение с целью усыновления не может иметь место, пока не будет вынесено решение об обоснованности такого требования.
Статья 352.
Помещение с целью усыновления закрывает путь для возвращения ребенка прежней семье. Оно делает недействительным любые заявления о родственных связях и любые признания ребенка. Если помещение ребенка с целью усыновления прекращается или если суд отказывает в признании усыновления, то последствия такого помещения расторгаются с обратной силой.
Статья 353.
Решение об усыновлении выносится по заявлению усыновителя судом большой инстанции, который проверяет в шестимесячный срок со времени принятия к рассмотрению дела судом соблюдены ли условия закона и производится ли усыновление в интересах ребенка. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
В случае, если усыновитель имеет нисходящих, суд, кроме того, проверяет, не способно ли усыновление нанести ущерб семейной жизни. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
В случае смерти усыновителя заявление об усыновлении может быть подано от его имени пережившим супругом или одним из наследников усыновителя, если при жизни он регулярно принимал у себя дома ребенка с целью его усыновления.
Решение суда об усыновлении провозглашается без указания мотивов.
Статья 353-1.
Отвод третьего лица в отношении решения суда об усыновлении допустим лишь в случае, если имеет место подлог или мошенничество, вменяемые в вину усыновителям.
Статья 354.
В течение двух недель со дня вступления в законную силу решение об усыновлении, объявленное в открытом судебном заседании, заносится в реестры гражданского состояния по месту рождения усыновленного по требованию прокурора Республики.
В записи указываются день, час и место рождения ребенка, его пол, а также новые имена, присвоенные по решению суда об усыновлении, равно как и имена, фамилии, дата и место рождения, профессия и адрес усыновителя или усыновителей. Запись не содержит никаких указаний на истинное родство ребенка. Запись заменяет усыновленному акт о рождении. В первоначальном акте о рождении и в акте о рождении, составленном в исполнении статьи 58, по требованию прокурора Республики делается упоминание «усыновление»; эти акты считаются недействительными.

ЧАСТЬ III. О ПОСЛЕДСТВИЯХ УСЫНОВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
Статья 355.
Усыновление вступает в силу со дня подачи заявления об усыновлении.
Статья 356.
Усыновление предоставляет ребенку родственную связь, которая заменяет ему родственную связь по рождению. Усыновленный прекращает входить в состав семьи, к которой он принадлежит по рождению, однако сохраняются запреты на брак, предусмотренные в статьях 161 и 164.
Однако, усыновление ребенка супруга оставляет в силе его родство в отношении этого супруга и его семьи. Кроме того, считается, что усыновление произведено двумя супругами. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 357.
В результате усыновления ребенку присваивается фамилия усыновителя, а в случае усыновления двумя супругами фамилия мужа.
По просьбе усыновителя или усыновителей суд может изменить имена ребенка.
Если усыновительница состоит в браке, суд может в решении об усыновлении с согласия мужа усыновительницы присвоить ребенку его фамилию; если муж умер или не может изъявить свою волю, то суд сам решает этот вопрос после консультации с наследниками мужа или с его ближайшими родственниками, имеющими право на наследство.
Статья 358.
Усыновленный имеет в семье усыновителя те же права и обязанности, что и законный ребенок.
Статья 359.
Усыновление не может быть отменено.
ГЛАВА П. О ПРОСТОМ УСЫНОВЛЕНИИ
(Закон № 66-500 от 2 июля 1966 г.)
ЧАСТЬ 1. О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ И О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Статья 360.
Простое усыновление осуществляется независимо от возраста усыновляемого.
Если усыновляемому более 13 лет, он должен дать свое согласие на усыновление. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 3б1.
Статьи 343, 344, 346-350, 353, 353-1, 355 и 357 (последний абзац) применяются в случае простого усыновления. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 362.
В пятнадцатидневный срок после вступления в силу судебное решение о простом усыновлении заносится в реестры актов гражданского состояния по требованию прокурора Республики.

ЧАСТЬ П. О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРОСТОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
Статья З6З.
В результате простого усыновления усыновленному присваивается фамилия усыновителя, которая добавляется к фамилии усыновленного. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Суд может, однако, по просьбе усыновителя вынести решение о том, что усыновленный будет носить фамилию только усыновителя. Такая просьба может быть представлена также после усыновления. Если усыновленному более 13 лет, необходимо его согласие на изменение отчества.
Статья 364.
Усыновленный остается в составе семьи, к которой он принадлежит по рождению и сохраняет там все свои права, включая наследственные.
Запреты на брак, предусмотренные статьями 161-164 настоящего кодекса, применяются между усыновленным и семьей, к которой он принадлежит по рождению.
Статья 365.
Только усыновитель наделен по отношению к усыновленному всеми правами родительской власти, включая право давать разрешение на брак усыновленного, если он не является супругом отца или матери усыновленного. В таком случае усыновитель располагает родительской властью, как и его супруг, но ее осуществление принадлежит последнему.
Права родительской власти осуществляются одним или обоими усыновителями таким же образом, как и в отношении законного ребенка.
Правила управления имуществом по закону и правила опеки, относящиеся к законному ребенку, действуют и в отношении усыновленного.
Статья 366.
Родственная связь, вытекающая из усыновления, распространяется на законных детей усыновленного.
Брак запрещается:
1) между усыновителем, усыновленным и его нисходящими;
2) между усыновленным и супругом усыновителя, а также между усыновителем и супругом усыновленного;
3) между усыновленными детьми одного лица;
4) между усыновленными и детьми усыновителя. Однако запреты, указанные в пунктах 3 и 4, могут быть сняты разрешением Президента Республики, если на то есть серьезные основания.
Запрет на брак, указанный в пункте 2, может быть снят таким же образом, если лицо, создавшее брак умерло. (Закон N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.)
Статья 367.
Усыновленный должен предоставлять содержание усыновителю, «если он в этом нуждается. И усыновитель также должен предоставлять содержание усыновленному.
Обязательство взаимного предоставления содержания сохраняется между усыновленным и его отцом и матерью. Однако отец и мать обязаны предоставлять ему содержание только в том случае, если он не может получить его от усыновителя.
Статья 368.
Усыновленный и его законные нисходящие имеют в семье усыновителя те же наследственные права, что и законный ребенок, не получая, однако, качества необходимого наследника по отношению к восходящим усыновителям.
Статья 368-1.
Если усыновленный умрет, не оставив нисходящих родственников, то имущество, подаренное ему усыновителем или полученное в составе наследства усыновителя, возвращается к усыновителю или его нисходящим, если оно существовало во время смерти усыновленного, с возложением на них обязанности участвовать в уплате долгов и без ущерба для прав третьих лиц. Имущество, которое усыновленный получил безвозмездно от своих отца и матери, возвращается последним или их нисходящим.
Прочее имущество усыновленного делится поровну между его естественной семьей и семьей усыновителя без ущерба для прав супруга на все наследство.
Статья 369.
Усыновление сохраняет все свои последствия независимо от установления впоследствии родственной связи.
Статья 370.
При наличии серьезных оснований усыновление может быть отменено по просьбе усыновителя или усыновленного.
Иск об отмене, предъявленный усыновителем, может быть принят только в том случае, если усыновленному исполнилось 15 лет.
Если усыновленный является несовершеннолетним, то его отец и мать по крови или за их отсутствием член естественной семьи до двоюродных братьев и сестер включительно может предъявить иск об отмене.
Статья 370-1.
Судебное решение об отмене усыновления должно быть мотивировано.
Его резолютивная часть записывается на полях акта о рождении или решения об усыновлении в соответствии со статьей 362.
Статья 370-2.
Отмена усыновления прекращает все последствия усыновления.
Статья 372-2.
В отношении третьих лиц, заслуживающих доверия, каждый из «родителей» (в прежней редакции: «супругов») обязан действовать в согласии с другим, когда он совершает единолично обычный акт родительской власти по отношению к личности ребенка.

Статья 373.
Утрачивает родительскую власть или временно ее лишается отец или мать, оказавшиеся в одной из следующих ситуаций:
1) если отец или мать не в состоянии выразить свою волю в силу неспособности, отсутствия, удаленности или по любой другой причине;
2) если отец или мать согласились делегировать свои права согласно правилам, установленным частью III настоящей главы;
3) если отец или мать осуждены по какой-либо из статей, касающихся оставления семьи, и они не приступили к исполнению своих обязанностей, по крайней мере спустя шесть месяцев;
4) если судебное решение о лишении или отзыве родительской власти принято в отношении отца или матери.
Статья 373-1:
Если отец или мать умирают или оказываются в одной из ситуаций, перечисленных в предыдущей статье, осуществление родительской власти передается «в полном объеме» другому (отменено Законом N 870570 от 22 июля 1987 г.).
Статья 373-2.
Если отец и мать разведены или разлучены, родительская власть осуществляется в условиях, предусмотренных статьей 287. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 373-3.
Развод или разлучение не являются препятствием для передачи родительских прав, предусмотренной статьей 373-1, даже тогда, когда отец или мать, который (которая) оставался (оставалась) в состоянии осуществлять родительскую власть, был (была) лишен (лишена) некоторых атрибутов власти по судебному решению. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
Однако судья по семейным делам (в прежней редакции: «судья, который принял решение в последней инстанции относительно условий осуществления родительской власти») по-прежнему может по просьбе семьи или прокурора доверить ребенка третьему лицу с открытием опеки или без таковой, как об этом сказано в нижеследующей главе. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
В исключительных случаях судья по семейным делам, принимая решение о порядке осуществления родительской власти после развода или разлучения даже при жизни родителей, может постановить, что в случае смерти одного из них, кто осуществлял власть, ребенок не побежит доверению пережившему. В этом случае судья может назначить лицо, которому может временно быть доверен ребенок. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Положения второго и третьего абзацев применимы к родителям внебрачного ребенка, которые совместно осуществляют родительскую власть, проживая раздельно. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 373-4.
Когда ребенок доверяется третьему лицу, родительская власть продолжает осуществляться отцом и матерью; однако лицо, которому доверен ребенок, выполняет все обычные акты, относящиеся к присмотру и воспитанию. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
Судья по семейным делам, доверяя ребенка на временной основе третьему лицу, может принять решение о том, что может иметь место требование об открытии опеки. (Закон № 3-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 373-5.
Если не осталось ни отца, ни матери, способных осуществлять родительскую власть, открывается опека, как об этом сказано в статье 390. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
Статья 374.
Когда родственная связь внебрачного ребенка установлена лишь в отношении одного из родителей, то только он (она) единолично осуществляет родительскую власть. (Закон № 3-22 от 8 января 1993 г.)
Если родственная связь установлена в отношении двух родителей в соответствии с порядком, иным, чем предусмотренный в статье 372, родительская власть осуществляется матерью. Вместе с тем власть осуществляется совместно двумя родителями, если они сделают совместное заявление «судье по семейным делам».
Во всех случаях «судья по семейным делам» может по просьбе отца, матери или прокурора изменить условия осуществления родительской власти в отношении внебрачного ребенка. Судья может решить, что власть будет осуществляться одним из родителей, либо совместно отцом и матерью; в этом случае он назначает родителя, у которого будет проживать ребенок.
«Судья по семейным делам» может предоставить право присмотра родителю, который не осуществляет родительскую власть. Судья не может отказать ему в праве свидания и проживания, если только по серьезным причинам.
В случае совместного осуществления родительской власти родитель, с которым обычно не проживают дети, содействует их содержанию и воспитанию соразмерно своим возможностям.
Статья 374-1.
Суд, вынося решение об установлении внебрачного родства, может временно доверить ребенка третьему лицу с обязанностью потребовать организации опеки. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
Статья 374-2.
Во всех случаях, предусмотренных настоящим титулом, опека может, открываться даже тогда, когда отсутствует имущество, подлежащее управлению. В этом случае опека организуется по правилам титула X.
ОТДЕЛЕНИЕ II. О ПОМОЩИ В ВОСПИТАНИИ.
Статья 375.
Если возникла угроза безопасности или нравственности несовершеннолетнего, не освобожденного от власти, или резко ухудшились условия его воспитания, по совместному ходатайству отца и матери или одного из них, либо лица или службы, которым доверен ребенок, или опекуна, или самого несовершеннолетнего, или прокурора, правосудие может предписать меры помощи в воспитании. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.) В исключительных случаях судья может по своему усмотрению возбуждать вопрос о принятии данных мер.
Эти меры могут быть предписаны одновременно нескольким детям, подпадающим под одну родительскую власть.
Решением определяется срок действия меры; воспитательное воздействие компетентной службы или учреждения может осуществляться не более двух лет. Срок действия меры продливается мотивированным решением. (Закон № 86-17 от 6 января 1986 г., ст. 51)
Статья 375-1.
Все, что касается помощи в воспитании, относится к компетенции судьи по делам детей с правом обжалования.
Судья всегда должен пытаться получить согласие семьи на применение воспитательной меры.
Статья 375-2.
Всякий раз, когда это предствляется возможным, несовершеннолетнего следует оставлять в открытой среде. В этом случае судья назначает либо квалифицированное лицо, либо службу по наблюдению и воспитанию или перевоспитанию открытого типа с возложением на них обязанности помогать семье материально и советом с тем, чтобы семья преодолела материальные или моральные трудности, с которыми она сталкивается. Упомянутое лицо или служба обязаны следить за развитием ребенка и периодически докладывать об этом судье.
Судья может обусловить оставление ребенка в прежней среде особыми обязательствами, например, обязательством регулярно посещать медицинское или воспитательное учреждение, обычное или специализированное или осуществлять профессиональную деятельность.
Статья 375-3.
Если необходимо удалить ребенка из прежней среды, судья может решить доверить его:

  1. Тому из родителей, который не осуществлял родительских прав и с которым не проживал ребенок. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
  2. Другому члену семьи или заслуживающему доверие третьему лицу.
  3. Службе или медицинскому учреждению или воспитательному учреждению, обычному или специализированному.
  4. Окружной службе социальной помощи детям. (Закон N 89-487 от 10 июля 1989 г., Ст. 2)
    Однако, если подано заявление на развод или если состоялось решение о разводе родителей, эти меры могут быть приняты лишь в том случае, если после решения «о порядке осуществления родительских прав или о доверении ребенка третьему лицу» вскрылись новые факты, влекущие за собой опасность для несовершеннолетнего. Эти меры не затрагивают компетенцию (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.) «судьи по семейным делам» в предыдущей редакции: «трибунала» решать во исполнение статей 287 и 287-1, кому будет доверен ребенок. Те же правила применимы в случае разлучения.
    Статья 375-4.
    В случаях, указанных в ст.374-1, 374-2 и 374-3, судья может обязать либо квалифицированное лицо, либо службу наблюдения, воспитания или перевоспитания открытого типа помогать материально и советом лицу или службе, которым доверен ребенок, равно как и семье, а также следить за развитием ребенка. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    В любом случае судья может обусловить помещение ребенка теми же условиями, которые перечислены во втором абзаце статьи 375-2. Судья может также обязать периодически докладывать ему о положении ребенка.
    Статья 375-5.
    На временной основе, но с правом обжалования судья при рассмотрении дела может распорядиться временно поместить несовершеннолетнего в приют или надзорное учреждение, либо санкционировать применение одной из мер, предусмотренных статьями 375-3 и 375-4.
    В экстренных случаях таким же правом обладает прокурор Республики места, где был найден несовершеннолетний; прокурор Республики в восьмидневный срок возбуждает данный вопрос перед компетентным судьей, который сохраняет, изменяет или откладывает меру.
    Статья 375-6.
    Решения относительно помощи в воспитании могут в любой момент быть изменены или отложены судьей, который, их принял либо по своему усмотрению, либо по совместному ходатайству отца и матери, либо одного из них, либо «лица или службы, которым доверен ребенок», либо опекуна, либо самого несовершеннолетнего, либо прокурора. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    Статья 375-7.
    Отец и мать, ребенок которых является субъектом помощи в воспитании, сохраняют за собой родительское право и осуществляют все атрибуты этого права, совместимые с применением меры. Пока мера помощи в воспитании применяется, они не могут освободить ребенка от родительской власти без санкции судьи по делам детей.
    Если потребуется поместить ребенка туда, где нет его родителей, последние сохраняют за собой право на переписку и право на свидание. Судья определяет порядок переписки и свиданий, а если того потребуют интересы ребенка, принимает решение о временной приостановке всех этих прав или одного из них.
    Статья 385-8.
    Расходы на содержание и воспитание ребенка в рамках мер помощи в воспитании по-прежнему несут отец и мать, а также восходящие родственники, которым могут быть назначены алименты; при этом судья вправе полностью или частично освободить их от уплаты.
    ОТДЕЛЕНИЕ III. О ДЕЛЕГИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
    Статья 376.
    Никакой отказ, никакая уступка родительской власти не могут состояться, иначе как по судебному решению в случаях, указанных ниже.
    Статья 376-1.
    Судья по семейным делам (в предыдущей редакции: «трибунал») может, когда он призывается (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.), определить порядок осуществления родительских прав или порядок воспитания несовершеннолетнего ребенка. Когда судья решает доверить ребенка третьему лицу, он должен принять во внимание соглашения, свободно достигнутые на этот счет отцом и матерью, если только один из них не укажет веские причины отказа от соглашения. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.).
    Статья 377.
    Отец и мать, вместе или по отдельности, или опекун, уполномоченный семейным советом, могут, когда они передали несовершеннолетнего ребенка, достигшего 16-летнего возраста, лицу, заслуживающему доверие, или специализированному учреждению, или окружной службе социальной помощи детям, полностью или частично отказаться от осуществления родительской власти. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
    В этом случае полное или частичное делегирование родительской власти осуществляется решением судьи по семейным делам (в предыдущей редакции: «трибуналом») по совместному ходатайству уполномачивающих и уполномачиваемого. (Закон N 93-22 от 8 января 1993 г.)
    Родительские права могут делегироваться по одному лишь ходатайству уполномачиваемого, если родители более года не проявляли интереса к ребенку.
    Статья 377-1.
    Делегирование родительской власти может состояться также в том случае, если несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, был принят без вмешательства отца и матери или опекуна. Однако в данном случае необходимо, чтобы частное лицо или учреждение, приняв ребенка, известили об этом местный орган власти. (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.)
    Это извещение должно быть сделано в восьмидневный срок. Местный орган власти в течение последующего месяца уведомляет отца и мать или опекуна. Это уведомление открывает трехмесячный срок, по истечении которого отец и мать, невостребовавшие ребенка, предполагаются отказавшимися от родительской власти. Частное лицо, учреждение или окружная служба социальной помощи детям, принявшие ребенка, могут затем обратиться к «судье по семейным делам» (в предыдущей редакции: «трибуналу») с ходатайством о полном или частичном делегировании родительской власти. Кто бы ни обратился с таким ходатайством, «судья по семейным делам» может решить в интересах ребенка, подразумеваемых или призываемых родителей, что родительская власть будет делегирована службе социальной помощи детям.
    Статья 377-2.
    Во всех случаях делегирование может быть прекращено или перенацелено новым судебным решением, если откроются новые обстоятельства.
    В случае, если ребенок будет возвращен отцу и матери, то «судья по семейным делам» обяжет их возместить, если они не неимущие, полностью или частично возместить расходы на содержание ребенка.
    Если ходатайство о возвращении отклонено, повторное ходатайство может быть направлено не ранее, чем через год, после вступления в силу предыдущего.
    Статья 377-3.
    Никогда не делегируется право на согласие на усыновление.
    ЧАСТЬ IV. О ЛИШЕНИИ И ЧАСТИЧНОМ ОТЗЫВЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ
    Статья 378.
    Судебным решением могут быть лишены родительской власти отец и мать, которые осуждены либо как организаторы, соучастии или подручные при совершении преступления или правонарушения против личности своего ребенка, либо как соорганизаторы или соучастники преступления или правонарушения, совершенного их ребенком.
    Помимо отца и матери это лишение применимо к восходящим в части родительской власти, которой они могут быть обличены в отношении нисходящих.
    Статья 378-1.
    Помимо судебного приговора могут быть лишены родительской власти отец и мать, которые жестоким обращением или непрерывным пьянством, безнравственным или преступным поведением, либо уклонением от заботы и руководства явно создают угрозу безопасности, здоровью или нравственности ребенка.
    После того, как мера воспитательного воздействия принята в отношении ребенка, равным образом могут быть лишены родительских прав отец и мать, которые более двух лет добровольно отказывались от выполнения своих прав и обязанностей по статье 375-7.
    Вопрос о лишении родительской власти возбуждается перед судом большой инстанции либо прокурором, либо членом семьи, либо опекуном ребенка.
    Статья 379.
    Лишение, принятое по двум предыдущим статьям, автоматически распространяется на все атрибуты, как наследственные, таки личные, относящиеся к родительской власти. За отсутствием другого решения это постановление распространяется на всех несовершеннолетних детей, родившихся к моменту принятия судебного решения.
    В соответствии со статьями 205 и 207 ребенок освобождается от алиментного обязательства, если только в судебном решении не будет сказано об обратном.
    Статья 379-1.
    Вместо полного лишения судебное решение может быть ограничено частичным отзывом прав и распространяться на атрибуты, которые будут оговорены особо. Суд может также постановить, что лишение родительской власти или ее отзыв будут иметь действие лишь в, отношении некоторых уже родившихся детей.
    Статья 380.
    Вынося решение о лишении или отзыва права охраны, суд должен «назначить, если один из родителей умер или утратил родительское право, третье лицо, которому ребенок будет временно доверен» с правом требования опеки, либо доверить ребенка окружной службе социальной помощи детства. (Закон N 87-570 от 22 июля 1987 г.)
    Суд может применить те же меры, когда родительская власть передается одному из родителей вследствие лишения другого родительской власти.
    Статья 381.
    Отец и мать, в отношении которых принято решение о лишении или отзыве прав на основании мотивов, указанных в статьях 378 и 378-1, могут добиться от суда большой инстанции полного или частичного восстановления прав в свете открывшихся новых обстоятельств.
    Просьба о восстановлении направляется не раньше, чем через год после вступления в силу решения о лишении или отзыве; в случае отклонения заявления может быть представлено так же не ранее, чем через год. Никакое заявление не принимается, если к моменту его представления ребенок перешел в режим усыновления.
    Если восстановление разрешено, прокурор в случае необходимости может потребовать принятия мер воспитательной помощи.
    ГЛАВА II. О РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ НАД ИМУЩЕСТВОМ РЕБЕНКА
    (Закон N 70-459 от 4 июня 1970 г.)
    Статья 382.
    Отец и мать могут, при ниже перечисленных различиях, управлять и пользоваться имуществом своего ребенка.
    Статья 383.
    Законное управление совместно осуществляется отцом и матерью, если они совместно осуществляют родительскую власть, а в других случаях, под контролем судьи, – либо отцом, либо матерью на основании положений предыдущей главы. Законное пользование связано с законным правлением: оно осуществляется либо отцом и матерью совместно, либо отцом или матерью, на которых возложено правление. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
    Статья 384.
    Право пользования прекращается:
    1) По достижению ребенком 16 лет или ранее, когда он вступит в брак (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.);
    2) по причинам, прекращающим родительскую власть или по причинам, прекращающим законное управление;
    3) по причинам, которые влекут за собой погашение любого узуфрукта.
    Статья 385.
    Это пользование возлагает следующие обязанности:
    1) обязанности, лежащие на узуфруктуариях;
    2) кормление, содержание и воспитание ребенка, сообразно его состояния;
    3) уплата долгов, обременяющих наследство, полученных ребенком.

Статья 386.
Это пользование не предоставляется тому из переживших супругов, который не составит опись, удостоверенную или составленную частным порядком, имущества доставшегося несовершеннолетнему.
Статья 387.
Законное пользование не распространяется ни имущество, которое ребенок может приобрести своим трудом, ни на имущество, которое ему подарено или передано при условии, что им не будут пользоваться отец и мать.
ТИТУЛ Х. О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИИ, ОБ ОПЕКЕ И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ
ГЛАВА 1. О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИИ
Статья 388.
Несовершеннолетним является лицо того или другого пола, которое еще не достигло 18 лет. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
Статья 388-1.
При рассмотрении любого дела, его касающегося, несовершеннолетний, способный здраво рассуждать, может, независимо от положений, предусматривающих его вмешательство или его согласие, быть заслушан судьей или лицом, назначенным судьей для этой цели. (Закон № 93-22 8 января 1993 г.)
Если несовершеннолетний обратился с требованием быть заслушанным, то ему не может быть отказано в этом иначе, как на основе мотивированного решения. Он может быть выслушан один, с адвокатом или лицом по его выбору. Если выбранное лицо представляется неотвечающим интересам несовершеннолетнего, то судья вправе принять меры к назначению другого лица. Заслушивание несовершеннолетнего не наделяет его качеством стороны в процессе.
Статья 388-2.
Если в судебном процессе интересы несовершеннолетнего представляются противоположными интересам его законных представителей, то судья по делам опеки, в случае, предусмотренном в статье 389-3, или судья, ведущий дело, назначает ему специального правителя, который должен: представлять несовершеннолетнего. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
ГЛАВА II. ОБ ОПЕКЕ
(Закон № 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
ЧАСТЬ I. О СЛУЧАЯХ, КОГДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИБО ЗАКОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЛИБО ОПЕКА
Статья 389.
Если родительская власть осуществляется совместно двумя родителями, то они являются законными управителями. В остальных случаях законное управление принадлежит тому из родителей, который осуществляет родительскую власть. (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)

Статья 389-1.
(Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) Законное управление является безоговорочным, когда оба родителя совместно осуществляют родительскую власть. (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
Статья 389-2.
Законное управление помещается под контроль судьи по делам опеки, когда один из родителей умер или в случаях, предусмотренных в статье 373; контроль судьи по делам опеки устанавливается равным образом, если только родители не осуществляют совместно родительскую власть, когда отец и мать разведены или разлучены, или когда несовершеннолетний является внебрачным ребенком. (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
Статья 389-3.
Законный управитель должен представлять несовершеннолетнего во всех гражданских действиях, за исключением случаев, когда закон или обычай позволяет несовершеннолетнему действовать самостоятельно.
Когда его интересы противоположны интересам несовершеннолетнего, он обязан принять меры к назначению судьей по делам опеки специального управителя. В случае непринятия законным управителем соответствующих мер судья вправе осуществить назначение по требованию прокуратуры, самого несовершеннолетнего или своей властью. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Не подлежит законному управлению имущество, которое было подарено или завещано несовершеннолетнему с условием, что оно будет управляется третьим лицом. Этот третий управитель обладает полномочиями, которыми наделяет его дарение или завещание; если же таких указаний нет, его полномочия соответствуют полномочиям законного управителя под контролем суда.
Статья 389-4.
При безоговорочном законном управлении каждый из «родителей» (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) считается, по отношению к третьим лицам, получившим от другого полномочие самостоятельно совершать действия, для которых опекуну не требуется какого-либо разрешения. (Закон № 75-617 от 2 июля 1975 г.)
Статья 389-5.
При безоговорочном законном управлении родители должны совершать вместе действия, которые опекун не имеет права производить иначе, как с разрешения семейного совета. (Закон № 85-1372 от 23 декабря 1985 г.)
При отсутствии согласия между родителями действие должно быть разрешено судьей по делам опеки.
Даже при обоюдном согласии родители не имеют права ни продавать по взаимному соглашению, ни делать долевой взнос в товарищество недвижимостью или торгово-промышленным предприятием, принадлежащими несовершеннолетнему, ни заключать договор займа от имени несовершеннолетнего, ни отказываться за него от какого-либо права без разрешения судьи по делам опеки. Такое же разрешение требуется для полюбовного раздела, и опись имущества должна быть утверждена, согласно условиям предусмотренным в статье 466.
Если действие нанесло ущерб несовершеннолетнему, то родители несут за него солидарную ответственность.
Статья 389-6.
При законном управлении под контролем суда управитель обязан получить разрешение судьи по делам опеки прежде, чем совершить действия, которые опекун не вправе производить иначе, как с разрешения. Остальные действия он может совершать самостоятельно. (Закон № 75-617 от 2 июля 1975 г.)
Статья З89-7.
Правила опеки применяются также к законному управлению с поправками, вытекающими из того, что последнее не предусматривает ни семейного совета, ни опекуна-надзирателя, и не затрагивая, с другой стороны, прав, которыми наделяет отец и мать титул «О родительской власти», в частности в том, что касается воспитания ребенка и узуфрукта на его имущество.
Статья 390.
Опека устанавливается, когда и отец и мать умерли или подпадают под один из случаев, предусмотренных в статье 373.
Опека устанавливается также в отношении внебрачного ребенка, если у него нет ни отца, ни матери, которые бы его добровольно признали.
При этом следует руководствоваться законами о социальной помощи детям.
Статья 391.
В случае законного управления под контролем суда судья по делам опеки может в любой момент либо своей властью, либо по требованию родственников или свойственников, или прокуратуры принять решение об установлении опеки после того, как он заслушает или призовет, если нет срочности, законного управителя. Последний с момента возбуждения ходатайства и до окончательного решения не может, за исключением случаев крайней необходимости, совершать какие-либо действия, которые в случае установления опеки требовали бы разрешения семейного совета.
Судья по делам опеки также вправе, но только при наличии веских оснований, установить опеку в случае безоговорочного законного управления.
В одном и другом случае, если опека установлена, судья по делам опеки созывает семейный совет, который может либо назначить опекаем законного управителя, либо определить другого опекуна.
Статья 392.
Если внебрачный ребенок признан одним из своих родителей после установления опеки, то судья по делам опеки может, по требованию этого родителя, принять решение о замене опеки законным управлением согласно положениям статьи 389-2.

ЧАСТЬ II. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕКИ
§ 1. О судье по делам опеки
Статья 393.
Функции судьи по делам опеки осуществляются судьей, относящимся к суду малой инстанции того округа, в котором находится место жительства несовершеннолетнего.
Статья 394.
Если место жительства подопечного изменилось, то опекун обязан сразу же уведомить об этом судью по делам опеки, который ведет данное дело. Последний передает дело об опеке судье по делам опеки по новому месту жительства. Запись об этом должна храниться в канцелярии суда малой инстанции.
Статья 395.
Судья по делам опеки осуществляет общий надзор за законными управлениями и опеками в своем округе.
Он может вызывать законных управителей, опекунов и другие органы опеки, требовать от них разъяснений, делать им замечания, выносить в отношении них предписания.
Он может присуждать к штрафу, предусмотренному Гражданским процессуальным кодексом, тех, кто без законных оснований не подчинился его предписаниям.
Статья 396.
Порядок ведения дел судьей по делам опеки регламентируется Гражданским процессуальным кодексом.
§2. Об опекуне
Статья 397.
Личное право выбрать опекуна, из родственников или посторонних лиц, принадлежит лишь родителю, умершему последним, если он до дня своей смерти осуществлял законное управление или опекунство.
Статья 398.
Это право может быть осуществлено лишь. в форме завещания или специального заявления перед нотариусом.
Статья 399 и 400.
Отменены.
Статья 401.
Опеку, избранный отцом или матерью, не обязан принять на себя опекунство, если он не входит в разряд лиц, на которых опекунство может быть возложено семейным советом и при отсутствии специального избрания.
Статья 402.
Если родитель, умерший последним, не выбрал опекуна, то опекунство над ребенком, родившимся в браке, принадлежит ближайшему родственнику по восходящей линии.
Статья 403.
В случае наличия нескольких восходящих, находящихся в одной степени родства, решить, кто из них будет опекуном, должен семейный совет.
Статья 404.
Если нет ни опекуна по завещанию, ни опекуна по восходящей линии или тот, кто был назначен опекуном, прекратил выполнение этой обязанности, опекун к несовершеннолетнему назначается семейным советом.
Статья 405.
Этот совет созывается судьей по делам опеки либо своей властью, либо по требованию родственников или свойственников отца и матери, кредиторов или других заинтересованных сторон, или прокуратуры. Всякое лицо может сообщить судье о факте, дающем основание для назначения опекуна.
Статья 406.
Опекун назначается на весь срок опеки. Семейный совет может, однако позаботиться о его замене в течение опеки, если того требуют важные обстоятельства, помимо случаев обоснованного отказа от опекунства, неспособности к опекунству или смещения с опекунства. §3.0 семейном совете.
Статья 407.
Семейный совет составляется из четырех-шести членов, включая опекуна-надзирателя, но не опекуна и не судью по делам опеки.
Судья назначает их на срок действия опеки. Он может, однако, независимо от статей 428 и последующих, в силу имеющихся у него полномочий заменить в течение действия опеки одного или нескольких членов с целью обеспечить соответствие тем изменениям, которые могут произойти в положении сторон.
Статья 408.
Судья по делам опеки выбирает членов семейного совета среди родственников или свойственников отца и матери несовершеннолетнего с учетом всех обстоятельств дела: степени близости, места пребывания, возраста и способностей заинтересованных лиц.
Он должен, насколько это возможно, избегать оставлять одну из двух линий без представительства. Однако он прежде всего принимает во внимание привычные отношения, которые отец и мать имели со своими различными родственниками или свойственниками, а также участие, которое эти родственники или свойственники приняли или могли бы принять в ребенке.
Статья 409.
Судья по делам опеки может также призвать войти в семейный совет друзей, соседей или любых других лиц, которые, по его мнению, могу принять участие в ребенке.
Статья 410.
Семейный совет созывается судьей по делам опеки. Семейный совет должен быть созван, если этого потребовали либо двое его членов, либо опекун или опекун-надзиратель, либо сам несовершеннолетний, если только ему исполнилось шестнадцать лет. (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.)
Статья 411.
Уведомление о созыве должно быть сделано не менее чем за восемь дней до собрания.
Статья 412.
Члены семейного совета обязаны лично явиться на собрание. Каждый, тем не менее, может поручить представлять себя родственнику или свойственнику отца и матери несовершеннолетнего, если этот родственник или свойственник уже не является сам членом семейного совета. Муж может представлять свою жену и наоборот.
Члены семейного совета, которые без законного основания не явятся и не будут должным образом представлены, подвергаются штрафу, предусмотренному Гражданским процессуальным кодексом.
Статья 413.
Если судья по делам опеки считает, что решение может быть принято без проведения заседания, он сообщает каждому члену совета текст подлежащего принятию решения, сопровождая его полезными разъяснениями.
Каждый член должен изъявить свой голос посредством делового письма в срок, установленный ему судьей; в противном случае он подвергается штрафу, предусмотренному Гражданским процессуальным кодексом.
Статья 414.
Семейный совет может принимать решение лишь тогда, когда присутствуют или представлены не менее половины его членов. Если это число не собралось, судья может либо перенести заседание, либо в случае крайней необходимости принять решение сам.
Статья 415.
В семейном совете председательствует судья по делам опеки, который имеет решающий голос, в случае равного разделения голосов его голос имеет решающее значение.
Опекун должен присутствовать на заседании; он выслушивается, но не голосует, так же как и опекун-надзиратель в случае, когда он замещает опекуна.
Несовершеннолетний, которому исполнилось шестнадцать лет, может, если судья считает это полезным, присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. Он должен быть обязательно вызван, когда совет был собран по его требованию.
Ни в коем случае его согласие на какой-либо акт не освобождает опекуна и другие органы опеки от их ответственности.
Статья 416.
Решения семейного совета являются недействительными, когда в отношении их имел место обман или не были соблюдены существенные формальности.
Основания недействительности устраняются новым решением, требующим утверждения, согласно статье 1338.
Иск об аннулировании может быть предъявлен опекуном, опекуном-надзирателем, членами семейного совета или прокуратурой в течение двух лет со дня принятия решения, а также подопечным по достижении им совершеннолетия или освобождении из-под родительской власти в течение двух лет после совершеннолетия или освобождения из-под родительской власти. Срок исковой давности, если имел место подлог или обман, исчисляется с момента обнаружения этого факта. Сделки, совершенные в силу аннулированного решения, аннотируются таким, же образом. Срок исковой давности, однако, исчисляется от совершения сделки, а не от принятия решения. §4. О других органах опеки.
Статья 417.
Семейный совет может, учитывая способности заинтересованных лиц и состав имущества, подлежащего управлению, решить, что опека будет поделена между опекуном личности и опекуном имущества, или что управление каким-то особым имуществом вверяется еще одному опекуну.
Опекуны, таким образом назначенные, являются независимыми и неответственными по отношению друг к другу в своей деятельности, если иное не определено семейным советом.
Статья 418.
Опека является личной обязанностью. Она не передается супругу опекуна. Если все-таки этот супруг вмешается в управление имуществом опекаемого, он будет нести солидарную ответственность с опекуном за все последующее управление после своего вмешательства.
Статья 419.
Опека не переходит к наследникам опекуна. Последние несут лишь ответственность за деятельность их наследодателя; если они являются совершеннолетними, они обязаны продолжать опеку до назначения нового опекуна.
Статья 420.
Во всякой опеке должен быть опекун-надзиратель, назначенный семейным советом из числа его членов.
Обязанностью опекуна-надзирателя является наблюдение за деятельностью опекуна и представление несовершеннолетнего в тех случаях, когда интересы последнего будут противоположны интересам опекуна.
Если от установил нарушения в деятельности опекуна, он должен под страхом возникновения своей личной ответственности немедленно сообщить о них судье по делам опеки.
Статья 421.
Если опекун приступил к ведению опеки до назначения опекуна-надзирателя., он может быть, если с его стороны имел место обман, отстранен от опеки; этим не затрагивается его имущественная ответственность перед несовершеннолетним.
Статья 422.
Отменена.
Статья 423.
Если опекун является родственником или свойственником несовершеннолетнего лишь по одной линии, опекун надзиратель берется по возможности из другой линии.
Статья 424.
Опекун-надзиратель не замещает в силу закона опекуна, который умер или стал недееспособным, либо отказался от опеки; но он должен в этом случае, под страхом ответственности за могущие возникнуть убытки несовершеннолетнего, принять меры к назначению нового опекуна.
Статья 425.
Обязанности опекуна-надзирателя прекращаются тогда же, когда прекращаются обязанности опекуна.
Статья 426.
Опекун не может ни требовать смещения опекуна-надзирателя, ни голосовать в семейных советах, которые будут созваны по этому вопросу.
§5. Об опекунской обязанности
Статья 427.
Опека, защита ребенка, является табличной обязанностью.
Статья 428.
Могут быть освобождены от обязанностей опекуна, за исключением отца и матери в случае статьи 391, те, для кого возраст, болезнь, удалённость места пребывания, исключительная занятость профессиональными или семейными делами или ранее принятое опекунство делают чрезвычайно тяжелым исполнение этой новой должности.
Статья 429.
За исключением отца и матери, могут быть освобождены от опекунства те, кто не могут выполнять обязанности опекуна в силу одной из причин, предусмотренных предыдущей статьей, если она наступила после назначения.
Статьи 430 и 431.
Отменены.
Статья 432.
Тот, кто не являлся ни родственником ни свойственником отца и’ матери несовершеннолетнего, не может быть принужден принять опекунство.
Статья 433.
Если опека остается вакантной, судья по делам опеки передает ее Государству, если речь идет о совершеннолетнем, и службе социальной помощи детям, если речь идет о несовершеннолетнем. (Закон № 89-487 от 10 июля 1989 г., ст.12)
Статья 434.
Основания, освобождающие от опекунства, могут быть распространены на опекуна-надзирателя и даже на членов семейного совета, но только сообразно тяжести причины.
Статьи 435 и 436.
Отменены.
Статьи 437.
Семейный совет выносит решение по ходатайствам опекуна и опекуна-надзирателя; судья по делам опеки – по ходатайствам членов семейного совета.
Статьи 438.
Если назначенный опекун присутствует при разрешении вопроса о возложении на него опекунства, то он должен немедленно, под угрозой того, что все дальнейшие его требования не будут приняты, заявить ходатайство об освобождении его от опекунства; вопрос об освобождении разрешается семейным советом.
Статьи 439.
Если он не присутствовал, он должен в течение восьми дней со дня получения уведомления о своем назначении принять меры к созыву семейного совета для разрешения вопроса о своем освобождении.
Статьи 440.
Если ходатайство отклонено, он может обратиться в суд большой инстанции для его удовлетворения; но он обязан в продолжение разбирательства спора временно осуществлять свои обязанности.
Статьи 441.
Различные обязанности по опеке могут выполнятся всякими лицами, без различия пола, если этому не препятствуют такие причины, как неспособность- к опекунству, лишение прав на опекунство, смещение с опекунства или отвод, о которых говориться ниже.
Статья 442.
Являются неспособными к опекунству:

  1. Несовершеннолетние, за исключением отца или матери;
    2.Совершеннолетние, находящиеся под опекой, душевнобольные и совершеннолетние под попечительством.
    Статья 443.
    Лишаются права на опекунство и смещаются с опекунства в силу закона:
  2. Лица, которые были. присуждены к тяжкому или позорящему наказанию или которым осуществление опекунских обязанностей запрещено на основании статьи 42 Уголовного кодекса.
    Они могут, однако, быть допущены к опеке над своими собственными детьми по соответствующему заключению семейного совета.
  3. Лица, лишенные родительской власти.
    Статья 444.
    Могут быть лишены права на опекунство или смещены с опекунства лица, известные своим дурным поведением, и те, кто уличен в нечестности, постоянной небрежности или неспособности к ведению дел.

Статья 445.
Лица, которые сами или отец и мать которых ведут против несовершеннолетнего судебный процесс, предметом которого являются гражданское состояние последнего или значительная часть его имущества, должны заявить самоотвод и могут быть отведены от опекунства.
Статья 446.
Если какой-либо член семейного совета подлежит лишению права на опекунство, смещению с опекунства или отводу, судья по делам опеки выносит решение сам, либо в силу имеющихся у него полномочий, либо по требованию опекуна, опекуна-надзирателя или прокуратуры.
Статья 447.
Если вопрос о лишении права на опекунство, смещении с опекунства или отводе касается опекуна или опекуна-надзирателя, решение принимает семейный совет.
Он созывается судьей по делам опеки либо в силу имеющихся у него полномочий, либо по требованию лиц, указанных в статье 410, или прокуратуры.
Статья 448.
Опекун или опекун-надзиратель может быть лишен права на опекунство, смещен с опекунства или отведен лишь после того, как он был заслушан.
Если он согласен с решением, об этом делается запись и новый опекун или опекун-надзиратель сразу же приступает к исполнению своих обязанностей.
Если он не согласен, он в праве заявить протест в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом; но судья по делам опеки может, если считает это неотложным, предписать в ходе заседания временные меры в интересах несовершеннолетнего.
ЧАСТЬ Ш. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОПЕКИ.
Статья 449.
Семейный совет определяет основные условия содержания и воспитания ребенка, учитывая волю, которую отец и мать могли выразить на этот счет.
Статья 450.
Опекун принимает на себя заботу о личности несовершеннолетнего и представляет его во всех гражданских действиях, за исключением случаев, в которых закон или обычай разрешает несовершеннолетнему действовать самому. Он должен управлять его имуществом, как хороший хозяин, и будет отвечать за убытки, которые могут возникнуть вследствие плохого ведения дел.
Он не может ни покупать имущества несовершеннолетнего, ни брать его в наем или аренду, кроме тех случаев, когда семейный совет разрешит опекуну-надзирателю заключить с ним договор найма (аренды), ни принимать уступки какого-либо права или требования против своего подопечного.
Статья 451.
Опекун управляет и действует в этом качестве со дня своего назначения, если оно состоялось в его присутствии; в противном случае, со дня, когда он бал о нем извещен.
В течение следующих десяти дней он должен потребовать снятия печатей, если они были наложены, и потребовать немедленного составления описи имущества несовершеннолетнего в присутствии опекуна-надзирателя. Удостоверенная копия описи вручается судье по делам опеки.
При несоставлении описи в установленный срок опекун-надзиратель обращается к судье по делам опеки с целью принятия мер к ее составлению, под страхом солидарной ответственности с опекуном по всем постановлениям, которые могут быть вынесены в пользу подопечного. Отсутствие описи имущества дает подопечному право доказывать стоимость и состав своего имущества любыми средствами, даже основываясь на фактах, считающихся общеизвестными.
Если несовершеннолетний что-нибудь должен опекуну, последний обязан заявить об этом в описи под страхом потери права; на необходимость выполнения этой обязанности должно быть ему указано должностным лицом; об этом указании делается упоминание в протоколе.
Статья 452.
В течение трех месяцев после открытия опеки опекун обязан конвертировать в именные ценные бумаги или депонировать на счет, открытый на имя несовершеннолетнего и содержащий указание о его несовершеннолетии у депозитария, поверенного Правительством для принятия средств и ценностей подопечных, все ценные бумаги на предъявителя, принадлежащие несовершеннолетнему, если только он (опекун) не уполномочен отчуждать их в соответствии со статьями 457 и 468.
Он обязан так же и с соблюдение тех. же условий конвертировать в именные ценные бумаги или депонировать у поверенного депозитария ценные бумаги на предъявителя, которые в последствии каким бы то ни было образом перейдут к несовершеннолетнему; это так же должно быть сделано в трехмесячный срок с момента вступления во владение.
Опекун не может изымать ценные бумаги на предъявителя, депонированные, согласно предыдущим абзацам, ни конвертировать в ценные бумаги на предъявителя именные ценные бумаги, если только конвертация не будет осуществлена через посредство депозитария, поверенного Правительством.
Семейный совет может, в случае необходимости, определить более длительный срок для выполнения этих операций.
Статья 453.
Опекун может давать расписку в получении капиталов от лица подопечного только с контрассигнацией опекуна-надзирателя.
Эти капиталы должны быть помещены им на счет, открытый на имя несовершеннолетнего и содержащий указание о его несовершеннолетии, у депозитария, поверенного Правительством для принятия средств и ценностей подопечных.
Депонирование должно быть произведено в течение трех месяцев после принятия капиталов; по истечении этого срока опекун в силу закона должен уплачивать проценты.
Статья 454.
При вступлении в осуществление всякой опеки семейный совет должен установить, по своему суждению и с учетом значительности имущества, подлежащего управлению, сумму, до которой могут доходить годичные расходы на содержание и воспитание подопечного, расходы на управление его имуществом, равно как и возможные компенсации, которые могут быть назначены опекуну.
Тот же акт должен установить, разрешается ли опекуну вносить в счет жалование особых управителей или агентов, к помощи которых он может прибегнуть под свою личную ответственность.
Семейный совет может также уполномочить опекуна заключить договор на управление ценными бумагами подопечного. В акте должен быть назван посторонний контрактант с учетом его надежности и его профессионального опыта, а также определены условия договора. Несмотря на любое иное условие, договор может быть в любой момент расторгнут от имени подопечного.
Статья 455.
Семейный совет должен определить сумму, с которой возникает для опекуна обязанность помещать (приобретать движимое и недвижимое имущество) ликвидные капиталы несовершеннолетнего, равно как излишек его доходов над расходами. Это помещение должно быть произведено в течение шести месяцев, если только этот срок не будет продлен семейным советом. По истечении указанного срока опекун в силу закона должен уплачивать проценты.
Природа имущества, которое может быть приобретено в качестве помещения, определяется семейным советом либо заранее, либо в каждом отдельном случае.
Ни в коем случае третьи лица не могут быть гарантами помещения.
Статья 456.
Опекун осуществляет единолично как представитель несовершеннолетнего все акты по управлению имуществом.
Он может также отчуждать, возмездно, бытовые движимости и имущество, имеющее свойства плодов.
Договора аренды, заключенные опекуном не дают арендатору, по отношению к несовершеннолетнему, достигшему совершеннолетия или освобожденному из-под родительской власти, каких-либо прав на продление срока аренды и на то, чтобы оставаться в помещении по истечении срока аренды, несмотря на любые иные законоположения. Эти положения, однако, не распространяются на договора аренды, заключенные до открытия опеки и прошенные опекуном.
Акты по управлению ценными бумагами подопечного, которые должны рассматриваться как акты по управлению имуществом, входящие в обязанности и полномочия как установленных законом управителей и опекунов, так и поверенных депозитариев, определяются декретом Государственного совета. (Согласно Декрету N65-961 от 5 ноября 1965 г., Ст.4, осуществление права голоса на собраниях акционеров, облигационеров и пайщиков или учредителей рассматривается как акт по управлению имуществом в смысле статьи 456 Гражданского кодекса.)
Статья 457.
Опекун не может без разрешения семейного совета осуществлять распорядительные акты от имени несовершеннолетнего.
Без этого разрешения он, в частности, не может заимствовать для подопечного, ни отчуждать или обременять вещными правами недвижимости, торгово-промышленные предприятия, ценные бумаги, и другие нематериальные права, а также движимости, которые являются ценными или составляют значительную часть имущества подопечного.
Статья 458.
Семейный совет, давая свое разрешение, может предписать любые меры, которые он сочтет полезными, в частности применительно к тому, что касается приобретения имущества на средства, вырученные от продажи другого имущества.
Статья 459.
Продажа недвижимостей и торгово-промышленных предприятий, принадлежащих несовершеннолетнему, производится публично на аукционах в присутствии опекуна-надзирателя при соблюдении условий, предусмотренных статьями 953 и последующими Гражданского процессуального кодекса.
Семейный совет может, однако, разрешить продаж полюбовно, либо с торгов по цене, которую он назначит, либо по взаимному соглашению, по цене и на условиях, которые он установит. В случае торгов всегда может быть сделана надбавка к цене, согласно условиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом.
Вклад в имущество товарищества недвижимостью или торгово-промышленным предприятием производится полюбовно. Он санкционируется семейным советом на основании заключения эксперта, назначаемого судьей по делам опеки.
Ценные бумаги, котируемые официально, должны продаваться через посредство маклера фондовой биржи.
Остальные ценные бумаги должны продаваться на аукционах через посредство маклера фондовой биржи или нотариуса, названного в решении, санкционирующем продажу. Семейный совет может также, на основании заключения эксперта, назначаемого судьей по делам опеки, разрешить их продажу по взаимному соглашению, по цене и на условиях, которые он установит.
Статья 460.
Разрешение, требуемое статьей 457 для отчуждения имущества несовершеннолетнего, не приметается в случае, когда судебным решением предписано произвести продажу с публичных торгов или с аукциона имущества, принадлежащего нескольким лицам, по требованию одного из собственников, которым нераздельно принадлежит это имущество.
Статья 461.
Опекун не может принимать наследство, доставшееся несовершеннолетнему, иначе, как с условием составления описи. Однако семейный совет может специальным решением уполномочить его просто принять наследство, если актив явно превышает пассив.
Опекун не Может отвергать наследство, доставшееся несовершеннолетнему, без разрешения семейного совета.

Статья 462.
В случае, когда наследство, отвергнутое от имени несовершеннолетнего, не будет принято другими лицами, оно может быть принято или опекуном, которому будет разрешено это сделать на основании нового постановления семейного совета, или самим несовершеннолетним по достижении им совершеннолетия; но наследство берется в том состоянии, в каком оно окажется в этот момент, и без права оспаривать продажи и другие действия, которые были законно совершены в то время, когда наследство являлось непринятым.
Статья 463.
Опекун может принимать без разрешения дарения и простые легаты, доставшиеся подопечному, если они не обременены условиями (отказами).
Статья 464.
Опекун может без разрешения предъявлять в суд иск, касающийся имущественных прав несовершеннолетнего. Он может также отказываться от этого иска. Семейный совет может предписать опекуну предъявить иск, отказаться от иска или сделать предложения с целью отказа от иска; при этом семейный совет берет ответственность на себя.
Опекун может единолично отвечать по иску, предъявленному к несовершеннолетнему, но не может признать его иначе, как с разрешения семейного совета. Разрешение семейного совета требуется всегда для исков, касающихся прав, которые не являются имущественными.
Статья 465.
Опекун не может без разрешения семейного совета предъявить от имени несовершеннолетнего требование о разделе имущества; но он может, без этого разрешения, отвечать по требованию о разделе, предъявленному к несовершеннолетнему, или присоединиться к коллективной просьбе о производстве раздела, предъявленной всеми заинтересованными лицами, согласно статье 822.
Статья 466.
Для придания разделу, в отношении несовершеннолетнего, той же силы, которую раздел имеет для совершеннолетних, раздел должен быть совершен в судебном порядке, в соответствии с положениями статей 815 и последующих.
Однако семейный совет может разрешить произвести раздел, даже частичный, полюбовно. В этом случае он должен назначить нотариуса »для его производства. Ликвидационная опись с прилагающимся решением семейного совета должна быть утверждена судом большой инстанции.
Всякий иной раздел будет рассматриваться только как предварительный.
Статья 467.
Опекун может заключить от имени несовершеннолетнего мировую сделку лишь после того, как семейный совет утвердит условия мировой сделки.
Статья 468.
Во всех случаях, когда разрешение семейного совета требуется для придания акту опекуна законной силы, оно может быть заменено разрешением судьи по делам опеки, если совершаемый акт касается имущества, оценочная стоимость которого не превышает установленной законом суммы. (Согласно Декрету N65-961 от 5 ноября 1965 г., Ст.8, эта сумма равна 100000 франкам.)
Судья по делам опеки может также, по требованию опекуна, разрешить вместо семейного совета продажу ценной бумаги, если считает, что есть обстоятельства, делающие исполнение не терпящим отлагательства; но при условии, что об этом будет в кратчайший срок представлен отчет семейному совету, который должен принять решение о помещении вырученных средств.
ЧАСТЬ IV. ОБ ОТЧЕТНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОПЕКЕ
Статья 469.
Всякий опекун должен дать отчет о своей деятельности при ее прекращении.
Статья 470.
До прекращения опеки опекун обязан ежегодно представлять опекуну-надзирателю отчет о состоянии дел. Этот отчет составляется и представляется без оплаты сборов, на обыкновенной бумаге.
Опекун – надзиратель должен передать отчет со своими замечаниями судье по делам опеки, который в случае необходимости созывает семейный совет.
Если несовершеннолетнему исполнилось шестнадцать лет, судья по делам опеки может принять решение об ознакомлении его с отчетом. (Закон N74-631 от 5 июля 1974 г.)
Статья 471.
В течение трех месяцев после прекращения опеки должен быть представлен окончательный отчет либо самому несовершеннолетнему, ставшему совершеннолетним или освобожденному из-под родительской власти, либо его наследникам. Опекун авансирует средства на составление отчета; эти расходы относятся на счет подопечного.
Опекуну должны быть возмещены все расходы, оправданные достаточным образом и предмет которых является полезным. Если опекун прекратил свои функции до прекращения опею1, он представляет сводный отчет о своей деятельности новому опекуну, который не может принять его иначе, как с разрешения семейного совета, на основании замечаний опекуна-надзирателя.
Статья 472.
Несовершеннолетний по достижении им совершеннолетия или освобождении из-под родительской власти может утвердить отчет не ранее, чем через месяц после передачи ему опекаем, под расписку, отчета с оправдательными документами.
Всякое утверждение является ничтожным, если оно произведено до истечения указанного срока.
Также является ничтожным всякий договор, заключенный между подопечным по достижении им совершеннолетия или освобождении из-под родительской власти и бывшим опекуном, если последний в силу этого договора освобождается полностью или частично от своей обязанности представить отчет.
Если отчет встретит возражения, то они рассматриваются и разрешаются согласно титулу Гражданского процессуального кодекса о представлении счетов.
Статья 473.
Утверждение отчета не затрагивает права подопечного предъявлять иск о возмещении вреда к опекуну или другим органам опеки.
Государство является единственным ответчиком в отношении подопечного, при отсутствии права рагресса, за ущерб, ставший следствием упущения, допущенного в функционировании опеки либо судьей по делам опеки или его секретарем, либо государственным управителем, которому была передана вакантная опека в силу статьи 33.
Иск о возмещении вреда, предъявляемый подопечным государству, приносится во всех случаях в суд большой инстанции.
Статья 474.
На сумму, составляющую остаток, который должен быть уплачен опекуном, начисляются проценты, в силу закона, с момента утверждения отчета, но не позднее трех месяцев после прекращения опеки.
Проценты на сумму, которую несовершеннолетний должен опекуну, должны начисляться со дня предъявления требования о платеже, вслед за утверждением отчета.
Статья 475.
Всякий иск несовершеннолетнего к опекуну, органам опеки или Государству, касающийся действий по опеке, погашается давностью в пять лет, считая с достижения совершеннолетия, если же имело место освобождение из-под родительской власти.
ГЛАВА III. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ
(Закон № 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
Статья 476.
Несовершеннолетний освобождается в силу закона из-под родительской власти в результате брака. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
Статья 477.
Несовершеннолетний, даже не состоящий в браке, может быть освобожден из-под родительской масти по достижении шестнадцатилетнего возраста. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
После опроса несовершеннолетнего он освобождается из-под родительской власти, если для этого есть достаточные основания, судьей по делам опеки по заявлению отца и матери или одного из них. (Закон № 93-22 от 8 января 1993 г.)
Если заявление представляется одним из родителей, то судья принимает решение, после того как заслушает другого родителя, кроме случаев, когда этот последний не в состоянии выражать свою волю.
Статья 478.
Несовершеннолетний, оставшийся без отца и матери, может быть освобожден из-под родительской власти в том же порядке по заявлению семейного совета. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
Статья 479.
Если опекун не принял никаких мер для освобождения по предыдущей статье и если один из членов семейного совета считает, что несовершеннолетний может быть освобожден из-под родительской власти, он может потребовать от судьи по делам опеки созыва семейного совета для разрешения этого вопроса. Несовершеннолетний сам вправе потребовать этого созыва.
Статья 480.
Отчет об управлении или об опеке представляется несовершеннолетнему, освобожденному из-под родительской власти, на условиях, предусмотренных статьей 471.
Статья 481.
Несовершеннолетний, освобожденный из-под родительской власти, способен, подобно совершеннолетнему, совершать все акты гражданской жизни.
Он обязан, однако, при вступлении в брак или оформлении усыновления соблюдать правила, установленные для лиц, не освобожденных из-под родительской власти.
Статья 482.
На несовершеннолетнего, освобожденного из-под родительской власти, не распространяется больше власть отца и матери.
Последние только на основании того, что являются отцом и матерью, не несут ответственности, в силу закона, за вред, который несовершеннолетний после освобождения из-под родительской власти может причинить другому лицу.
Статьи 483-486.
Отменены.
Статья 487.
Несовершеннолетний, освобожденный из-под родительской власти, не может быть коммерсантом. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
ТИТУЛ XI. О СОВЕРШЕННОЛЕТИИ И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА
(Закон № 68-5 от 3 января 1968 г.)
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(Закон № 68-5 от 3 января 1968 г.)
Статья 488.
Совершеннолетие наступает по достижении 18 лет; с этого возраста лицо является способным ко всем действиям гражданской жизни. (Закон № 74-631 от 5 июля 1974 г.)
Однако совершеннолетний, который в силу расстройства психического состояния не в состоянии самостоятельно заботиться о своих собственных интересах, защищается законом либо в отношении отдельного действия, либо постоянным образом. Точно так же может защищаться совершеннолетний, который в результате своего расточительства, неумеренности или праздности рискует впасть в нищету или ставит под угрозу исполнение своих семейных обязанностей.
Статья 489.
Чтобы совершить акт, имеющий юридическую силу, необходимо быть в здравом рассудке. Однако доказать наличие психического расстройства на момент совершения акта должно лицо, возбудившее на этом основании иск о признании акта недействительным.
При жизни индивидуума иск о признании недействительности может быть предъявлен только им самим или его опекуном или попечителем, если таковой был в последствии назначен. Срок исковой давности определяется статьей 1304.
Статья 489-1.
После его смерти акты, совершенные индивидуумом, кроме дарения между живыми и завещания, не могут быть оспорены на основании, предусмотренном в предыдущей статье, иначе, как в нижеперечисленных случаях:

  1. Если акт в самом себе содержит доказательство психического расстройства;
  2. Если он был совершен в период, когда индивидуум находился под охраной юстиции;
  3. Если до смерти был предъявлен иск с целью открытия опеки или попечительства.
    Статья 489-2.
    Лицо, нанесшее вред другим лицам, находясь в состоянии психического расстройства, освобождается от возмещения ущерба.
    Статья 490.
    Если умственные способности лица ослаблены вследствие болезни, увечья или возраста, то в интересах такого лица ему предоставляется один из способов защиты, предусмотренных в последующих главах.
    Те же способы защиты применимы в случае расстройства физических способностей, если оно препятствует волеизъявлению. Расстройство умственных или физических способностей должно быть установлено медицинским путем.
    Статья 490-1.
    Принятие мер медицинского характера, в частности выбор между госпитализацией и лечением на дому, не зависит от способа защиты гражданских интересов лица.
    Равным образом способ защиты гражданских интересов лица не зависит от мер медицинского характера.
    Тем не менее судья по делам опеки должен принимать решения по организации защиты гражданских интересов после заключения лечащего врача.
    Статья 490-2.
    Каким бы ни был способ защиты, жилище лица, находящёгося под защитой, и его обстановка должны быть, по возможности сохранены в распоряжении этого лица.
    Право на управление в том, что касается имущества, допускает только договоры о зависимом пользовании, действие которых прекращается, несмотря на любые иные положения и условия, сразу же по возвращении лица, находящегося под защитой.
    Если распоряжение правами относительно жилища или отчуждение предметов обстановки необходимо или в интересах лица, находящегося под защитой, на соответствующую сделку должен дать разрешение судья по делам опеки с учетом мнения лечащего врача; при этом остаются в силе другие формальности, необходимые в силу природы имущества. Сувениры и другие предметы личного свойства не подлежат отчуждению и должны быть сохранены в распоряжении лица, находящегося под защитой, в случае необходимости, заботами лечебного учреждения.
    Статья 490-3.
    Прокурор Республики по месту лечения и судья по делам опеки могут посещать или устраивать посещения совершеннолетних, находящихся под защитой закона, независимо от применяемого к ним способа защиты.
    ГЛАВА II. О СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОД ОХРАНОЙ ЮСТИЦИИ
    (Закон № 68-5 от 3 января 1968 г.)
    Статья 491.
    Под охрану юстиции может быть взят совершеннолетний, который в силу одного из оснований, предусмотренных в статье 490, нуждается в получении защиты в действиях гражданской жизни.
    Статья 491-1.
    Взятие под охрану юстиции происходит на основании заявления прокурору Республики на условиях, предусмотренных Кодексом законов о здравоохранении.
    Судья по делам опеки, рассматривающий дело об опеке или попечительстве, может взять лицо, нуждающееся в защите, под охрану юстиции на время рассмотрения дела посредством предварительного решения, которое вручается прокурору Республики.
    Статья 491-2.
    Совершеннолетний, взятый под охрану юстиции, продолжает осуществлять свои права.
    Однако сделки, которые он совершил, и обязательства, которые он принял на себя, могут быть признаны недействительными по мотивам простой убыточности, а обязательства могут быть уменьшены в случае их чрезмерности, даже когда они не могут быть признаны недействительными в силу статьи 489.
    Суды принимают в этом случае во внимание состоятельность охраняемого лица, добросовестность или недобросовестность его контрагентов, полезность или бесполезность операции.
    Иск о признании сделки недействительной или уменьшении обязательства может быть заявлен при жизни лица всеми, кто правомочен требовать установления опеки, а после его смерти наследниками. Иск должен быть подан в срок, предусмотренный в статье 1304.
    Статья 491-3.
    Если лицо до или после взятия его под охрану юстиции назначило поверенного для управления своим имуществом, то это поручение подлежит исполнению.
    Однако, если в доверенности прямо указано, что она выдана принимая во внимание период нахождения под охраной юстиции, то в течение этого периода она не может быть отозвана доверителем иначе, как с разрешения судьи по делам опеки.
    Во всех случаях судья, как в силу имеющихся у него полномочий, так и по ходатайству одного из лиц, правомочных требовать установления опеки, может принять постановление об отзыве доверенности.
    Он также в праве потребовать, в силу имеющихся у него полномочий, представления ему отчетов на утверждение.
    Статья 491-4.
    При отсутствии доверенности действуют правила управления делами.
    Однако те, кто правомочны требовать установления опеки, обязаны осуществлять действия по охране прав, которых требует управление имуществом лица, находящегося под защитой закона, как только им стало известно о безотлагательной необходимости таких действий или о заявлении с целью взятия под охрану юстиции. Та же обязанность при тех же условиях распространяется на директора лечебного учреждения или на того, кто поместил у себя в доме охраняемое лицо.
    Обязанность осуществлять действия по охране прав влечет за собой, в отношении третьих лиц, соответствующие полномочия.
    Статья 491-5.
    Если имеются основания для действий, выходящих за рамки случаев, предусмотренных предыдущей статьей, всякое заинтересованное лицо может уведомить об этом судью по делам опеки.
    Судья в праве либо назначить специального поверенного для осуществления определенного действия или ряда действий одинаковой природы в рамках того, что дозволено делать опекуну без разрешения семейного совета, либо своей властью установить опеку или попечительство, либо предложить заинтересованному лицу, если оно правомочно, самому принять меры к установлению опеки или попечительства.
    Статья 491-6.
    Охрана юстиции прекращается вследствие нового заявления, удостоверяющего прекращение предшествующего состояния, утраты заявлением силы в связи с истечением срока, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом, или его отмены по решению прокурора Республики.
    Она также прекращается вследствие установления опеки или попечительства, начиная со дня вступления в действие нового режима защиты.
    ГЛАВА III. О СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОД ОПЕКОЙ
    (Закон № 68-5 от 3 января 1968 г.)
    Статья 492.
    Опека устанавливается, когда совершеннолетний в силу одного из оснований, предусмотренных в статье 490, нуждается в постоянном представительстве своих интересов в действиях гражданской жизни.
    Статья 493.
    Решение об установлении опеки принимается судьей по делам опеки по ходатайству лица, которого следует защитить, его супруга, если совместная жизнь между ними не прекратилась, его родственников по восходящей линии, его родственников по нисходящей линии, его братьев и сестер, попечителя, а также прокуратуры; кроме того, судья может установить опеку своей властью.
    Другие родственники, свойственники, друзья вправе только уведомлять судью о причинах, которые могут служить основанием для установления опеки. Это право распространяется также на лечащего врача и директора лечебного учреждения.
    Лица, указанные в двух предыдущих абзацах могут, даже если они не вступали в дело, обжаловать постановление об установлении опеки в суде большой инстанции.
    Статья 493-1.
    Судья может принять решение об установлении опеки только в случае, если расстройство умственных или физических способностей больного было констатировано врачом-специалистом, выбранным из списка, составленного прокурором Республики.
    Решение об установлении опеки должно приниматься с соблюдением условий, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом.
    Статья 493-2.
    Постановление об установлении, внесении изменений или снятии опеки обретает действие в отношении третьих лиц не ранее, чем через два месяца после внесения соответствующей записи в свидетельство о рождении защищаемого лица, согласно правилам предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом.
    Однако даже при отсутствии такой записи эти постановления будут действовать в отношении третьих лиц, которым лично стало известно о них.
    Статья 494.
    Опека может быть установлена над несовершеннолетним, освобожденным из-под родительской власти, как если бы он был совершеннолетним.
    Ходатайство может быть возбуждено и рассмотрено даже в отношении несовершеннолетнего, не освобожденного из-под родительской власти, в последний год его несовершеннолетия; но опека вступит в действие только по достижении им совершеннолетия.
    Статья 495.
    В отношении опеки над совершеннолетними применяются также правила опеки над несовершеннолетними, предписанные в частях 2, 3 и 4 главы II в титуле Х настоящей книги, за исключением правил, касающихся воспитания ребенка, и с учетом нижеследующих отличий.
    Статья 496.
    Супруг является опекуном своего супруга, если совместная жизнь: не прекратилась между ними или судья не видит иного основания, препятствующего возложению на него опеки. Все остальные опекуны назначаются судом или семейным советом.
    Опека над совершеннолетним может быть поручена юридическому лицу.
    Статья 496-1.
    Никто, кроме супруга, родственников по нисходящей линии и юридических лиц, не может быть обязан осуществлять опеку над совершеннолетним более пяти лет. По истечении этого срока опекун может требовать своей замены, и это требование должно быть удовлетворено.
    Статья 496-2.
    Лечащий врач не может являться ни опекуном, ни опекуном-надзирателем больного. Но судья по делам опеки всегда может призвать его для участия в семейном совете с правом совещательного голоса.
    Опека не может быть поручена ни лечебному учреждению, ни какому-либо лицу, занимающему там оплачиваемую должность, если только оно не является одним из тех, кто правомочен требовать установления опеки. Сотрудник лечебного учреждения может, однако, быть назначен управляющим опеки в случае, предусмотренном статьей 499.
    Статья 497.
    Если имеется супруг, родственник по восходящей или нисходящей линии, брат или сестра, способный управлять имуществом, судья по делам опеки может своим решением возложить на него управление в качестве управителя, установленного законом. без опекуна-надзирателя и семейного совета, согласно правилам, применяемым в случаях, касающихся имущества несовершеннолетнего, к управлению имуществом, возложенному законом, под судебным контролем.
    Статья 498.
    Нет оснований для установления опеки, которая должна быть возложена на супруга, если в силу применения режима имущественных отношений между супругами, и в частности правил, изложенных в статьях 217 и 219, 1426 и 1429, интересы лица, находящегося под защитой закона, будут в достаточной мере обеспечены.
    Статья 499.
    Если, учитывая состав имущества, подлежащего управлению, судья по делам опеки констатирует нецелесообразность учреждения полной опеки, он может ограничиться назначением в качестве управляющего опеки, без опекуна-надзирателя и семейного совета, либо сотрудника из числа административного персонала лечебного учреждения, либо специального управителя, выбранного с соблюдением условий, установленных декретом Государственного совета.
    Статья 500.
    Управляющий опеки получает доходы лица, находящегося под защитой закона, и использует их на содержание и лечение последнего, а также на выполнение алиментных обязательств, если таковые имеются. В случае превышения доходов над расходами остаток помещается на счет, который должен быть открыт у поверенного депозитария. Ежегодно управляющий представляет непосредственно судье по делам опеки отчет о своей деятельности.
    Если возникает необходимость в иных действиях, он должен обратиться к судье, который может либо разрешить совершить их, либо принять решение об учреждении полной опеки.
    Статья 501.
    При установлении опеки или в последующем решении судья может, по заключению лечащего врача, перечислить определенные сделки, которые подопечный вправе совершать либо самостоятельно, либо с согласия опекуна или лица, которое его замещает.

Статья 502.
Все сделки, совершенные подопечным после вынесения решения об установлении опеки, признаются при условии соблюдения положений статьи 493-2, абсолютно недействительными.
Статья 503.
Ранее совершенные сделки могут быть аннулированы, если основание, по которому была установлена опека, явно существовало в то время, когда они были совершены.
Статья 504.
Завещание, совершенное после установления опеки, признается абсолютно недействительным.
Ранее совершенное завещание остается в силе, если только не установлено, что после установления опеки исчезло основание, которое побудило завещателя распорядиться своим имуществом.
Статья 505.
Дарения от имени совершеннолетнего под опекой могут совершаться с разрешения семейного совета, но только в пользу его родственников по нисходящей линии и в размерах их предполагаемой доли в наследстве, или в пользу его супруга.
Статья 506.
Даже в случаях, предусмотренных в статьях 497 и 499, вступление в брак совершеннолетнего под опекой не разрешается иначе, как с согласия семейного совета, специально созываемого для разрешения этого вопроса. Совет может вынести решение только после допроса будущих супругов.
Нет оснований для созыва семейного совета, если отец и мать оба дают свое согласие на брак.
Во всех случаях должно быть затребовано заключение лечащего врача.
Статья 507.
Опека прекращается с прекращением оснований, по которым она была установлена; тем не менее постановление о снятии опеки должно быть вынесено с соблюдением формальностей, предписанных для ее установления, и лицо, находящееся под опекой, не может возобновить осуществление своих прав иначе, как после постановления о снятии опеки.
Обжалование, предусмотренное статьей 493, абзац 3, допекается лишь в отношении постановлений, которые отказывают в снятии опеки.
ГЛАВА IV. О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
(Закон № 68-5 от З января 1968 г.)
Статья 508.
Если совершеннолетний, в силу одного из оснований, предусмотренных в статье 490, не в состоянии действовать самостоятельно, нуждается в совете или контроле при совершении действий гражданской жизни, то над ним может быть установлено попечительство.
Статья 508-1.
Точно так же попечительство может быть установлено над совершеннолетним, указанным в абзаце 3 статьи 488.
Статья 509.
Попечительство устанавливается и прекращается в том же порядке, что и опека над совершеннолетними. Оно подлежит такой же публичной регистрации.
Статья 509-1.
Попечительство не предусматривает .иного органа, кроме попечителя.
Супруг является попечителем своего супруга, если только совместная жизнь не прекратилась между ними или судья не видит иного основания, препятствующего возложению на него попечительства. Все иные попечители должны назначаться судьей по делам опеки.
Статья 509-2.
На попечительство распространяются положения, касающиеся опекунских обязанностей, применительно к опеке над совершеннолетними.
Статья 510.
Совершеннолетний, находящийся под попечительством, не может без согласия своего попечителя совершать какую-либо сделку, которая в случае установления опеки над совершеннолетним требует одобрения семейного совета. Он не может также без этого согласия получать капиталы и помещать их в ценные бумаги.
Если попечитель не дает своего согласия на совершение сделки, то лицо, находящееся под попечительством, может требовать у судьи по делам опеки недостающего одобрения.
Статья 510-1.
Если совершеннолетний, находящийся под попечительством, совершил самостоятельно сделку, для которой требовалось согласие попечителя, он сам или попечитель могут потребовать ее аннулирования.
Иск о признании недействительности погашается сроком, предусмотренным статьей 1304, или даже до истечения этого срока одобрением сделки попечителем.
Статья 510-2.
Всякая копия судебного решения или иного акта, врученная -судебным исполнителем совершеннолетнему, находящемуся под попечительством, должна быть также вручена его попечителю, под страхом недействительности (вручения).
Статья 510-3.
В случаях, когда согласие попечителя не требуется по закону, сделки, которые совершеннолетний, находящийся под попечительством, мог совершить самостоятельно, остаются подлежащими искам о расторжении договора в силу существенной убыточности или об уменьшении обязательств, согласно статье 491-2, как если бы они были совершены лицом, находящимся под охраной юстиции.
Статья 511.
При установлении попечительства или в последующем решении судья может, по заключению лечащего врача, перечислить определенные сделки, которые лицо, находящееся под попечительством, вправе совершать самостоятельно в отступ-пение от статьи 510, или, наоборот, добавить иные сделки к тем, для совершения которых эта статья требует согласия попечителя.
Статья 512.
При назначении попечителя судья может предписать, чтобы он самостоятельно получал доходы лица, находящегося под попечительством, сам вел расчеты в отношении третьих лиц и помещал остаток средств, если таковой имеется, на счет, который должен быть открыт у поверенного депозитария. Попечитель, назначенный с этим поручением, должен ежегодно представлять судье по делам опеки отчет о своей деятельности.
Статья 513.
Лицо, находящееся под попечительством, может свободно завещать, если оно не подпадает под действие статьи 901.
Оно не может делать дарения иначе, как с согласия своего попечителя.
Статья 514.
Для вступления в брак совершеннолетнему, находящемуся под попечительством, требуется согласие попечителя; в противном случае – согласие судьи по делам опеки.
Статья 515.
Отменена.
КНИГА ВТОРАЯ. ОБ ИМУЩЕСТВАХ И О РАЗЛИЧНЫХ ВИДОИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ
ТИТУЛ 1. О РАЗЛИЧИЯХ ИМУЩЕСТВ
Статья 516
Все имущества являются движимыми или недвижимыми.
ГЛАВА 1. О НЕДВИЖИМОСТЯХ
Статья 517.
Имущества являются недвижимыми или по их природе, или в силу их назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они составляют.
Статья 518.
Земельные участки и строения являются недвижимостями по их природе.
Статья 519.
Ветряные или водяные мельницы, утвержденные на столбах и составляющие часть строения, являются также недвижимостями по их природе.
Статья 520.
Урожай на корню и плоды, не снятые еще с деревьев, являются равным образом недвижимостью.
С того момента, как колосья срезаны, а плоды сорваны, хотя бы не было произведено уборки, ни являются недвижимостью.
Если сжата лишь часть урожая, то лишь эта часть является недвижимостью.

Статья 521.
Обыкновенные вырубки леса, разделенного на лесосеки, становятся движимостью лишь по мере того, как деревья срублены.
Статья 522
Животные, которые предоставлены собственником земли для эксплуатации фермеру или нанимателю на половинных началах, безразлично – оценены они или нет, считаются недвижимым имуществом, пока они являются присоединенными к участку в силу соглашения.
Животные, которые предоставлены собственником земли нанимателю, не являющемуся фермером или нанимателем на половинных началах, являются движимым имуществом.
Статья 523.
Трубы, проводящие воду в дом или в иное имение, являются недвижимым имуществом и составляют часть земельного участка, на котором они расположены.
Статья 524.
Предметы, которые собственник земли поместил на свой участок для его обслуживания и эксплуатации, являются недвижимостями в силу их назначения.
Таким образом, недвижимостями, в силу их назначения, являются следующие предметы, когда они были помещены собственником на его участке для обслуживания и эксплуатации последнего:
 животные, служащие для обработки земли;
 земледельческие орудия;
 семена, данные фермерам или лицам, которым земля сдана с возложением на них обязанности предоставлять часть плодов; голуби в голубятнях; кролики в садках; ульи;
 рыба в реках, не указанных в статье 402 Сельского кодекса, и в водоемах, указанных в статьях 432 и 433 того же кодекса (Закон № 84-512 от 29 июня 1984 г.);
 прессы, котлы, аппараты для перегонки, кадки и бочки;
 орудия, необходимые для эксплуатации кузниц, бумажных фабрик и других заводов; солома и удобрение.
Также являются недвижимостями, в силу их назначения, все движимые вещи, присоединенные собственником навсегда к земельному участку.
Статья 525.
Собственник считается присоединившим навсегда движимые вещи к своему земельному участку, когда эти предметы прикреплены гипсом, известью или цементом, или когда они не могут быть отделены без повреждения или ухудшения этих вещей, или без ломки, или ухудшения части имения к которому они присоединены. Зеркала, находящиеся в помещениях признаются установленными навсегда, если пол к которому они прикреплены, составляет целое с деревянной рамой.
Такое же правило действует в отношении картин и других украшений.
Что касается статуей, то они признаются недвижимостями, когда ни помещены в нише, сделанной нарочно для их постановки, хотя бы они могли быть сняты без повреждения или ухудшения.
Статья 526.
Являются недвижимостью вследствие предмета, к которому они относятся: узуфрукт на недвижимые вещи; сервитуты или земельные повинности; иски, имеющие своим предметом возвращение недвижимого имущества.
ГЛАВА II. О ДВИЖИМОСТЯХ
Статья 527.
Имущества являются движимыми в силу их природы или в силу определения закона.
Статья 528.
В силу их природы являются движимостями предметы, которые могут изменять свое место нахождения, в частности, когда они двигаются сами, как, например, животные, или же когда они не могут изменять своего места иначе, как под воздействием посторонней силы, как, например, неодушевленные вещи.
Статья 529.
Являются движимостями в силу определения закона обязательства и иски, имеющие своим предметом уплаты денежных сумм или (права на) движимые вещи, акции или доли в финансовых, торговых или промышленных компаниях, хотя бы компаниям принадлежали недвижимые имущества, связанные с этими предприятиями. Эти акции и доли признаются движимостями в отношении каждого участника лишь до тех пор, пока общество продолжается.
Равным образом, являются движимостями, в силу определения закона, вечные или пожизненные ренты, уплачиваемые как государством, так и частными лицами.
Статья 530.
Необходимым элементом всякой вечной ренты, установленной в качестве условия возмездной или безвозмездной уступки земельного участка, является возможность выкупа этой ренты.
Тем не менее кредитору разрешается установить правила о выкупе и условия выкупа.
Равным образом ему разрешается оговорить в договоре, что рента может быть выкуплена лишь после известного срока, который, однако, никогда не может превышать 30 лет; противоположная оговорка является ничтожной.
Статья 531.
Суда, паромы, морские суда, водяные мельницы и купальни и вообще всякого рода оборудование, не укрепленное на столбах и не составляющее части дома, являются движимостями; однако обращение взыскания на некоторые из этих предметов может в силу их значения быть подчиненным соблюдению особых форм, как это будет изложено в Гражданском процессуальном кодексе.
Статья 532.
Материалы, полненные от сломки здания, материалы, собранные для постройки нового здания, являются движимостями, пока они не использованы рабочими при постройке.
Статья 533.
Слово «движимость», употребленное в распоряжениях закона или человека, без иного дополнения или обозначения, не включает в себя наличных денег, драгоценных камней, прав требования, книг, медалей, инструментов, используемых для науки, искусства и ремесла, носильного белья, лошадей, экипажей, оружия, зерна, вина, сена и других пищевых продуктов. Указанный термин не включает в себя также вещей, составляющих предмет торговли.
Статья 534.
Под словом «мебель» разумеются лишь движимости, предназначенные для пользования в помещениях и для их украшения. Это ковры, кровати, стулья, зеркала, стенные часы, столы, фарфор и другие предметы такого же характера.
Картины и статуи, составляющие часть мебелировки помещения, также включаются в это понятие, но не коллекции картин, которые могут находиться в галлереях или в специальных комнатах.
То же правило применяется к фарфору: лишь тот фарфор, который является частью украшения помещения, входит в наименование «мебели».
Статья 535.
Выражения «движимое имущество», «движимость» или «движимые предметы» включают в себя, по общему правилу, все, что считается движимостью на основании вышеуказанных правил.
Продажа или дарение мебелированного дома включает в себя лишь мебель.
Статья 536.
Продажа или дарение дома со всем, что находится в доме, не включает в себя ни наличных денег, ни прав требования или других прав, документы на которые могут находиться в доме; все прочие движимые предметы включаются в указанное понятие.
ГЛАВА III. ОБ ИМУЩЕСТВАХ В ОТНОШЕНИИ К ТЕМ,
КТО ИМИ ВЛАДЕЕТ
Статья 537.
Частные лица имеют право свободного распоряжения имуществами, которые им принадлежат, с видоизменениями, указанными законами.
Имущества, которые не принадлежат частным лицам, управляются и могут быть отчуждаемы не иначе, как в специальном порядке и согласно особым правилам.
Статья 538.
Дороги, пути и улицы, которые содержит государство, реки и судоходные или сплавные речки, берега, морские намывы и места, оставленные морем, порты, гавани, рейды и вообще все части французской территории, которые не могут стать предметом частной собственной, рассматриваются, как входящие в государственную собственность.
Статья 539.
Все имущества, никем не освоенные и бесхозяйственные, а равно имущества лиц, терших без наследников или наследства которых покинуты, – принадлежат к государственной собственности.
Статья 540.
Ворота, стены, рвы, оборонительные сооружения крепленных мест и крепостей также составляют часть государственной собственности.
Статья 541.
То же установлено в отношении земли, укреплений и валов мест, которые не являются более военными укрепленными местами; они принадлежат государству, если они не были надлежащим образом отчуждены, или если право собственности государства не было погашено давностью.
Статья 542.
Коммунальными имуществами являются такие, собственность на которые и доходы с которых приобретены жителями одной или нескольких коммун.
Статья 543.
На имущества можно иметь или право собственности, или простое право пользования, или только право требовать выполнения земельных повинностей (сервитутов).
ТИТУЛ II. О СОБСТВЕННОСТИ
Статья 544.
Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, если только пользование не является таким, которое запрещено законами или регламентами.
Статья 545.
Никто не может быть принужден к уступке своей собственности, если это не делается по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное возмещение.
Статья 546.
Собственность на вещь как движимую, так и недвижимую, дает право на все, что эта вещь производит, и на то, что естественно или искусственно соединяется с этой вещью в качестве принадлежности. Это право называется «правом присоединения».
ГЛАВА 1. О ПРАВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОГО,
ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ ВЕЩЬЮ
Статья 547.
Плоды земли – естественные или промышленные, плоды гражданские, приплод животных принадлежат собственнику по праву присоединения.
Статья 548.
Плоды, произведенные вещью, принадлежат собственнику, но с возложением на него обязанности возместить расходы на вспашку земли, обработку, посев, сделанные третьими лицами и определяемые на дату возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 549.
Простой владелец присваивает себе плоды лишь в том случае, если он владеет добросовестно. В противном случае он обязан возвратить вещь вместе с ее произведениями собственнику, который се истребует; если указанные произведения не могут быть возвращены в натуре, их стоимость определяется на дату выплаты возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 550.
Владелец признается добросовестным, когда он владеет как собственник, в силу основания, передающего собственность, пороков которого он не знает.
Он перестает быть добросовестным с момента, когда он узнал об этих пороках.
ГЛАВА II. О ПРАВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОГО,
ЧТО СОЕДИНЯЕТСЯ С ВЕЩЬЮ И ВХОДИТ В ЕЕ СОСТАВ
Статья 551.
Все, что соединяется с вещью и входит в ее состав, принадлежит собственнику согласно правилам, которые установлены ниже.
ЧАСТЬ 1
Статья 552.
Собственность на землю включает в себя собственность на то, что находится сверху, и на то, что находится снизу.
Собственник может делать всякого рода насаждения и возводить постройки по своему усмотрению, за теми исключениями, которые установлены в титуле «О сервитутах и земельных повинностях».
Он может делать под землей сооружения и рыть землю по своему усмотрению, извлекать из-под земли всякого рода произведения, которые там окажутся, с соблюдением ограничений, вытекающих из законов и регламентов, касающихся общественной безопасности.
Статья 553.
Предполагается, что все сооружения, насаждения и работы на участке и внутри сделаны собственником, за его счет и ему принадлежат, если не доказано противное. Это не затрагивает собственности, которую третье лицо приобрело или могло бы приобрести по давности владения на подземное пространство под строением другого лица или на всякую другую часть строения.
Статья 554.
Собственник земли, сделавший сооружения, насаждения и работы из материалов, которые ему не принадлежат, должен уплатить стоимость материалов, определяемую на дату уплаты возмещения; он может быть также присужден к возмещению убытков, если таковые возникли: но собственник материалов не вправе их забрать. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 555.
Если насаждения, сооружения и работы сделаны третьим лицом и из материалов, ему принадлежащих, то собственник земли вправе, при условии соблюдения положений абзаца 4, либо сохранить их в собственности, либо обязать третье лицо забрать их. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Если собственник земли требует уничтожения сооружений, насаждений и работ, то оно должно быть осуществлено за счет сделавшего их лица без какого-либо возмещения; третье лицо может быть, кроме того, присуждено к возмещению ущерба, который мог быть причинен собственнику земли.
Если собственник земли предпочитает сохранить в собственности сооружения, насаждения и работы, то он обязан по своему выбору возместить третьему лицу либо сумму, равную той, на которую выросла цена земли, либо стоимость материалов и рабочей силы, определяемую на дату возмещения, с учетом состояния, в котором находятся указанные сооружения, насаждения и работы.
Если насаждения, сооружения и работы сделаны третьим лицом, лишенным их в судебном порядке, но которое не было присуждено в силу своей добросовестности к возвращению плодов, то собственник не вправе требовать уничтожения указанных работ, сооружений и насаждений, но может по своему выбору возместить третьему лицу одну или другую из сумм, указанных в предыдущем абзаце.
Статья 556.
Наносы земли и приращения, которые образуются постепенно и незаметно на участках, граничащих с рекой или речкой, называются намывом.
Намыв идет в пользу собственника берега независимо от того, является ли река или речка судоходной, сплавной или нет, но в первом случае должен быть оставлен проход или бечевник, согласно регламентам.
Статья 557.
Такое же правило устанавливается в отношении земли, которую освобождает текущая вода, которая незаметно уходит с одного берега и захватывает другой берег: собственник освобождаемого берега пользуется намывом, причем собственник противоположного берега не может требовать участка, который он потерял.
Это правило не действует в отношении земли, освобожденной морем.
Статья 558.
Правила о намыве не применяются к озерам и прудам, собственник которых всегда сохраняет участок земли, которую вода покрывает, когда она находится на уровне плотины пруда, хотя бы количество воды уменьшилось.
С другой стороны, собственник пруда не приобретает никакого права на прибрежные земли, которые покрывает его вода в случае необычайного подъема воды.
Статья 559.
Если река или речка, безразлично – судоходная или несудоходная, оторвет внезапной силой значительную, и могущую быть опознанной часть прибрежного участка и принесет эту часть к участку, расположенному ниже по течению или на противоположном берегу, то собственник оторванной части может требовать свою собственность; но он обязан предъявить требование в течение года; по истечении этого срока требование не может быть принято, кроме тех случаев, когда собственник участка, к которому присоединитесь оторванная часть, еще не вступил во владение последней.
Статья 560.
Острова, островки, наносы земли, которые образуются в русле судоходных или сплавных рек или речек, принадлежат государству, если не имеется основания или давности владения, устанавливающих противное.
Статья 561.
Острова и наносы земли, которые образуются на несудоходных и несплавных речках, принадлежат собственникам берега с той стороны, с которой образовался остров; если остров образовался не с одной стороны, то он принадлежит собственникам обоих берегов; границей их частей является мысленная линия, проведенная посередине речки.
Статья 562.
Если речка или река, образуя новый рукав, разрезает и охватывает участок прибрежного собственника и образует остров, – то этот собственник сохраняет собственность на свой участок, хотя бы остров образовался на судоходной или сплавной реке или речке.
Статья 563.
Если река или речка, судоходная или сплавная, образует новое течение, покидая свое старое русло, то собственники берегов могут приобрести собственность на это старое русло, каждый – перед своим участком, до мысленной линии, проведенной посередине (старого русла) речки. Цена старого русла определяется экспертами, назначаемыми, по требованию префекта департамента, председателем трибунала по месту нахождения (русла). (Закон от 8 апреля 1898 г.)
Если собственники берегов не объявят в течение трех месяцев с момента уведомления, которое им будет сделано префектом, о своем намерении приобрести русло за цену, установленную экспертами, то старое русло отчуждается, согласно правилам отчуждения государственной собственности.
Цена, которая будет выручена при продаже, распределяется в качестве возмещения, между собственниками участков, занятых новым течением, пропорционально стоимости земли, отнятой у каждого из них.
Статья 564.
Голуби, кролики, рыбы, перешедшие в другую голубятню, садок или водоем, указанный в статьях 432 и 433 Сельского кодекса, принадлежат собственнику этих объектов, если они не были привлечены с нарушением прав прежнего собственника или искуственным образом. (Закон № 84-512 от 29 июня 1984 г.)
ЧАСТЬ II. О ПРАВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ
Статья 565.
Право присоединения, когда оно имеет своим предметом две движимые вещи, принадлежащие двум различным хозяевам, целиком подчиняется принципам естественной справедливости.
Нижеследующие правила являются для судьи примерными, чтобы выносить решения в непредусмотренных случаях в зависимости от особых обстоятельств.
Статья 566.
Если две вещи, принадлежащие разным хозяевам, были соединены таким образом, что стали одним целым, но тем не менее могут быть отделены так, что одна может существовать без другой, то целое принадлежит хозяину вещи, которая составляет главную часть, с возложением на него обязанности уплатить другому стоимость вещи, которая была присоединена, определяемую на дату платежа за нее. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 567.
Считается главной частью такая, с которой другая часть была соединена лишь для пользования, украшения или восполнения первой.
Статья 568.
Однако, когда вещь присоединенная является гораздо более ценной, чем главная вещь, и когда она была использована без ведома ее собственника, последний может требовать, чтобы присоединенная вещь была отделена для возвращения ему, если даже вследствие этого может произойти некоторое ухудшение вещи, к которой она была присоединена.
Статья 569.
Если из двух вещей, соединенных для образования единого целого, одна не может рассматриваться как принадлежность другой, то считается главной та вещь, которая является более значительной по стоимости или объему, если их стоимости приблизительно равны.
Статья 570.
Если ремесленник или какое-либо лицо использовало материал, который ему не принадлежал, для изготовления вещи нового рода, то независимо от того, может или нет материал принять свою первоначальную форму, его собственник вправе востребовать изготовленную вещь, возместив цену рабочей силы, определяемую на дату возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 571.
Если, однако, рабочая сила была столь значительна, что намного превзошла стоимость использованного материала, то работа должна считаться главной частью, а изготовитель вправе оставить вещь у себя, возместив цену материала, определяемую на дату возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 572.
Если лицо использовало для изготовления вещи нового рода частью принадлежащий ему материал, а частью – не принадлежащий ему материал, и при этом ни один из двух материалов не был полностью разрушен, но их нельзя беспрепятственно разделить, то вещь является общей собственностью двух собственников, одного – по материалу, который ему принадлежит, а второго одновременно и по материалу, который ему принадлежит, и по цене его рабочей силы. Цена рабочей силы определяется на дату проведения аукциона, предусмотренного в статье 575.
Статья 573.
Когда вещь была сделана посредством смешения нескольких материалов, принадлежащих различным собственникам, причем ни один материал не может рассматриваться как главный материал, и если материалы могут быть отделены друг от друга, то собственник, без ведома которого материалы были смешаны, может требовать их разделения.
Если материалы не могут более быть беспрепятственно отделены друг от друга, то собственники материалов приобретают общую собственность, пропорционально количеству и стоимости материала, принадлежащего каждому из них.
Статья 574.
Если материал, принадлежащий одному из собственников, значительно превосходил материал другого собственника количеством и ценой, то в этом случае собственник более дорогого материала может требовать вещь, образовавшуюся в результате смешения, уплатив другому стоимость его материала, определяемую на дату возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 575.
Если вещь остается в общей собственности собственников материалов, из которых она сделана, то она должна быть продана с аукциона в пользу всех собственников (для раздела между ними вырученной цены).
Статья 576.
Во всех случаях, когда собственник, материал которого был использован без его ведома для создания вещи другого рода, может требовать собственности на эту вещь, он вправе по своему выбору потребовать предоставления ему материала такого же характера, количества, веса, меры и добротности или же его стоимости, определяемой на дату выплаты возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 577.
Те, кто использовали материалы, принадлежащие другим лицам без их ведома, могут также быть присуждены к возмещению убытков, если таковые имели место; это не исключает права преследования в чрезвычайном порядке, если данный случай подпадает под действие соответствующих правил.
ТИТУЛ III. ОБ УЗУФРУКТЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ПРОЖИВАНИИ
ГЛАВА 1. ОБ УЗУФРУКТЕ
Статья 578.
Узуфрукт есть пользование вещами, собственность на которые принадлежит другому лицу, так же как ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранить существо вещи.
Статья 579.
Узуфрукт устанавливается законом или волею человека.
Статья 580.
Узуфрукт может быть установлен или без оговорок, или на срок, или под условием.
Статья 581.
Он может быть установлен на любой вид имуществ движимых или недвижимых.
ЧАСТЬ 1. О ПРАВАХ УЗУФРУКТУАРИЯ
Статья 582.
Узуфруктуарий имеет право пользоваться всеми видами плодов – естественными, промышленными, гражданскими, производимыми предметом, на который он имеет узуфрукт.

Статья 583.
Естественными плодами являются такие, которые представляют собой произведения самой земли. Производимые животными продукты и приплод животных являются также естественными плодами.
Промышленными плодами участка являются те плоды, которые получаются путем обработку.
Статья 584.
Гражданскими плодами являются наемная плата за дома, наросшие на денежные суммы проценты, рентные платежи, срок уплаты которых наступил.
Наемная плата за сельскохозяйственные земли также включается в категорию гражданских плодов.
Статья 585.
Естественные или промышленные плоды, находящиеся на ветвях или на корню в момент возникновения узуфрукта, принадлежат узуфруктуарию.
Плоды, находящиеся в том же состоянии в момент, когда узуфрукт кончается, принадлежат собственнику, без уплаты возмещения той или другой стороной за труд и семена; этим не затрагивается также возможная принадлежность части плодов лицу, обрабатывающему землю за часть плодов, если таковой был в наличии при возникновении или при прекращении узуфрукта.
Статья 586.
Считается, что гражданские плоды приобретаются ежедневно и принадлежат узуфруктуарию соответственно длительности его узуфрукта. Это правило применяется к наемной плате за сельскохозяйственные земли, равно как к наемной плате за дома и к другим гражданским плодам.
Статья 587.
Если узуфрукт распространяется на вещи, которыми нельзя пользоваться, не потребляя их, как то: деньги, зерно, напитки, то узуфруктуарий может ими пользоваться, но он обязан по окончании узуфрукта возвратить либо веши в том же количестве и того же качества, либо их стоимость, определяемую на дату возмещения. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 588.
Узуфрукт на пожизненную ренту также дает узуфруктуарию право в течение узуфрукта получать платежи, не будучи ни в коем случае обязанным к их возмещению.
Статья 589.
Если узуфрукт распространяется на вещи, которые не потребляются немедленно, но постепенно ухудшаются, вследствие пользования (белье, мебель), то узуфруктуарий имеет право пользоваться этими вещами, сообразно с их назначением, и обязан их возвратить в конце узуфрукта лишь в том состоянии, в каком они будут находиться, и не ухудшенными вследствие его умысла или небрежности.
Статья 590.
Если узуфрукт распространяется на мелкий лес, то узуфруктуарий обязан соблюдать порядок и размер рубок сообразно установленной очередности рубок или постоянному обычаю собственников; однако в пользу узуфруктуария или его наследников не устанавливается возмещения за не произведенные им очередные вырубки леса, за сохраненные им для роста деревья, за выросшие большие деревья, которых он не срубил в течение пользования лесом.
Деревья, которые могут быть взяты из питомника без ухудшения последнего, являются частью узуфрукта лишь при возложении на узуфруктуария обязанности сообразовываться с обычаями данной местности, касающимися замены этих деревьев.
Статья 591.
Узуфруктуарий может еще пользоваться, сообразуясь с порядком и обычаями прежних собственников, частями строевого леса, который был разделен на установленные вырубки, безразлично делается ли вырубка периодически на определенных частях участка или же производится вырубка определенного количества деревьев на всем пространстве имения.
Статья 592.
Во всех других случаях узуфруктуарий не может трогать больших деревьев; он может только использовать для производства входящего в его обязанности ремонта деревья, вырванные или случайно сломанные; он может, даже для указанной цели рубить деревья, если это необходимо, но он обязан удостоверить эту необходимость перед собственником.
Статья 593.
Он может брать из леса колья для виноградника; он может также брать с деревьев приносимые последними ежегодно или периодически произведения; во всем этом он должен следовать обыкновению данной местности или обычаю собственников.
Статья 594.
Фруктовые деревья, которые погибли, даже те, которые вырваны или случайно сломаны, принадлежат узуфруктуарию, но с возложением на него обязанности заменить их другими.
Статья 595.
Узуфруктуарий может осуществлять узуфрукт сам, сдавать его в аренду другому лицу или даже продать или уступить свое право безвозмездно. (Закон № 65-570 от 13 июля 1965 г.)
Договоры аренды, которые узуфруктуарий заключил самостоятельно на срок, превышающий девять лет, являются в случае прекращения узуфрукта обязательными по отношению к собственнику только на время, которое остается до завершения первого девятилетнего периода, если он еще не истек, либо второго; таким образом, арендатор вправе лишь завершить тот девятилетний период пользования, в котором он находится.
Договоры аренды на девять лет и меньше, которые узуфруктуарий самостоятельно заключил или просил за более чем три года до истечения срока текущей аренды, если речь идет о сельскохозяйственном участке, и более чем за два года, если речь идет о домах, являются недействительными, если только их исполнение не началось до прекращения узуфрукта.
Узуфруктуарий не может без согласия собственника сдать в аренду сельскохозяйственный участок или недвижимость коммерческого, промышленного или ремесленного использования. При отсутствии согласия собственника узуфруктуарий может быть уполномочен судьей заключить эту сделку самостоятельно.
Статья 596.
Узуфруктуарий пользуется увеличением предмета, на который он имеет узуфрукт, происшедшим в силу намыва.
Статья 597.
Он пользуется правами сервитута, правом прохода и вообще всеми правами, которыми может пользоваться собственник, и он пользуется этими правами так же, как сам собственник.
Статья 598.
Равным образом он пользуется, как собственник, рудниками и каменоломнями, которые находятся в эксплуатации при начале узуфрукта; однако если дело идет об эксплуатации, которая не может иметь места без концессии, то узуфруктуарий может ею пользоваться лишь после получения разрешения от Короля (Президента Республики).
Он не имеет никакого права на рудники и каменоломни, которые еще не открыты, ни на залежи торфа, эксплуатация которых еще не начата, ни на клад, который может быть обнаружен в течение узуфрукта.
Статья 599.
Собственник не может, ни своими действиями, ни каким бы то ни было образом, причинять ущерб правам узуфрукту ария.
Со своей стороны, узуфруктуарий не может при прекращении узуфрукта требовать какого-либо возмещения за улучшения, которые были им сделаны, хотя бы стоимость вещи увеличилась в силу этих улучшений.
Узуфруктуарий или его наследники могут снять зеркала, картины и другие украшения, помещенные собственником, но с обязанностью привести соответствующие места в прежнее состояние.
ЧАСТЬ II. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ УЗУФРУКТУАРИЯ
Статья 600.
Узуфруктуарий берет вещи в том состоянии, в каком они находятся; но он может приступить к пользованию лишь после того, как он примет меры к составлению в присутствии собственника или после того, как собственник был надлежащим образом вызван, описи движимости и описания состояния недвижимости, являющихся объектом узуфрукта.
Статья 601.
Он представляет поручителя в том, что будет пользоваться вещами, как хороший хозяин, если он не освобожден от представления поручителя по акту, устанавливающему узуфрукт; однако отец и мать, имеющие законный узуфрукт на имущество своих детей, продавец или даритель, совершающие сделку с оговоркой о сохранении за ними узуфрукта, не обязаны представить поручителя.
Статья 602.
Если узуфруктуарий не найдет поручителя, то:
 недвижимости сдаются в наем или подвергаются секвестру;
 денежные суммы, на которые установлен узуфрукт, вносятся на хранение;
 жизненные припасы продаются, и вырученная от продажи сумма равным образом вносится на хранения;
 проценты с этих сумм и наемная плата принадлежат в этом случае узуфруктуарию.
Статья 603.
При отсутствии поручителя за узуфруктуария, собственник может требовать, чтобы движимости, которые уничтожаются в процессе пользования, были проданы с тем, чтобы вырученная сумма была помещена таким же образом, как сумма, вырученная за припасы, и в этом случае узуфруктуарий пользуется доходами в продолжение узуфрукта; однако узуфруктуарий может требовать и судьи могут, в зависимости от обстоятельств, сделать распоряжение, чтобы часть движимости; необходимая для пользования узуфруктуария; была ему оставлена, под его собственное поручительство, данное под присягой, и с возложением на него обязанности представить эти вещи при погашении узуфрукта.
Статья 604.
Опоздание с представлением поручителя не лишает узуфруктуария плодов, на которые он может иметь право; эти плоды ему причитаются с момента возникновения узуфрукта.
Статья 605.
Узуфруктуврий обязан производить лишь текущий ремонт.
Производство капитального ремонта лежит на обязанности собственника, кроме тех случаев, когда необходимость производства капитального ремонта была вызвана отсутствием текущего ремонта с начала узуфрукта; в этом случае узуфруктуарий обязан производить капитальный ремонт.
Статья 606
Капитальным ремонтом считается исправление капитальных стен и сводов, возобновление балок и всей крыши, а также полное возобновление плотин, подпорченных стен и оград. Все прочие исправления являются текущим ремонтом.
Статья 607
Ни собственник, ни узуфруктуарий не обязаны заново строить то, что обрушилось от ветхости или что было разрушено случайно.
Статья 608
Узуфруктуарий обязан в течение своего пользования уплачивать все ежегодные сборы с имения, как-то: налоги и другие сборы, которые, по обычаю, считаются подлежащими уплате из доходов.
Статья 609
Что касается сборов, которые могут быть обращены на собственность в течение узуфрукта, то узуфруктуарий и собственник участвуют в их платеже на следующих основаниях: собственник обязан их платить и узуфруктуарий обязан уплачивать ему проценты;
если они уплачены узуфруктуарием, то он имеет право требовать возврата капитальной суммы при окончании узуфрукта.
Статья 610
Установленный завещателем легат, содержанием которого является пожизненная рента или пенсия на содержание, должен быть выполнен легатарием, которому завещан узуфрукт на все имущество, а легатарием, которому завещан узуфрукт на долю имущества, – пропорционально размерам предоставленного ему имущества. Легатарии не могут требовать возмещения (уплаченных ими сумм).
Статья 611
Узуфруктуарий, которому предоставлен узуфрукт на отдельную недвижимость, не является ответственным по долгам, в обеспечение которых на землю установлена ипотека; если он принужден уплатить эти долги, то он имеет право регресса против собственника, но с применением правила ст. 1020 в титуле «О дарениях между живыми и о завещаниях».
Статья 612
Узуфруктуарий, которому предоставлен узуфрукт на все имущество или на долю имущества, должен участвовать вместе с собственником в платеже долгов согласно следующим правилам: Производится оценка земли, являющейся объектом узуфрукта; затем устанавливается, на основе этой стоимости, размер участия в долгах.
Если узуфруктуарий хочет сразу уплатить сумму, падающую на землю, то капитальная сумма возмещается ему при окончании узуфрукта, без начисления процентов.
Если узуфруктуарий не хочет произвести эту уплату, то собственник имеет выбор – или уплатить эту сумму, и в этом случае узуфруктуарий обязан уплатить ему проценты в продолжение узуфрукта, или распорядиться о продаже части имущества, на которое установлен узуфрукт, для выручки необходимой суммы.
Статья 613
Узуфруктуарий несет судебные расходы только по процессам, касающимся пользования, и на него обращаются другие взыскания, к которым могут привести эти процессы.
Статья 614
Если в течение узуфрукта третье лицо произведет захват участка или совершит иное посягательство на права собственника, то узуфруктуарий должен сообщить об этом собственнику. Если он этого не сделает, то он отвечает за весь вред, который может произойти для собственника, так же, как он был бы ответственен за ущерб, причиненный им самим.
Статья 615
Если узуфрукт установлен только на животное, которое погибнет не по вине узуфруктуария, то последний не обязан ни возвратить другое животное, ни уплатить его стоимость.
Статья 616
Если стадо, на которое был установлен узуфрукт, погибнет целиком от несчастного случая или от болезни и не по вине узуфруктуария, то последний обязан только отчитаться перед собственником в кожах или в их стоимости на день возврата. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Если стадо не погибнет целиком, то узуфруктуарий обязан предоставить взамен столько голов скота, сколько погибло, но в размерах приплода.
ЧАСТЬ III. КАК ОКАНЧИВАЕТСЯ УЗУФРУКТ
Статья 617
Узуфрукт погашается:
 естественной и гражданской смертью узуфруктуария;
 истечением времени, на которое он был установлен;
 путем объединения или соединения в одном лице двух качеств – узуфруктуария и собственника;
 вследствие непользовання правом в течение 30 лет;
 вследствие полной гибели вещи, на которую был установлен узуфрукт.
Статья 618.
Узуфрукт может также прекратиться в силу злоупотребления со стороны узуфруктуария его пользованием, если он производит ухудшение имущества или допускает его существенное повреждение вследствие, непринятия мер к его поддержанию. Кредиторы узуфруктуария могут вступить (в качестве пособников) в спор для сохранения своих прав; они могут предложить возложить на них исправление причиненных ухудшений и предоставление гарантий (обеспечения) на будущее время.
Судьи могут, в зависимости от серьезности обстоятельства, или постановить о совершенном прекращении узуфрукта или распорядиться лишь о предоставлении собственнику пользования предметом, обремененным узуфруктом, но с обязанностью собственника уплачивать ежегодно узуфруктуарию или его правопреемникам определенную сумму до момента, когда узуфрукт должен прекратиться.
Статья 619
Узуфрукт, который предоставлен не частным лицам, длится лишь 30 лет.
Статья 620
Узуфрукт, предоставленный до того времени, как третье лицо достигнет определенного возраста, длится до этого времени, хотя бы третье лицо умерло до достижения этого возраста.
Статья 621
Продажа вещи, на которую установлен узуфрукт, не вносит никаких изменений в право узуфруктуария; он продолжает пользоваться своим узуфруктом, если он от этого формально не отказался.
Статья 622
Кредиторы узуфруктуария могут требовать признания ничтожным отказа (от узуфрукта), который узуфруктуарий сделал им во вред.
Статья 623
Если разрушена только часть вещи, являющейся объектом узуфрукта, то узуфрукт сохраняется в отношении оставшейся части.
Статья 624
Если узуфрукт установлен лишь на строение и это строение уничтожено пожаром или вследствие другого происшествия или развалилось от ветхости, то узуфруктуарий не будет иметь права пользоваться ни поверхностью земли, ни материалами.
Если узуфрукт был установлен на имение, часть которого составляло строение, то узуфруктуарий может пользоваться поверхностью земли и материалами.
ГЛАВА II. О ПОЛЬЗОВАНИИ И О ПРОЖИВАНИИ
Статья 625
Права пользования и проживания устанавливаются и прекращаются таким же образом, как узуфрукт.
Статья 626
Нельзя пользоваться этими правами, как и в случаях узуфрукта, не представив предварительно поручителя и не сделав описания состояния и описи.
Статья 627
Тот, кто пользуется, и тот, кто имеет право проживания, должны пользоваться имуществом, как хорошие хозяева.
Статья 628
Права пользования и проживания регулируются сделкой, в силу которой они установлены, и получают, согласно содержанию этой сделки, больший или меньший объем.
Статья 629
Если сделка не содержит указаний об объеме прав, то последние регулируются следующими правилами.
Статья 630
Тот, кто имеет право пользования плодами участка, может требовать лишь столько плодов, сколько нужно для его потребностей и потребностей его семейства.
Он может требовать их для потребностей детей, которые у него появились после установления пользования.
Статья 631
Пользователь не может ни уступать, ни сдавать в наем свое право другому лицу.
Статья 632
Тот, кто имеет право проживания в доме, может жить в нем со своей семьей, хотя бы он не был женат в то время, когда ему это право было предоставлено.
Статья 6ЗЗ
Право проживания ограничивается тем, что необходимо для проживания того лица, которому это право предоставлено, и его семьи.

Статья 634
Право проживания не может быть ни уступлено, ни сдано в наем.
Статья 635
Если пользователь потребляет все плоды участка или если он занимает дом целиком, то на него возлагаются издержки обработки, текущий ремонт и уплата сборов, как на узуфруктуария.
Если он берет лишь часть плодов или если он занимает лишь часть дома, то он участвует (в издержках) пропорционально тому, чем он пользуется.
Статья 6З6
Пользование лесами регулируется особыми законами.
ТИТУЛ IV. О СЕРВИТУТАХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПОВИННОСТЯХ
Статья 637
Сервитут есть обременение, наложенное на имение в целях использования имения, принадлежащего другому собственнику, и для выгод этого имения.
Статья 638
Сервитут не устанавливает никакого преимущества одного имения над другим.
Статья 639
Сервитут происходит или из естественного расположения участков, или из обязательств, установленных законом, или из соглашения между собственниками.
ГЛАВА I. О СЕРВИТУТАХ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ
Статья 640
Нижележащие участки обязаны по отношению к вышележащим принимать воды, стекающие с последних естественным образом, без участия руки человека.
Собственник нижележащего участка не может воздвигать плотину, которая препятствовала бы этому стоку. Собственник вышележащего участка не может делать ничего, что отягощало бы сервитут нижележащего участка.
Статья 641
Всякий собственник имеет право пользоваться и распоряжаться дождевыми водами, падающими на его участок. (Закон от 8 апреля 1898 г.)
Если пользование этими водами или сток, который им дан, делает более обременительным сервитут стока воды, установленный в ст.640, то собственнику нижележащего участка должно быть предоставлено возмещение.
То же правило применяется и к водам ручьев, берущих свое начало на участке.
Если, вследствие бурения почвы или подземных работ, собственник вызовет появление воды на поверхности своего участка, то собственники нижележащих участков должны принимать эти воды; но они имеют право на возмещение, если сток воды причинил им убытки.
Дома, дворы, сады, парки и огороженные участки, прилегаюшдие к жилым строениям, не могут быть затронуты тем, что сервитут стока воды сделался более обременительным в случаях, указанных в предыдущих частях настоящей статьи.
Споры, к которым могут привести установление и осуществление сервитутов, предусмотренных предыдущими частями настоящей статьи и регламентом, если таковой имеется, и вопрос о возмещениях в пользу собственников нижележащих участков подлежат разрешению, в качестве суда первой инстанции, мировым судьей кантона; мировой судья, вынося решение, должен согласовать интересы земледелия и промышленности с уважением, которое должно быть оказываемо собственности.
Если является необходимой экспертиза, то может быть назначен лишь один эксперт.
Статья 642
Тот, кто имеет на своем участке источник, может всегда пользоваться водами по своей воле в пределах и для потребностей своего имения. (Закон от 8 апреля 1898).
Собственник источника не может пользоваться им во вред собственникам нижележащих участков, которые более 30 лет назад построили и закончили на участке, где источник пробегается на поверхность земли, видимые и постоянные сооружения, предназначенные для использования воды, для облегчения им стока на свой участок.
Равным образом он не может пользоваться источником таким образом, чтобы отнимать у жителей коммуны, деревни или поселка воду, которая им необходима; но если эти жители не приобрели (на основании сделки) или не получили право пользования водой, то собственник может требовать возмещения, которое устанавливается экспертами.
Статья 643
Если, начиная с выхода с участка, где они берут свое начало, воды источника образуют поток, имеющий характер общественных и проточных вод, то собственник не может отклонить эти воды от их естественного течения к вреду для пользующихся водами на нижерасположенных участках. (Закон от 8 апреля 1898).
Статья 644
Тот, чья собственность примыкает к проточной воде, иной, чем та вода, которая объявлена входящей в состав государственной собственности, на основании ст. 538 титула «О различиях имуществ», может пользоваться этой водой при протоке ее через указанную собственность для орошения последней.
Тот, через имение которого протекает эта вода, может пользоваться ею в пределах ее течения в границах участка, но с обязанностью выпустить ее, при выходе с участка, в ее обычное русло.
Статья 645
Если возникает спор между собственниками, которым эти воды могут быть полезны, то суды, при вынесении решения должны согласовать интересы земледелия с уважением, которое должно быть оказываемо собственности; во всех случаях должны быть соблюдаемы отдельные и местные регламенты о течении вод и пользовании ими.
Статья 646
Всякий собственник может обязать своего соседа к проведению границы между их смежными имениями. Разграничение производится за общий счет.
Статья 647
Всякий собственник может отгородить свое имение за исключением случая, указанного в ст. 682.
Статья 648
Собственник, который хочет отгородить свое имение, теряет свое право на общие «пастбища», соразмерно величине участка, который он изымает из общих пастбищ.
ГЛАВА II. СЕРВИТУТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
Статья 649
Сервитуты, установленные законом, имеют своим предметом общественную пользу, или пользу коммуны, или пользу частных лиц.
Статья 650
Сервитуты, установленные в целях общественной пользы или пользы коммуны, имеют своим предметом бечевник вдоль судоходных или сплавных рек, постройку или исправление дорог и другие общественные или коммунальные работы.
Все, что касается этого вида сервитутов, установлено законами и отдельными регламентами.
Статья 651
Закон налагает на собственников взаимные обязательства независимо от всякого соглашения.
Статья 652.
Часть этих обязательств регулируется законами о благоустройстве сельских местностей.
Другие относятся к общим стене и рву, к случаям, когда нужно возводить подпорную стену, к виду на имение соседа, к стокам с крыш, к праву прохода.
ЧАСТЬ I. ОБ ОБЩИХ СТЕНЕ И РВЕ
Статья 653
В городах и деревнях всякая стена, служащая разделением между строениями до той высоты, до которой возвышается более низкое из строений, или между дворами и садами и даже между огороженными участками поля, предполагается общей, если противное не устанавливается документом или внешним признаком.
Статья 654
Внешний признак того, что стена не является общей, имеется в тех случаях, когда верхняя часть стены с одной стороны является прямой и вертикальной, а с другой стороны представляет собой наклонную плоскость.
Так же, если только с одной стороны имеются покрытие стены, или карнизы, или выступы, которые были сделаны во время постройки стены.
В этом случае стена признается принадлежащей исключительно собственнику, со стороны которого имеется сток, или выступ, или карниз.
Статья 655
Исправление и перестройка общей стены лежат на обязанности всех тех, кто имеет право на эту стену, и соразмерно праву каждого.
Статья 656
Однако всякий сособственник общей стены может освободиться от участия в исправлениях и перестройках, отказавшись от права на общую стену, кроме тех случаев, когда общая стена поддерживает принадлежащее ему строение.
Статья 657.
Всякий сособственник может возводить пристройки к самой общей стене, опирать на стену балки или брусья во всю толщу стены (кроме 54 мм, 12 дюймов). Этим не затрагивается право соседа требовать укорочения балки с помощью долота до половины толщи стены, если он сам хочет опереть на стену балку в том же месте или прислонить к стене трубу.
Статья 658.
Всякий сособственник может увеличить высоту общей стены, но он должен один оплатить расходы по надстройке, по текущему ремонту той части, которая находится выше общей стены; кроме того, он должен возмещать соседнему собственнику все расходы, которые тот несет вследствие увеличения высоты стены. (Закон № 60-464 от 17 мая)
Статья 659.
Если общая стена не в состоянии вынести надстройку, то тот, кто желает надстроить стену, должен целиком перестроить стену за свой счет и выдвинуть на свой участок происшедшее утолщение.
Статья 660.
Сосед, не участвовавший в надстройке, может получить общую собственность на надстроенную часть, уплатив половину расходов, вызванных надстройкой, и стоимость половины земли, занятой утолщением стены, если таковое имело место. (Закон № 60-464 от 17 мая 1960 г.)
Статья 661.
Всякий собственник, земля которого прилегает к стене, равным образом имеет возможность сделать стену общей, целиком или в части, возместив хозяину стены половину ее стоимости или половину стоимости той части стены, которую он хочет сделать общей, и половину стоимости земли, на которой стена выстроена. (Закон № 60-464 от 17 мая)
Статья 662.
Один сосед не может ни делать в толще общей стены выемок, ни пристраивать к ней, ни опирать на нее какого-либо сооружения без согласия другого соседа или, при отказе последнего, не установив посредством экспертов мероприятий, необходимых для того, чтобы новое сооружение не могло оказаться вредным для прав другого соседа.
Статья 66З.
Каждый может принудить своего соседа, в городах и пригородах, участвовать в сооружении и исправлениях ограды, разделяющей их дома, дворы и сады, находящиеся в этих городах и пригородах. Вышина ограды определяется согласно особым регламентам или постоянным и признанным обычаям, а при отсутствии обычаев и правил всякая стена, являющаяся разделением между соседями, которая будет в дальнейшем построена или возобновлена, должна иметь высоту не менее 32 дециметров (10 футов), включая скаты крыши в городах, в которых 50 000 жителей и более, и не менее 26 дециметров (8 футов) в других городах.
Статья 664.
Отменена Законом от 28 июня 1938 г.
Статья 665.
Когда производится перестройка общей стены или дома, то активные и пассивные сервитуты продолжаются в отношении новой стены или нового дома, но они не могут стать более тягостными; кроме того, сервитуты продолжаются лишь при том условии, если перестройка была произведена до истечения давности.
Статья 666.
Всякая ограда, разлепляющая имения, признается общей, кроме тех случаев, когда огорожено лишь одно имение или же когда имеется документ, истекшая давность или внешний признак, свидетельствующие о противном. (Закон от 20 августа 1881).
В отношении рвов внешний признак отсутствия общности имеется в тех случаях, когда насыпь или вынутая земля находится лишь с одной стороны рва.
Ров считается принадлежащим исключительно тому, со стороны (имения) которого находится насыпь.
Статья 667.
Общая ограда должна содержаться за общий счет, но сосед может, освободить себя от соответствующей обязанности, отказавшись от общности. (Закон от 20 августа 1881).
Возможность отказа от общности прекращается, если ров служит обычно для стока воды.
Статья 668.
Сосед, имение которого примыкает ко рву или к живой изгороди, не являющимися общими, не может принудить собственника этого рва или изгороди предоставить ему общность на розы или изгородь. (Закон от 20 августа 1881).
Собственник общей живой изгороди может уничтожить ее до границ своей собственности, но с тем, что он обязан построить стену на этой границе.
То же правило применяется к собственнику общего рва, который служит лишь для разграничения участков.
Статья 669.
Пока длится общность на живую изгородь, произведения этой изгороди принадлежат собственникам пополам. (Закон от 20 августа 1881).
Статья 670.
Деревья, которые находятся в общей живой изгороди, являются общими, как и изгородь. Деревья, посаженные на линии, разделяющей два имения, также признаются общими. Если эти деревья засохнут или если они будут срублены или выкорчеваны, то они делятся пополам. Плоды собираются за общий счет и делятся также пополам, независимо от того, упали ли они естественным образом, или их падение было вызвано, или они были сорваны. (Закон от 20 августа 1881).
Каждый собственник имеет право требовать, чтобы общие деревья были выкорчеваны.
Статья 671
Разрешается иметь деревья, деревца и кусты около границы соседней собственности лишь на расстоянии, установленном особыми правилами, находящимися в силе в настоящее время, или постоянными и признанными обычаями, а при отсутствии регламентов и обычаев – лишь на расстоянии двух метров от линии, разграничивающей два участка, для насаждений, высота которых превышает 2 метра, и на расстоянии полуметра – для других насаждений. (Закон от 20 августа 1881).
Деревья, деревца и кусты всякого рода могут быть посажены у самой стены, разделяющей участки, с каждой ее стороны, без обязательства соблюдать какое-либо расстояние, но они не могут быть выше гребня стены.
Если стена не является общей, то только собственник имеет право производить насаждения у этой стены.
Статья 672.
Сосед может требовать, чтобы деревья, деревца и кусты, посаженные на расстоянии меньшем, чем законное расстояние, были выкорчеваны или срезаны до высоты, указанной в предыдущей статье, кроме тех случаев, когда имеются сделка, распоряжение отца семейства или 30-летняя давность. Если деревья засохнут или если они будут срублены или выкорчеваны, то сосед может заменить их лишь с соблюдением законных расстояний. (Закон от 20 августа 1881 г.)
Статья 673
Собственник того участка, на который свешиваются ветви деревьев и кустов соседа, может принудить последнего срезать эти ветви. Плоды, упавшие естественным образом с этих деревьев, принадлежат ему /собственнику участка/.(Закон от 12 февраля 1921 г.)
Если на его имение проникают корни, побеги кустарника или малые ветки, он имеет право обрезать их сам по линии, разделяющей участки. Право резать корни, побеги и малые ветки, или требовать резки ветвей дереьев и кустарников не погашаются давностью.
ЧАСТЬ II. О РАССТОЯНИИ И ОБУСЛОВЛЕННЫХ СОСЕДСТВОМ РАБОТАХ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СООРУЖЕНИЙ
Статья 674.
Тот, кто желает вырыть колодец или выгребную яму около стены, которая является общей или не является таковой; тот, кто желает построить там трубу или очаг, кузницу, печь или плиту; прислонить к ней хлев; или устроить у этой стены соляной склад или склад едких веществ, – обязан оставить свободным расстояние, предписанное регламентами и особыми обычаями, касающимися этих предметов, или выполнить работы, предписанные теми же регламентами и обычаями, для того, чтобы избежать причинения вреда соседу.

ЧАСТЬ III. О ВИДЕ НА СОБСТВЕННОСТЬ СОСЕДА.
Статья 675.
Один сосед не может без согласия другого соседа проделать в общей стене окно или отверствие каким бы то ни было образом, даже если они (окно и отверстие) не открываются.
Статья 676.
Собственник стены, которая не является общей и которая примыкает непосредственно к имению другого лица, может проделать в этой стене световые окна или окна с решеткой, или не открывающиеся.
Эти окна должны быть снабжены железной решеткой, просветы которой не могут быть больше одного дециметра (около 3 дюймов 8 линий), и рамами, которые не могут открываться.
Статья 677.
Эти окна или световые окна могут быть устроены лишь на высоте 26 дециметров (8 футов) от настила или от земляного пола комнаты, которую хотят осветить, если эта комната находится на первом этаже, и на высоте 19 дециметров (6 футов) от пола на следующих этажах.
Статья 678.
(Закон № 67-1253 от 30 декабря 1967 г.) Нельзя иметь отверстий, прямо выходящих на участок соседа: ни окон, из которых можно наблюдать этот участок, ни балконов или иных подобных выступов на огороженное или не огороженное имение соседа, если не имеется расстояния в 19 дециметров (6 футов) между стеной, где делаются эти устройства, и указанным имением.
Статья 679.
Нельзя иметь отверстий со стороны или в косвенном направлении на участок соседа, если не имеется расстояния в 6 дециметров. (2фута). (Закон № 67-1253 от 30 декабря 1967 г.)
Статья 680.
Расстояния, о которых говорится в двух предыдущих статьях, считаются от внешней поверхности стены, в которой делается отверстие, а если имеется балкон, или иной подобный выступ, то от их внешней линии до линии, разделяющей два участка.
ЧАСТЬ IV. О СТОКЕ С КРЫШ
Статья 681.
Всякий собственник должен устраивать крыши таким образом, чтобы дождевые воды стекали на его участок или на общую дорогу; он не может давать им сток на участок соседа.
ЧАСТЬ V. О ПРАВЕ ПРОХОДА
Статья 682.
Собственник, участок которого окружен со всех сторон и не имеет никакого выхода на общую дорогу или имеет выход, недостаточный для сельскохозяйственной, промышленной или коммерческой эксплуатации его собственности, либо для производства строительных работ или раздела имения, может требовать прохода через участки своих соседей с возложением на него обязанности дать возмещение, соразмерное вреду, который он может причинить. (Закон № 67-1253 от 30 декабря 1967 г.)
Статья 683.
Проход должен, по общему правилу, устраиваться с той стороны, где расстояние между окруженным участком и общей дорогой является наименьшим. (Закон от 20 августа 1881 г.)
Однако проход должен быть установлен в месте, где это причиняет наименьший ущерб тому, через участок которого разрешается устроить проход.
Статья 684.
Если участок является замкнутым со всех сторон в результате разделения имения в силу продажи, мены, раздела или всякого другого договора, то можно требовать прохода лишь через те участки, которые являлись предметом указанных актов. (Закон от 20 августа 1881 г.)
Однако, в случае, если достаточный проход не может быть устроен через участки, которые были разделены, то применяется ст.682.
Статья 685.
Объем и характер сервитута прохода, обусловленного замкнутостью участка, определяются посредством 30-летнего постоянного пользования. (Закон от 20 августа 1881 г.)
Иск о возмещении в случае, предусмотренном ст.682, погашается давностью, и проход может осуществлятъся в дальнейшем, хотя иск о возмещении не может быть более предъявлен.
Статья 685-1.
Если замкнутость участка прекращается и каким бы образом ни были определены объем и характер сервитута, собственник в любой момент может объявить о погашении сервитута, если доминирующий участок обслуживается в условиях, предусмотренных статьей 682. (Закон № 71-494 от 25 июня 1971 г.)
За отсутствием полюбовного соглашения погашение констатируется судебным решением.
ГЛАВА III. О СЕРВИТУТАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЕМ ЧЕЛОВЕКА
ЧАСТЬ 1. О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СЕРВИТУТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА ИМУЩЕСТВА
Статья 686.
Собственникам разрешается устанавливать на свои имения или для своих имений такие сервитуты, какие им угодно, но с тем, однако, чтобы установленные повинности не были налагаемы ни на лицо, ни в пользу лица, но только на имение и в пользу имения и с тем, чтобы эти повинности не содержали ничего, противного общественному порядку.
Порядок пользования сервитутами, установленными таким образом, и их объем определяются тем правовым основанием, в силу которого они установлены, а при их отсутствии следующими правилами.
Статья 687.
Сервитуты установлены или для пользования строениями, или для пользования участками земли.
Сервитуты первого рода называются городскими, вне зависимости от того, что строения, для которых они существуют, расположены в городе или вне города. Сервитуты второго рода называются сельскими.
Статья 688.
Сервитуты бывают непрерывные или осуществляемые с перерывами.
Непрерывные сервитуты это такие, пользование которыми является или может быть постоянным без необходимости действия человека; таковы проведение воды, сток с крыш, вид и другие сервитуты этого рода.
Сервитуты, осуществляемые с перерывами, это такие, которые требуют действия человека для своего осуществления; таковы право прохода, право черпать воду, пастьба и другие подобные сервитуты.
Статья 689.
Сервитуты бывают явные или неявные. Явные сервитуты это такие, которые выявляют себя внешними устройствами, как дверь, окно, водопровод.
Сервитуты неявные это такие, которые не имеют внешних знаков их существования, как, например, запрещение возводить строения на участке или строить вышеопределенной высоты.
ЧАСТЬ II. КАК УСТАНАВЛИВАЮТ СЕРВИТУТЫ
Статья 690.
Сервитуты непрерывные и явные приобретаются в силу сделки или в силу 30-летнего пользования.
Статья 691.
Сервитуты непрерывные и неявные могут быть приобретены лишь в силу сделки.
Владение, даже незапамятное, недостаточно для их установления; однако в настоящее время нельзя оспаривать сервитуты этого рода, уже приобретенные в силу владения в местностях, где они могли приобретаться таким способом.
Статья 692.
Распоряжение отца семейства имеет силу правового основания в отношении непрерывных и явных сервитутов.
Статья 693.
Распоряжение отца семейства имеется лишь в том случае, когда доказано, что два участка, в настоящее время раздельные, принадлежали одному собственнику и что им эти участки были приведены в такое состояние, из которого возникает сервитут.
Статья 694.
Если собственник двух имений, связанных явным указанием на сервитут, распоряжается одним из имений, без включения в договор какого-либо соглашения, относящегося к сервитуту, то сервитут продолжает существовать, активно или пассивно, в пользу отчужденного участка или на отчужденный участок.
Статья 695.
В отношении сервитутов, которые не могут приобретаться по давности, документ, устанавливающий сервитут, может быть заменен лишь документом, признающим существование сервитута и исходящим от собственника обременного участка.
Статья 696.
Когда устанавливается сервитут, то считается, что предоставляется все то, что необходимо для пользования этим сервитутом.
Так, сервитут пользования водой из чуткого источника по необходимости включает в себя право прохода.
ЧАСТЬ III. О ПРАВАХ СОБСТВЕННИКА ИМЕНИЯ, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕН СЕРВИТУТ
Статья 697.
Тот, в пользу которого установлен сервитут, может производить всякие работы, необходимые для пользования сервитутом и сохранения его.
Статья 698.
Эти работы производятся за его счет, а не за счет собственника, обременного участка, кроме тех случаев, когда документ, установивший сервитут не устанавливает противоположного.
Статья 699.
Даже в том случае, когда собственник обременного участка обязан на основании сделки производить за свой счет работы необходимые для пользования сервитутом и сохранения его, он может всегда освободиться от этой обязанности, предоставив обременный участок собственнику того участка, в пользу которого сервитут существует.
Статья 700.
Если имение, в пользу которого сервитут был установлен, подвергается разделу, то сервитут продолжает существовать в пользу каждой части, но без дальнейшего отягощения положения обременного участка.
Так, например, если дело идет о праве прохода, то все собственники будут обязаны осуществлять его в одном месте.
Статья 701.
Собственник участка, на который установлен сервитут, не может делать ничего такого, что влекло бы за собой уменьшение возможности пользования или делало бы пользование более неудобным.
Так, он не может ни изменить состояние местности, ни переносить осуществление сервитута в место, отличное от того, которое было первоначально предоставлено для осуществления сервитута.
Однако, если осуществление сервитута в первоначально указанном месте стало более обременительным для собственника обременного участка или если оно препятствовало собственнику произвести там выгодные исправления, то он может предложить собственнику другого участка другое место, однинаково удобное для осуществления прав последнего, и тот не может от этого отказаться.

Статья 702.
Со своей стороны, тот, кто имеет право на сервитут, может пользоваться им лишь согласно правовому основанию сервитута и не может производить ни на участке, на который установлен сервитут, ни на участке, в пользу которого установлен сервитут, изменений, которые отягощают состояние первого из этих участков.
ЧАСТЬ IV. КАК ПОГАШАЮТСЯ СЕРВИТУТЫ
Статья 703.
Сервитуты прекращаются, когда вещи (обремененное имение) приходят в такое состояние, что невозможно более ими пользоваться.
Статья 704.
Сервитуты оживают, если вещи восстанавливаются в такое состояние, что можно ими пользоваться; это не применяется в тех случаях, когда уже истек промежуток времени, достаточный для того, чтобы вызвать предположение о погашении сервитута, как об этом сказано в ст. 707.
Статья 705.
Всякий сервитут, является погашенным, если участок, в пользу которого установлен сервитут, и участок, на который установлен сервитут, объединяются в одних руках.
Статья 706.
Сервитут погашается в силу неиспользования им в течение 30 лет.
Статья 707.
Течение 30-летнего срока начинается в зависимости от рода сервитута или со дня, когда перестали пользоваться сервитутом, если дело идет о сервитутах, осуществляемых с перерывами, или со дня, когда было совершено действие, противоречащее сервитуту, когда дело касается непрерывного сервитута.
Статья 708.
Способ осуществления сервитута может погашаться давностью, как сам сервитут, и таким же образом.
Статья 709.
Если имение в пользу которого установлен сервитут, принадлежит нескольким лицам нераздельно, то пользование со стороны одного лица препятствует погашению сервитута давностью в отношении всех.
Статья 710.
Если среди сособственников имеется такой, против которого течение давности не могло иметь места, как, например, несовершеннолетний, то он сохраняет право и для всех других.
О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ, КОТОРЫМИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ
СОБСТВЕННОСТЬ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Статья 711.
Собственность на имущества приобретается и передается путем наследования, путем дарения между живыми или по завещанию и в силу обязательств.
Статья 712.
Собственность приобретается также путем присоединения или включения в состав другой вещи и путем давности.
Статья 713.
Имущества, которые не имеют хозяина, принадлежат государству.
Статья 714.
Имеются вещи, которые не принадлежат никому и пользование которыми является общим для всех. Законы благого устройства (de police) устанавливают способ пользования этими вещами.
Статья 715.
Возможность охотиться и ловить рыбу равным образом регулируется особыми законами.
Статья 716.
Собственность на клад принадлежит тому, кто его найдет на принадлежащем ему участке; если клад найден на чужом участке, то. он принадлежит пополам: тому, кто его открыл, и собственнику участка.
Кладом является всякая вещь, спрятанная или зарытая, на которую никто не может удостоверить свою собственность и которая открыта в результате чистого случая.
Статья 717.
Право на предметы, выброшенные в море, на предметы, выброшенные морем, какого бы рода ни были эти предметы, на растения и травы, растущие на берегах моря, регулируется также особыми законами. То же правило действует в отношении потерянных вещей, собственник которых не объявляется.
ТИТУЛ I. О НАСЛЕДОВАНИИ
ГЛАВА I. ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА И О ПЕРЕХОДЕ ЕГО К НАСЛЕДНИКАМ
Статья 718.
Наследства открываются вследствие естественной смерти и вследствие гражданской смерти. (Гражданская смерть отменена законом от 31 мая 1854 г.)
Статья 719.
Отменена Законом от 31 мая 1854 г.
Статья 720.
Если несколько лиц, последовательно призываемых к наследованию, одно после другого погибают при одном и том же несчастном случае, причем нельзя установить, которое из этих лиц умерло первым, то предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, присущей возрасту и полу.
Статья 721.
Если те, кто погибли совместно, не достигли 15-летнего возраста, то предполагается, что старший по возрасту пережил других.
Если все они были старше 60 лет, то предполагается, что младший по возрасту пережил других.
Если одни не достигли 15-летнего возраста, а другие были старше 60 лет, то предполагается, что первые пережили вторых.
Статья 722.
Если погибшим совместно уже исполнилось 15 лет, но они не достигли 60-летнего возраста, то всегда предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте или если разница в возрасте не превосходит года. Если погибшие были одного пола, то по вопросу о том, кто пережил другого, должно быть принято такое предположение, которое открывает наследство в порядке природы: так, более молодой считается пережившим старшего по возрасту.
Статья 723.
Закон регулирует порядок наследования между законными наследниками, внебрачными наследниками и пережившим супругом. При их отсутствии имущество переходит к государству. (Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
Статья 724.
К законным наследникам, внебрачным наследникам и пережившему супругу переходит, в силу самого закона, имущество, права и иски умершего с возложением на них исполнения всех обязательств, обременяющих наследство. Государство должно получить ввод во владение. (Ордонанс N 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
ГЛАВА II. О КАЧЕСТВАХ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
Статья 725.
Для того чтобы наследовать, нужно обязательно существовать в момент открытия наследства.
Поэтому не способны наследовать:
1) тот, кто еще не зачат,
2) ребенок, который родился нежизнеспособным,
3) отменено Законом от 31 мая 1854 г.
Может наследовать тот, чье отсутствие предполагается по ст.112. (Закон № 77-1447 от 28 декабря 1977 г.)
Статья 726.
Отменена Законом от 14 июля 1819 г.
Статья 727.
Не достойны наследовать, и в качестве таковых отстраняются от наследования:
1) тот, кто будет осужден за причинение смерти или за попытку причинить смерть покойному (наследодателю);
2) тот, кто предъявил против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим;
3) совершеннолетний наследник, который, получив сведения об убийстве покойного (наследодателя), не донес об этом судебным органам.

Статья 728.
Факт недонесения не может быть использован против восходящих и нисходящих убийцы, его свойственников той же степени, его супруга или супруги, его братьев и сестер, его дядей и теток, его племянников и племянниц.
Статья 729.
Наследник, отстраненный от наследования, как недостойный, обязан возвратить все плоды и доходы, которыми он воспользовался со времени открытия наследства.
Статья 730.
Дети недостойного лица, приступающие к наследованию в силу своих прав и без помощи права представления, не устраняются от наследования за вину их отца; но последний ни в коем случае не может требовать, в отношении имуществ, входящих в это наследование, узуфрукта, предоставленного законом отцам и матерям на имущества их детей.
ГЛАВА III. О РАЗЛИЧНЫХ ПОРЯДКАХ НАСЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 731.
Наследство переходит к детям и нисходящим родственникам умершего, к его восходящим родственникам и боковым родственниками к пережившему супругу в порядке и на основании правил, установленных ниже. (Ордонанс № 58-1307 от 27 декабря 1958 г.)
Статья 732.
Закон, при определении порядка наследования, не принимает во внимание ни природы, ни происхождения имуществ.
Статья 733.
Всякое наследство, доставшееся восходящим или боковым родственникам, будь то законные или внебрачные наследники, делится на две равные части: одна часть идет родственникам по отцовской линии, другая – родственникам по материнской линии. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Единоутробные или единокровные родственники не устраняются полнородными родственниками, но они участвуют в наследовании лишь по своей линии, кроме случаев, о которых сказано в ст.752. Полнородные участвуют в обеих линиях.
С оговоркой по статье 753 передача наследственного имущества из одной линии в другую делается лишь тогда, когда в одной из двух линий не имеется ни одного восходящего или бокового родственника. (Закон № 57-379 от 26 марта 1957 г.)
Статья 734.
После того, как сделано это первое деление (имущества) между отцовской и материнской линиями, более не производится деления между различными группами наследников, но половина, предоставленная каждой линии, принадлежит наследнику или наследникам, ближайшим по степени, кроме случаев правопредставления, как об этом будет сказано ниже.

Статья 735.
Близость родства устанавливается на основании числа рождений; каждое рождение называется степенью.
Статья 736.
Последовательность степеней составляет линию; прямой линией называется последовательность степеней между лицами, которые происходят одни от других; боковой линией последовательность степеней между лицами, которые не происходят один от других, но которые происходят от общего родоначальника. В прямой линии различается прямая нисходящая линия и прямая восходящая линия.
Первой является линия, соединяющая данное лицо с теми, которые от него происходят; второй является линия, соединяющая лицо с теми, от кого оно происходит.
Статья 737.
В прямой линии насчитывается столько степеней, сколько имеется рождений между лицами; таким образом сын по отношению к отцу находится в первой степени, внук – во второй; то же относится к отцу и к деду в отношении сына и внука.
Статья 738.
В боковой линии степени исчисляются по числу рождений, начиная с одного из родственников и до общего родоначальника и, не считая рождения последнего, дальше от общего родоначальника до другого родственника.
Таким образом, два брата находятся во второй степени; дядя и племянник находятся в третьей степени, двоюродные братья – в четвертой степени и т.д.
ОТДЕЛЕНИЕ II. О ПРАВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Статья 739.
Представление есть законная фикция, действие которой заключается в том, что представители вступают на место, в степень и в права представляемого.
Статья 740.
Представление имеет место без ограничения в прямой нисходящей линии.
Оно допускается во всех случаях, когда дети умершего выступают наряду с нисходящими других детей, умерших ранее, или все дети умершего умерли раньше него и нисходящие этих детей находятся между собой в одинаковых или различных: степенях.
Статья 741.
Представление не имеет места в пользу восходящих; ближайший восходящий в обеих линиях, всегда исключает более отдаленного восходящего.
Статья 742.
В боковой линии представление допускается в пользу детей и нисходящих братьев и сестер умершего, как в тех случаях, когда они приступают к наследству, наряду с дядями и тетками, так и тогда, когда все братья и сестры умершего скончались ранее, и наследство предоставляется их нисходящим, находящимся в одинаковых или различных степенях.
Статья 743.
Во всех случаях, когда допускается представление, раздел наследства производится по отдельным группам родственников, имеющих общего родоначальника; если в одной группе имеется несколько ветвей, то дальнейшее деление имущества, приходящегося на родственную группу, производится по ветвям, и члены каждой ветви разделяют наследство между собой в равных частях.
Статья 744.
Не допускается представления живых лиц, но представление возникает в отношении лишь умерших. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Допускается представление лица, от наследования после которого представляющий отказался. В отношении представления закон не делает различия между законными и естественными родственниками.
ОТДЕЛЕНИЕ III. О ПЕРЕХОДЕ НАСЛЕДСТВА К НИСХОДЯЩИМ
Статья 745.
Дети или их нисходящие наследуют своему отцу и матери, дедам, бабкам или другим восходящим, вне зависимости от пола и первородства, хотя бы они произошли от различных браков. Они наследуют в равных частях и поголовно, когда все они состоят в первой степени [родства] и призываются к наследованию в силу их собственного права; они наследуют по группам, когда все они или часть их приступают к наследованию в силу представления.
ОТДЕЛЕНИЕ IV. О ПЕРЕХОДЕ НАСЛЕДСТВА К ВОСХОДЯЩИМ
Статья 746.
Если умерший не оставил ни потомств, ни брата, ни сестры, ни их нисходящих, то наследство делится пополам между восходящими по отцовской линии и восходящими по материнской линии.
Восходящий, находящийся в наиболее близкой степени, получает ту половину, которая назначена для его линии, с исключением всех прочих. Восходящие одинаковой степени наследуют в равных частях.
Статья 747.
Восходящие наследуют с исключением всех, других, в вещах, подаренных их детям или нисходящим, умершим без потомства, если подареные предметы существуют в натуре в составе наследства. (Отменено законом № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Если эти предметы были отчуждены, то восходящие получают цену, которая должна быть уплачена за эти предметы. К ним переходит также, в порядке наследства, иск о возвращении имущества, который мог принадлежать подаренному.
Статья 748.
Если отец и мать лица, умершего без потомства, пережили его, и если оно оставило братьев, сестер или их нисходящих, то наследство разделяется на две равные части; половина переходит к отцу и матери, которые разделяют ее между собой поровну.
Другая половина принадлежит братьям, сестрам или их нисходящим, как это будет объяснено в отделении 5 настоящей главы.
Статья 749.
В случае, если лицо, умершее без потомства, оставляет братьев, сестер или их нисходящих и если притом один из его родителей умер раньше, то часть наследства, которая должна была перейти к умершему родителю, присоединяется к половине, переходящей к братьям, сестрам или их нисходящим, как это будет указано в отделении 5 настоящей главы.
ОТДЕЛЕНИЕ V. О НАСЛЕДОВАНИИ В БОКОВЫХ ЛИНИЯХ
Статья 750.
Если отец и мать лица, умершего без потомства, умерли раньше его, то его братья, сестры или их нисходящие призываются к наследованию, с исключением восходящих и других боковых родственников.
Они наследуют или в силу их собственного права или в силу представления, как это установлено в отделении 2 настоящей главы.
Статья 751.
Если отец и мать лица, умершего без потомства, переживут его, то братья, сестры или представляющие их [их нисходящие] призываются к наследованию лишь половины наследственного имущества. Если пережил только отец или пережила только мать, то они призываются к получению трех четвертей [наследственного имущества].
Статья 752.
Раздел половины или трех четвертей, представляемых братьям или сестрам, согласно предыдущей статье, производится между ними в равных частях, если они все произошли от одного брака; если они произошли от разных браков, то наследство делится пополам между отцовской и материнской линиями умершего; полнородные принимают участие в обеих линиях, а каждый из единоутробных или единокровных только в своей линии; если имеются братья и сестры только с одной стороны, то они наследуют имущество в полном объеме, с исключением всех иных родственников другой линии.
Статья 753.
За отсутствием братьев или сестер или их нисходящих и за отсутствием восходящих по одной из линий наследство в полном объеме переходит к восходящим по другой линии, а другая половина – ближайшим родственникам по другой линии. (Закон № 57-379 от 26 марта 1957 г.)
Если к наследованию одновременно призываются боковые родственники одной степени; то они производят раздел в равных частях. Отменено Законом N 57-379 от 26 марта 1957 г.
Статья 754.
В случае, указанном в предыдущей статье, переживший отец или пережившая мать имеет узуфрукт на треть того имущества, право собственности на которое к ним не переходит в порядке наследования.
За отсутствием восходящих в обеих линиях наследство передается на половину ближайшим родственникам в каждой линии.
Статья 755.
Боковые родственники дальшей шестой степени не наследуют, за исключением, однако, нисходящих от братьев и сестер умершего. (Закон от 31 декабря 1917 г., ст.17)
Тем не менее, боковые родственники наследуют до двенадцатой степени, если умерший не обладал способностями к составлению завещаний и не был лишен дееспособности.
За отсутствием родственников в степени, дающей право на наследование в одной линии, и супруга, против которого не состоялось вступившего в законную силу судебного решения об установлении раздельного жительства, наследство в полном объеме переходит к родственникам, принадлежащим к другой линии. (Закон от 3 декабря 1930 г.)
ЧАСТЬ VI. О НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВАХ,
ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ВНЕБРАЧНОГО РОДСТВА
(Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 756.
Внебрачное родство образует наследственные права лишь тогда, когда оно установлено законным образом. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 757.
Внебрачный ребенок в целом имеет такие же права наследования своему отцу, матери и другим восходящим, равно как и своим братьям и сестрам и другим боковым, что и законный ребенок. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 758.
Со своей стороны, отец и мать и другие восходящие внебрачного ребенка, равно как и его братья и сестры и другие боковые наследуют ему, как если бы он был законным ребенком. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 759.
Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке с другим лицом, не отстраняют это лицо от наследования их родителю, если в случае их несуществования оно призывалось бы к наследованию по нижеследующим статьям 765 и 766. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
В этом случае вне зависимости от их количества они получают лишь половину того, что в случае их несуществования пришлось бы супругу по статьям 765 и 766; расчет производится по каждой линии.
Раздел наследства осуществляется по состоянию прав наследования на дату смерти; невзирая на любые последующие отказы.
Статья 760.
Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке, из которого произошли законные дети, призываются к наследованию родителю вместе с законными детьми; но каждый из mix получает лишь половину доли, на которую он имел бы право, как если бы все дети умершего, включая его самого, были бы законными. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Таким образом, происходит уступка части наследственной доли в пользу детей, происшедших от брака; она будет поделена между ними соразмерно их наследственным долям.
Статья 761.
Если переживший супруг или дети, происшедшие от брака, потребуют в порядке доплаты, если она имеет место, чтобы часть наследуемого имущества была им передана в условиях преимущественного права в соответствии со статьей 832, внебрачные дети, подпадающие под две предыдущие статьи, не могут воспрепятствовать этой преимущественной передаче. Равным образом это относится к помещению, являвшемуся вторичным местом жительства истца (истцов). Супруг может пользоваться этим правом, когда он вступает в наследство во исполнение либо статьи 759, либо статьи 767, и он может в любом случае осуществлять это право, потребовав преимущественной передачи того же имущества лишь на условиях узуфрукта. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 762.
В случаях, предусмотренных статьями 759 и 760, отец или мать могут отстранить внебрачных детей от всякого личного участия в будущих действиях по ликвидации и разделу, передав им при жизни достаточную долю имущества с недвусмысленной оговоркой, что передача происходит в порядке досрочного вступления в права наследования. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 763.
Передача производится в форме дарения. Она повлечет за собой переход собственности с согласия наследника или его законного представителя. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
До получения согласия передача может быть отменена или изменена лицом, осуществляющим передачу, в тех же формах. Если наследник не хочет или не может использовать доходы, они подлежат распоряжению в его интересах и от его имени.
Передача вступает в силу при открытии наследства с предварительного согласия наследника.
Статья 763-1.
Если при открытии наследства, когда расчеты произведены так же, как и в случае возврата, устанавливается, что стоимость передаваемого имущества превышает права наследования или, наоборот, уступает им, производится либо сокращение, либо приращение: при этом другие наследники и ребенок не могут выдвигать никаких требований в отношении доходов, которые сочтены избыточными или недостаточными перед смертью наследодателя. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Приращение осуществляется деньгами или в натуральном виде.
Статья 763-2
Передача равнозначна досрочному урегулированию наследства лишь в том случае, если при этом третье лицо, назначенное из профессиональных категорий, которые будут определены декретом, будет облечено исключительными и неотьемлимыми полномочиями представлять наследника во всех действиях по ликвидации разделу и производить действия и защиту его интересов во всех инстанциях, которые могут предъявить претензии к принадлежащим ему правам наследования. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 763-3
Третье лицо, ранее назначенное умершим для представления наследника, обязано нести по отношению к наследнику все обязанности поверенного. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 764.
Если при открытии наследства нет ни пережившего супруга, ни ребенка, происшедшего из брака, или в случае их отказа полномочия представителя утратят силу без обращения к суду, и передачи будут рассматриваться как авансы в наследство. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
ЧАСТЬ VII. О ПРАВАХ ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА
(Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 765.
Если умерший не оставил родственников в степени, допускающей наследование, или если умерший оставил лишь боковых родственников, иных чем братья и сестры или нисходящие от них, наследственное имущество принадлежит на началах полной собственности пережившему его супругу, который не состоит в разводе и который пережил умершего и против которого не вынесено вступившего в законную силу судебного решения об установлении раздельного жительства о разлучении супругов. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 766.
Если умерший не оставил ни в отцовской, ни в материнской линии родственников такой степени, которая допускает наследование, или если он оставил лишь боковых родственников, иных чем братья или сестры или нисходящие от них, половина наследственного имущества передается, вопреки положениям ст. 753, супругу, который не состоит в разводе и который пережил умершего и против которого не вынесено вступившего в законную силу судебного решения об установлении раздельного жительства (о разлучении супругов). (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 767.
Переживший супруг, не состоящий в разводе, который не наследует на началах полной собственности и против которого не состоялось вступившее в законную силу судебное решение о раздельном жительстве [о разлучении супругов], имеет узуфрукт на наследство умершего ранее струга:
 на одну четверть наследства, если умерший оставил одного или нескольких детей либо законных, происшедших или не происшедших от брака; либо внебрачных;
 на половину наследства, если умерший оставил братьев и сестер, нисходящих родственников братьев и сестер, восходящих родственников или внебрачных детей, зачатых в течение брака. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Расчет должен быть произведен, исходя из имущественной массы, существующей в момент смерти наследодателя, и к которой фиктивно присоединяются имущества, которыми наследодатель распорядился или по сделке между живыми, или по завещательному акту в пользу лиц, имеющих право наследования, не освободив этих лиц от обязанности возвращения в наследственную массу полученных ими имуществ. (Закон от 9 марта 1891 г.)
Но переживший супруг может осуществлять свое право лишь в отношении имуществ, которыми умерший ранее супруг не распорядился ни по сделке между живыми, ни по завещательному акту, и без нарушения прав наследников на сохранение за ними имуществ и права на возврат имуществ.
Он прекращает осуществление своего права в случае, если он получил от умершего безвозмездные предоставления, которые должны быть выполнены до раздела и не подлежащие зачету в наследственную долю, общая стоимость которых достигает стоимости тех прав, которые настоящий закон предоставляет пережившему супругу, а если эта стоимость является более низкой, то супруг может требовать лишь узуфрукта в размере нехватающей части.
До окончательного раздела наследники могут требовать, предоставив достаточное обеспечение и гарантию сохранения начальной равноценности, чтобы узуфрукт пережившего супруга был обращен в равноценную пожизненную ренту. Если между наследниками не достигнуто соглашения, то вопрос об обращении узуфрукта в ренту предоставляется на усмотрение суда. (Закон № 63-699 от 13 июля 1963 г.)
ГЛАВА IV. О ПРАВАХ ГОСУДАРСТВА
(Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г., ст. 2)
Статья 768.
При отсутствии наследников наследство приобретается государством. (Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
Статья 769.
Управление государственными имуществами, которое заявляет свое право на наследство, обязано требовать наложения печатей и производства описи в формах, предписанных для принятия наследства под условием составления описи. (Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
Статья 770.
Управление государственными имуществами должно требовать ввода во владение у суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось. (Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
Оно не обязано прибегать к услугам поверенного (адвоката); суд выносит решение по требованию через три месяца и сорок дней после опубликования и объявляет в принятых формах, после заслушивания прокурора Республики.
В случае если об отсутствии (наследников) было объявлено в надлежащей форме, а управление государственными имуществами было назначено попечителем, оно может, прежде чем формулировать свое требование, самостоятельно приступить к исполнению формальностей по оглашению, предусмотренных в предыдущем абзаце».
Во всех случаях в порядке подтверждения (обоснованности своих намерений) необходимо вывести экземпляр объявления, подписанный директором управления государственными имуществами и подкрепленный сертификатом мэра места открытия наследства.
Статья 771.
Отменена Ордонансом № 58-1307 от 23 декабря 1958 г., ст.З.
Статья 772.
Управление государственными имуществами, которое не выполнило формальностей, ему предписанных, может быть присуждено к возмещению убытков наследникам, если последние объявится. (Ордонанс № 58-1307 от 23 декабря 1958 г.)
Статья 773.
Отменена Законом от 25 марта 1896 г.
ГЛАВА V. О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА
И ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАСЛЕДСТВА
ЧАСТЬ 1. О ПРИНЯТИИ
Статья 774.
Наследство может быть принято без всяких оговорок или с условием составления описи.
Статья 775.
Никто не обязан принять открывшегося ему наследства.
Статья 776.
Наследства, открывающиеся в пользу несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, находящихся под опекой, могут быть законно приняты лишь с соблюдением правил положений «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из-под власти». (Закон от 18 февраля 1938 г.)
Статья 777.
Последствия принятия наследства восходят ко дню открытия наследства.
Статья 778.
Принятие может быть явным или молчаливым; имеется явное принятие, когда лицо принимает на себя звание или качество наследника в удостоверенном или в частном акте; принятие является молчаливым, когда наследник совершает действие, необходимое или предполагающее его намерение принять наследство, и такое, которое он вправе совершить лишь в качестве наследника.
Статья 779.
Действия, имеющие чисто-охранительный характер, относящиеся к надзору и временному управлению (наследственным имуществом), не являются действиями, свидетельствующими о вступлении в наследование, если лицо (совершившее указанные действия) не приняло звания или качества наследника.
Статья 780.
Если один из сонаследников подарит, пролает или передаст свои наследственные права постороннему лицу или всем сонаследникам, или некоторым из них, то эти действия устанавливают принятие этим наследником наследства.
То же имеет место:
1) в случае отказа, даже безвозмездного, совершаемого одним из наследников в пользу одного или нескольких сонаследников;
2) в случае отказа, который он совершает в пользу всех сонаследников вообще, если он получил плату за свой отказ.
Статья 781.
Если лицо, которому досталось наследство, умерло, не отказавшись от наследства или не приняв его явно либо молчаливо, то его наследники могут, по собственной инициативе, принять наследство или отказаться от него.
Статья 782.
Если среди этих наследников возникает разногласие по вопросу о принятии наследства или об отказе от него, то наследство должно быть принято с условием составления описи.
Статья 783.
Совершеннолетний не может оспаривать явное или молчаливое принятие им наследства, кроме случаев, когда это принятие явилось следствием обмана, который был совершен в отношении его: он никогда не может требовать освобождения его от наследства под предлогом убыточности, исключая лишь тот случай, когда наследство окажется поглощенным или уменьшившимся более чем наполовину в силу открытия завещания, которое было неизвестно в момент принятия.
ЧАСТЬ II. ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАСЛЕДСТВА
Статья 784.
Отказ от наследства не предполагается; он не может быть совершен иначе, как в канцелярии суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось, и с внесением отказа в особый реестр, ведущийся для этой цели.
Статья 785.
Если наследник откажется от наследства, то считается, что он никогда не был наследником.
Статья 786.
Доля отказавшегося увеличивает доли его сонаследников; если отказавшийся является единственным наследником (данной степени), то его доля переходит к наследникам следующей степени.
Статья 787.
Никогда нельзя занять в силу представления место отказавшегося наследника: если отказавшийся является единственным наследником данной степени, или если все его сонаследники откажутся, то дети (отказавшегося или отказавшихся) наследуют в силу своего права и наследуют в равных частях.
Статья 788.
Кредиторы лица, отказавшегося от наследства в нарушение их прав, могут получить от суда разрешение принять наследство, на основании права их должника, вместо него.
В этом случае отказ от наследства признается ничтожным лишь в интересах кредиторов и лишь в сумме их требования; отказ не может быть признан ничтожным в пользу отказавшегося наследника.
Статья 789.
Возможность принять наследство или отказаться от него погашается давностью в силу истечения промежутка времени, установленного в качестве наибольшего давностного срока для недвижимых прав.
Статья 790.
Поскольку право принять не погашено давностью в отношении наследников, которые отказались от наследства, они имеют еще возможность принять наследство, если последнее не принято уже другими наследниками, однако, без ущерба для прав, которые могут быть приобретены третьими лицами на наследственное имущество ч силу давности или на основании действий (сделок), законно совершенных с попечителем непринятого наследства.
Статья 791.
Нельзя, даже в силу брачного договора, отказаться от наследства человека, который еще жив, ни отчудить права, которые, возможно, будут приобретены на это наследство.
Статья 792.
Наследники, которые растратили или скрыли предметы, входящие в наследство, лишаются возможности отказаться от наследства; они признаются обыкновенными наследниками, воперки отказу, и не имеют права ни на какую долю в предметах, растраченных или скрытых.
ОТДЕЛЕНИЕ III. ОБ ОПИСИ НАСЛЕДСТВА, О ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ НАСЛЕДНИКА, ПРИНЯВШЕГО НАСЛЕДСТВО.
Статья 793.
Заявление наследника, что он согласен принять наследство лишь под условием составления описи наследства, должно быть сделано в канцелярии суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось; заявление должно быть внесено в реестр, предназначенный для записи отказов от наследства.
Статья 794.
Это заявление порождает последствия лишь постольку, поскольку ему предшествует или за ним следует составление верной и точной описи наследственного имущества в формах, установленных процессуальными законами, и в сроки, указанные ниже.
Статья 795.
Наследнику предоставляется для составления описи срок в три месяцы, считая со дня открытия наследства.
Кроме того, он имеет для решения вопроса о принятии наследства или об отказе от него срок в 40 дней; срок этот начинает свое течение со дня, в который истекает трехмесячный срок, данный для составления описи, или со дня заключения описи, если последняя закончена до истечения трех месяцев.
Статья 796.
Если, однако, в составе наследства имеются предметы, подверженные порче или сохранение которых стоило бы слишком дорого, то наследник в качестве лица, могущего получить наследство, и без того, чтобы из этих его действий могло быть сделано заключение о принятии им наследства, может требовать от суда разрешения приступить к продаже этих предметов.
Эта продажа должна быть произведена должностным лицом после объявлений и публикаций, установленных процессуальными законами.
Статья 797.
Пока текут сроки, предоставленные на составление описи и на решение, наследник не может быть. принуждаем принять наследство, и против него не может быть вынесено судебного решения; если он откажется от наследства пo истечении сроков или раньше, то законно сделанные им до этого времени расходы возлагаются на наследство.
Статья 798.
После истечения вышеуказанных сроков, если к наследнику предъявлен иск, то наследник может просить о предоставлении ему нового срока. Суд, рассматривающий спор, предоставляет этот срок или отказывает в нем, в зависимости от обстоятельств.
Статья 799.
Судебные расходы, в случае, указанном в предыдущей статье, возлагаются на наследство, если наследник удостоверит, что он не имел сведений о смерти, или что сроки являлись недостаточными вследствие положения имущества или вследствие возникшего судебного спора: если он не удостоверит этих обстоятельств, то расходы остаются лежащими лично на нем.
Статья 800.
Тем не менее наследник сохраняет и по истечении сроков, предоставленных ст.795, и сроков, данных судьей согласно ст.798, возможность составить опись и быть признанным в качестве наследника, принявшего наследство под условием составления описи, если он не совершил какого-либо действия в качестве наследника или если не существует вынесенного против него и вступившего в законную силу судебного решения, которое устанавливает его ответственность в качестве безусловного наследника.
Статья 801.
Наследник, который окажется виновным в сокрытии (наследственного имущества) или который сознательно и недобросовестно не включил в опись предметы, входящие в состав наследства, лишается преимуществ наследника, принявшего наследство с условием составления описи.
Статья 802.
Последствия составления описи заключаются в том, что наследнику предоставляются следующие преимущества:
1) он обязан уплатить долги наследства лишь в размере стоимости имущества, которое он получил, и может даже освободиться от платежа долгов, отказавшись от всего наследственного имущества в пользу кредиторов и легатариев;
2) его личное имущество не сливается с имуществом, входящим в состав наследства, и он сохраняет право искать с наследства удовлетворение принадлежащих ему требований.
Статья 803.
Наследник, принявший наследство с условием составления описи, обязан управлять имуществом, входящим в состав наследства, и должен дать отчет в своем управлении кредиторам и легатариям.
Обращение требований на его личное имущество может иметь место лишь после того; как он допустил просрочку в представлении отчета или не выполнил этой обязанности.
После очистки счетов, обращение требований на личное имущество наследника допускается лишь в размере сумм, которые ему достанутся.
Статья 804.
Он отвечает лишь за грубые ошибки (серьезные виновные действия), допущенные им при управлении, которое на него возложено.
Статья 805.
Он может продавать движимости, входящие в состав наследства, лишь при посредстве должностного лица, с аукциона, и после производства вошедших в обычай объявлении публикаций.
Если он предъявляет движимости в натуре, то он отвечает лишь за обесценение или за ухудшение, причиненное его небрежностью.
Статья 806.
Он может продавать недвижимости с соблюдением форм, предписанных процессуальными законами; он обязан передавать вырученную цену ипотечным кредиторам, которые дали о себе знать.
Статья 807.
Если кредиторы или другие заинтересованные лица этого потребуют, то он обязан представить надежное и платежеспособное поручительство за стоимость движимостей, включенных в опись, и за ту часть цены недвижимости, которая не передана ипотечным кредиторам.
Если он не представит этого поручительства, то движимости продаются, и их цена, равно как и непереданная (ипотечным кредиторам) часть цены недвижимости вносится в депозит для потребления на покрытие долгов, обременяющих наследство.
Статья 808.
Если имеются кредиторы, представляющие возражение, то наследник, принявший наследство с условием составления описи, может производить платежи лишь таким порядком и таким способом, как это будет установлено судом.
Если не имеется кредиторов, представляющих возражения, то он производит платежи кредиторам и легатариям по мере их явки.
Статья 809.
Кредиторы, не представившие возражений и явившиеся после очистки счета и платежа остатка, могут обратиться с требованием лишь к легатариям.
В том и в другом случае право требования погашается трехлетней давностью, исчисляемой со дня очистки счета и платежа остатка.
Статья 810.
Расходы по опечатыванию, если оно производилось, по составлению описи и счета возлагаются на наследство.
ЧАСТЬ IV. О НЕПРИНЯТЫХ НАСЛЕДСТВАХ.
Статья 811.
Если по истечении сроков для составления описи и для решения наследника, не явится никто, кто бы требовал наследства, как в случае отсутствуя известных наследников, так и в случае отказа наследников от наследства, наследство считается непринятым.
Статья 812.
Суд большой инстанции, в округе которого наследство открылось, назначает попечителя по просьбе заинтересованных лиц или по требованию королевского прокурора (прокурора Республики).
Статья 813.
Попечитель над непринятым наследством обязан, прежде всего, установить) посредством описи, состав наследства; он осуществляет права наследства и предъявляет соответствующие иски; он отвечает по требованиям, направленным по наследству; он управляет наследством и обязан, для ограждения прав, вносить наличные деньги, получаемые, за проданные движимости или недвижимости, в кассу косвенных налогов; на него возлагается представление отчета тому, кому будет принадлежать наследство.
Статья 814.
Положения части III настоящей главы о формах составления описи, о порядке управления и об отчете, который должен быть представлен наследником, принявшим наследство с условием составления описи, распространяются и на попечителей над непринятыми наследствами в частях, не противоречащих положениям статей 1000 и 1001 Гражданского процессуального кодекса. (Ордонанс № 58-1007 от 24 октября 1958 г.)
ГЛАВА VI. О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА И О ВОЗВРАТАХ В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ
ЧАСТЬ I. О РАЗДЕЛЕ И ОБ ИСКЕ О РАЗДЕЛЕ
Статья 815.
Никто не может быть принуждаем к тому, чтобы наследственное имущество оставалось неразделенным, и раздел этого имущества может быть всегда истребован, если только указанный раздел не был отсрочен судебным решением или соглашением. (Закон № 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
(Закон N 78-627 от 10 июня 1978 г.) «По просьбе одного из наследников неделимого имущества суд может отсрочить раздел» не более чем на два года, если немедленное осуществление раздела может нанести вред ценности имущества (Закон N 80-502 от 4 июля 1980 г.) «или если один из наследников неделимого имущества может устроиться на полученном в наследство сельскохозяйственном предприятии лишь по истечении этого срока». Эта отсрочка может распространяться на все неделимые имущества или только на некоторые из них. Приведенные выше положения закона N 78-627 от 10 июня 1978 г. применимы ко всем искам об отсрочке раздела, поданным после вступления в действие этого закона, независимо от даты иска о разделе (ст.5).
Кроме того, если сонаследники неделимого имущества хотят, чтобы имущество осталось неразделенным, суд может, по требованию одного или нескольких из них, с учетом наличиствующих интересов и независимо от применения статей 832-832-3, выделить свою часть, после экспертизы, тому, кто потребовал раздела, либо в натуре, если она легко отделима от остального имущества, либо деньгами, если выделение натурой не может быть осуществлено или если истец отдает этому предпочтение; если в неделимом имуществе отсутствует достаточная сумма, дополнительная сумма вносится теми сонаследниками, кто поддержал иск, оставляя возможность другим сонаследникам принять в этом участие, если они того пожелают. Доля каждого в неделимом имуществе увеличивается пропорционально его взносу.
Статья 815-1
При отсутствии взаимного согласия наследуемая собственность сельскохозяйственного предприятия, образующего экономическое целое и созданного наследодателем или его супругом, может оставаться неразделенной на условиях, определяемых судом по просьбе лиц, упомянутых в нижеследующих абзацах 3 и 4. Суд выносит решение, основываясь на присутствующих интересах и возможностях существования, которые семья может получить от неразделенного имущества. Неделимость имущества остается возможной, если предприятие включает элементы, собственником или сособственником которых наследник или супруг уже являлись до открытия наследства. (Закон № 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Неделимость может быть также сохранена по просьбе тех же лиц и на условиях, определяемых судом, в том, что касается собственности жилого помещения или помещения для профессиональных нужд, которое в момент смерти действительно использовалось наследодателем или его супругом в качестве жилища или для профессиональных нужд. Это относится и к движимым предметам, служащим для осуществления профессиональной деятельности.
Если наследодатель оставил одного или нескольких нисходящих несовершеннолетних, сохранение имущества неделимым может быть потребовано либо пережившим супругом, либо любым наследником, либо законным представителем несовершеннолетних.
При отсутствии нисходящих несовершеннолетних сохранение имущества неделимым может быть потребовано только пережившим супругом и при условии, что он являлся до смерти или стал в результате смерти сособственником сельскохозяйственного предприятия или жилых помещений для профессиональных нужд. Если речь идет о жилом помещении, то супруг должен был проживать в нем в момент смерти (наследодателя).
Сохранение нераздельности [наследства] не может быть установлено на срок, превышающий пять лет. Оно может быть возобновлено, в случае, предусмотренном в абзаце 3, до совершеннолетия самого младшего из нисходящих и, в случае, предусмотренном в абзаце 4, до смерти пережившего супруга.
Статья 815-2.
Каждый наследник неделимого имущества может принимать необходимые меры для сохранения неделимого имущества. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Он может использовать с этой целью имеющиеся у него фонды неделимого имущества и он может свободно распоряжаться ими в отношении третьих лиц.
При отсутствии фондов неделимого имущества он может обязать своих сонаследников неделимого имущества осуществить вместе с ним необходимые расходы.
Если неделимое имущество обременено узуфруктом, эти полномочия возлагаются на узуфруктуария в той мере, в которой тот отвечает за восстановление [имущества].
Статья 815-3
Акты управления и распроряжения, касающиеся неделимого имущества, требуют согласия всех сособственников неделимого имущества. Они могут дать одному или нескольким из них общее поручение на ведение дел по управлению. Специальное поручение необходимо для любых действий, не связанных с обычным использованием неделимого имущества, а также для заключения и возобновления (договоров) аренды (найма). (Закон № 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Если один из собственников неделимого имущества берет в руки управление этим имуществом с ведома других и без возражений с их стороны, предполагается, что он (тем самым) получил с их молчаливого согласия полномочия, касающиеся актов правления, но не актов распоряжения или заключения и возобновления (договоров) аренды (найма).
Статья 815-4
Если один из собственников неделимого имущества не в состоянии выражать свою волю, суд может поручить другому сособственнику представлять его, постоянно или для совершения конкретных актов; условия и продолжительность такого представительства определяют судьей. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.).
При отсутствии законных правомочий, полученных на основании поручения или определенных судом, действия, совершаемые одним из собственников неделимого имущества по представлению другого собственника, имеют в отношении него последствия, определяемые правилами ведения чужих дел без поручения.
Статья 815-5
Сособственник неделимого имущества может получить разрешение суда на единоличное совершение сделки, для которой требуется согласие другого сособственника, если отказ того наносит вред общим интересам. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Судья не может по иску владельца, лишенного права пользоваться доходами (имеющего «голое» право собственности), выносить решение о продаже всей собственности, обремененной узуфруктом, вопреки воли узуфруктуария. (Закон N 87-498 от 6 июля 1987 г.)
Сделка, заключенная на условиях, определенных решением суда, не подлежит оспариванию собственником неделимого имущества, который не дал своего согласия.
Статья 815-6.
Председатель суда большой инстанции может предписывать или разрешать любые срочные меры, которых требует общий интерес. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Он может, в частности, разрешить собственнику неделимого имущества взимать с должников неделимого имущества или с хранителей неделимых фондов денежное покрытие, предназначенное для удовлетворения срочных нужд, определяя, при необходимости, условия использования. Такое разрешение не влечет изъятие качества пережившего струга или наследника.
Он может также либо назначить управляющим одного из собственников неделимого имущества, обязав его, при необходимости, представить поручительство, либо назначить секвестр. Статьи 1873-5 – 1873-9 настоящего кодекса распространяются на правомочия и обязанности управляющего, если они иначе не определены судьей.
Статья 815-7
Председатель суда может также запрещать перемещение телесных движимостей за исключением тех, которых он определил в личное пользование того или иного из правоприемников с обязательством для них представить поручительство, если он считает это необходимым. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Статья 815-8.
Тот, кто получает доходы или несет расходы за счет неделимого имущества, должен вести отчетность, которая находится в распоряжении собственников неделимого имущества. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Статья 815-9.
Каждый сособственник может пользоваться неделимым имуществом сообразно его назначению в той мере, в которой это согласуется с правом других собственников неделимого имущества и с положениями сделок, регулярно заключаемых в течении владения неделимой собственностью. При отсутствии согласия между заинтересованными лицами осуществление этого права регламентируется, на временной основе, председателем суда. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Сособственник делимого имущества, который пользуется неделимой вещью в частном порядке, должен, при отсутствии иного соглашения, выплатить компенсацию.
Статья 815-10.
Доходы от неделимого имущества присоединяются к неделимому имуществу при отсутствии предварительного раздела или любого другого соглашения, устанавливающего раздельное пользование. Однако никакое исследование, касающееся доходов, неприемлемо более, чем через пять лет после даты, когда они были или могли быть получены. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Каждый собственник неделимого имущества имеет право на прибыли от неделимого имущества и несет убытки пропорционально его правам в неделимом имуществе.
Статья 815-11.
Каждый сособственник неделимого имущества может требовать своей доли прибыли за вычетом расходов, связанных с действиями, на которые он дал свое согласие или которые он неправомочен оспаривать. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
При отсутствии других документов объем прав каждого в неделимой собственности определяется нотариальным актом или оглавлением описи, составленным нотариусом.
В случае разногласий председатель суда большой инстанции может выносить решение о предварительном распределении прибыли при условии составленная счета во время окончательной ликвидации. Он может также предписывать выплату аванса, в размере имеющихся фондов, за счет прав собственника неделимого имущества в будущем разделе.
Статья 815-12
Собственник неделимого имущества, который управляет неделимым имуществом должен систематически выплачивать чистые доходы от своего управления. Он имеет право на вознаграждение за свою деятельность на условиях, определяемых соглашением или, при невозможности соглашения, решением суда. (Закон № 76-1286 oт 31 декабря 1976 т.)
Статья 815-13
Если один из собственников улучшил за свой счет состояние неделимого имущества, он должен получить за это вознаграждение по принципу справедливости, принимая в расчет, что ценность имущества оказалась увеличенной в момент раздела или отчуждения. Ему следует также компенсировать вложения, осуществленные им из его личных средств для сохранения имущества, даже если они не привели к его улучшению. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Напротив, собственник отвечает за порчу и ухудшения, которые снизили ценность неделимого имущества в результате его действий или его ошибки.
Статья 815-14
Собственник неделимого имущества, который намеревается уступить, за вознаграждение, постороннему лицу все или часть своих прав на неделимое имущество или само имущество, должен внесудебным путем уведомить других сособственников неделимого имущества о цене и условиях намечаемой уступки, а также об имени, месте жительства и профессии лица, предполагающего приобрести его долю имущества. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.).
Каждый сособственник неделимого имущества может в течении одного месяца с момента такого уведомления сообщить, внесудебным путем, что он намеревается воспользоваться правом преимущественной покупки по цене и на условиях, о которых он был уведомлен.
В случае преимущественной покупки тот, кто ее осуществляет, располагает для реализации акта продажи сроком в два месяца, начиная с даты отправки его ответа продавцу. После этого срока его заявление о преимущественной покупке считается недействительным через пятнадцать дней после официального предъявления требования об исполнении обязательства; кроме того, продавец может потребовать от него возмещения убытков.
Если несколько сособственников неделимого имущества осуществляют свое право преимущественной покупки, считается, при отсутствии иного соглашения, что они вместе приобретают продаваемую часть имущества пропорционально доли каждого из них в неделимом имуществе.
Если сроки платежа были согласованы с продавцом, применяется статья 833-1.
Статья 815-15.
Если происходит продажа с публичных торгов всех или части прав собственника на неделимое имущество, адвокат или нотариус доложен уведомить об этом сособственников неделимого имущества за месяц до даты проведения торгов. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Каждый собственник неделимого имущества может заменить приобретателя в месячный срок, начиная с (даты) публичных торгов, подав заявление в секретариат-канцелярию суда или нотариусу. (Закон N 78-627 от 10 июня 1978 г)
В журнале публичных торгов должна быть сделана запись о правах замены (замещения).
Статья 815-16.
Является недействительной любая уступка или любая продажа с торгов, осуществленная с нарушением положений статей 815-24 и 815-15. Срок исковой давности составляет пять лет. Иск об аннулировании может быть подан только теми, кто должен был получить уведомление, или их наследниками. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Статья 815-17
Требования кредиторов, которые имели право предъявить иски по неделимому имуществу до установления нераздельности, и кредиторов, право требования которых касается сохранения и управления неделимым имуществом, должны оплачиваться путем изъятий из актива до раздела. Кроме того, они могут предъявлять иски об обращении взыскания и продаже неделимого имущества. (Закон № 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Личные кредиторы одного из собственников не могут обращать взыскание на его долю неделимого имущества, движимого или недвижимого.
Однако они могут требовать раздела от имени их должника или вмешиваться в раздел, осуществляемый по его требованию. Собственники неделимого имущества могут остановить ход иска о разделе, оплатив обязательство вместо должника от его имени. Те, кто пользуются этим правом, возмещают расходы из неделимого имущества.
Статья 815-18.
Положения статей 815-815-17 распространяются на неделимое имущество, обремененное изуфруктом, в той мере, в которой они соответствуют правилам узуфрукта. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.)
Уведомления, предусмотренные статьями 815-14, 815-15 и 815-16, должны быть направлены всем собственникам, не имеющим права пользования доходами, и всем узуфруктуариям. Однако узуфруктуарий может приобретать долю в «голом» праве собственности, только если никакой собственник, не имеющий права пользования доходами, не выступает в качестве приобретателя; собственник, не имеющий права пользования доходами, может приобретать долю в узуфрукте только если никакой узуфруктарий не выступает в качестве приобретателя.
Статья 816.
Можно требовать раздела в случае, когда один из сонаследников пользовался отдельной частью наследственного имущества, если не было акта о разделе или если владение не продолжалось в течение времени, достаточного для приобретения прав по давности.
Статья 817.
Иск о разделе co стороны несовершеннолетних или совершеннолетних, находящихся под опекой, может быть предъявлен их опекунами, получившими специальное разрешение семейного совета.
Что касается отсутствующих сонаследников, то иск принадлежит родственникам, получившим ввод во владение. (Закон 19 июня 1939 г.)
Статья 818.
Отменена Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 г. (ст. 46), начиная с 1 июля 1986 г. (ст. 56).
Статья 819.
Если все наследники находятся налицо и являются дееспособными, то раздел может быть произведен в такой форме и путем такого акта, как это сочтут правильным стороны. (Закон 85-1372 от 23 декабря 1985 г., ст.47)
Статья 820.
Наследственное имущество, все или часть его, может быть объектом мер по обеспечению исков, таких как опечатание, по требованию заинтересованного лица или прокуратуры на условиях и в формах, определенных Гражданским процессуальным кодексом. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г. Ст.47)
Статья 821.
Отменена Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 г. (ст. 46), начиная с 1 июля 1986 г. (ст. 56).
Статья 822.
(Декрет-Закон 17 июня 1938 г.) Иск о разделе (наследства) и споры, возникающие как в связи с сохранением нераздельности наследства, так и в связи с действиями по разделу, являются подсудными, под страхом недействительности, только суду по месту открытия наследства. В этом суде производится продажа имущества в целях раздела вырученной цены, и в этом суде должны быть заявляемы требования о распределении долей между участниками раздела. В случае, когда должна иметь место попытка примирения сторон, предусмотренная статей 48 (отменена) Гражданского процессуального кодекса, то, под страхом недействительности, компетентным является только судья места открытия наследства. (Закон 15 декабря 1921 г.) Если все стороны достигли соглашения, то в суд может быть представлено требование о разделе в виде коллективной просьбы, подписанной поверенными (адвокатами) всех сторон. Если необходимо произвести судебную продажу имущества, то просьба должна содержать в себе указание цены, которое послужит для оценки. В этом случае судебное решение выносится в непубличном заседании и не подлежит апелляции, если заключения содержащиеся в просьбе, приняты судом без изменения. (Закон 19 июня 1939 г.) Положения предыдущих параграфов применяются без предварительного разрешения, какой бы ни была правоспособность заинтересованного лица, и даже если он представлен в суде доверенным лицом.
Статья 823.
Если один из сонаследников отказывается согласиться на раздел, либо если возникают споры о порядке производства раздела или способе его окончания, то суд выносит решение в суммарном порядке или назначает, если для этого имеются основания, одного из судей, по досаду которого он решает споры.
Статья 824.
Оценка недвижимостей производится экспертами, избранными заинтересованными сторонами или, в случае отказа сторон, назначенными судом.
Составленный экспертами протокол должен содержать в себе основания оценки; в нем должно быть указано, удобен ли оцененный предмет для раздела и каким образом он может быть разделен; в нем должны быть определены, на случай раздела, каждая из частей, которую можно образовать (из наследственного имущества), и цена каждой.
Статья 825.
Оценка движимостей, если ее не было сделано в описи, должна быть произведена сведущими людьми, по справедливой цене и без надбавок.
Статья 826.
Каждый из сонаследников может требовать в натуре свою часть из движимостей и недвижимостей; однако, если имеются кредиторы, наложившие арест или заявившие возражение, или если большинство сонаследников считает продажу необходимой для покрытия долгов и обременений наследства, то движимости продаются с аукциона обычным образом.
Статья 827
Если недвижимости не могут быть удобно разделены или предоставлены (отдельным наследникам) с соблюдением условий, предусмотренных настоящим кодексом, то надлежит приступить к судебной продаже недвижимостей. (Декрет-Закон 17 июня 1938 г.)
Однако стороны, если все они являются совершеннолетними, могут согласиться, чтобы указанная продажа была осуществлена перед нотариусом, выбор которого производится по взаимному согласию.
Статья 828.
После того, как движимости и недвижимости были оценены и проданы, судья, назначенный судом, отсылает стороны к нотариусу, избранному сторонами или назначенному судом, если стороны не достигли соглашения о выборе нотариуса.
Перед этим должностным лицом происходит разбор счетов, которые участвующие в разделе лица могут предъявить друг Другу, образование общей массы, составление долей и определение того, что должно быть предоставлено каждому из участников в разделе..
Статья 829.
Каждый сонаследник вносит в общую массу, по правилам, установленным ниже, дарения, которые ему были сделаны, и суммы, в отношении которых он является должником.
Статья 830.
Если этот взнос не сделан в натуре, то сонаследники, которые должны его получить, изымают равную часть из наследственной массы.
Изымаемое имущество должно состоять, насколько возможно, из предметов того же рода, качества и добротности, как предметы, не внесенные в натуре.
Статья 831.
После выделения указанной части, из оставшейся массы составляется столько равных долей, сколько имеется наследников, участвующих в разделе, или групп наследников, между которыми должен быть произведен раздел.
Статья 832.
При определении и составлении долей следует избегать раздробления имений и разделения на части хозяйств. (Декрет-Закон 17 июня 1938 г.)
Если дробление имений и разделение хозяйств могут быть избегнуты, каждая доля, насколько возможно, должна быть составлена, полностью или частью, из движимостей и недвижимостей, из прав или из требований равной стоимости.
Переживший супруг или наследник-сособственник может требовать преимущественного предоставления в порядке раздела наследства, при необходимости с обязательством выплаты денежной компенсации, любого сельскохозяйственного предприятия или части сельскохозяйственного предприятия, составляющей экономическое целое, или идеальной доли в общей собственности сельскохозяйственного предприятия, даже образованного на части имущества, владельцем или совладельцем которого он уже являлся до смерти (наследодателя) и в эксплуатации которого он действительно участвует или участвовал; в случае наследника требование участия может быть выполнено его супругом. При необходимости требование о преимущественном предоставлении может относиться к долям в товариществах, независимо от применения законодательных или уставных положений об участии в товариществе с пережившим супругом или одним или несколькими наследниками.
Эти же правила применяются в отношении любого торгового, промышленного или кустарного предприятия, значение которого не исключает семейный характер. (Закон N 82-596 от II июля 1982 г.)
В случае, если ни переживший супруг, ни один из наследников-сособственников не требует применения положений, предусмотренных в приведенном выше абзаце 3 или положений статей 832-1 или 832-2, то право преимущественного предоставления может получить любой соучастник раздела имущества при условии, что он обязуется в шестимесячный срок отдать в аренду рассматриваемое имущество на условиях, определенных в статье VII титула 1 книги VI Кодекса законов о сельском хозяйстве, одному или нескольким сонаследникам, отвечающим личным требованиям, предусмотренным в приведенном выше абзаце 3, либо одному или нескольким нисходящим этих сонаследников, отвечающим этим же требованиям. (Закон N 80-502 от 4 июля 1980 г.)
Переживший супруг или любой наследник-собственник может также требовать преимущественного выделения:

  1. Собственности или права на аренду помещения, которое действительно служит ему жилищем, если оно было его местом жительства в момент смерти (наследодателя);
  2. Собственности или права на аренду помещения, используемого в профессиональных целях, а также предметов, находящихся в этом помещении и служащих для профессиональных целей;
  3. Всех движимых предметов, необходимых для эксплуатации сельскохозяйственного имущества, созданного тершим, на условиях аренды или испольной аренды, если аренда продолжается в пользу просителя или если ему предоставляется новая аренда.
    С просьбой о преимущественном выделении имущества могут совместно обратиться несколько лиц, имеющих права на наследство. (Закон N 61-1378 от 19 декабря 1961 г.)
    При отсутствии соглашения просьба о преимущественном выделении направляется в суд, который вносит решение с учетом затрагиваемых интересов. В случае подачи нескольких просьб, касающихся одного предприятия или хозяйства, суд, учитывает способность различных просителей управлять этим предприятием или этим хозяйством, а также сроки их личного участия в деятельности предприятия или хозяйства. (Закон N 82-596 от 10 июля 1982 года)
    Стоимость имущества, являющегося предметом выделения, оценивается на день раздела наследства. (Закон N 61-1378 от 19 декабря 1961 г.)
    При отсутствии соглашения между соучастниками раздела, может выплачиваться компенсация наличными деньгами.
    Статья 832-1.
    В отступление от положений абзацев 2 и 13 статьи 832 и при условии, что сохранение нераздельности имущества не будет потребовано на основании статей 815 (второй абзац) и 815-1, преимущественное выделение, предусмотренное в третьем абзаце статьи 832, распространяется на все сельскохозяйственное предприятие, площадь которого не превышает пределов, установленных декретом Государственного совета. В случае подачи нескольких просьб суд назначает получателя или совместных получателей с учетом представленных интересов и способности различных просителей управлять предприятием. (Закон N 80-502 от 4 июля 1980 г.)
    В случае, предусмотренном в предыдущем абзаце, даже если преимущественное выделение было предоставлено на основании закона, получатель может потребовать от своих сонаследников отсрочки выплаты части компенсации, составляющей максимум половину причитающейся суммы; отсрочка не может превышать 10 лет.
    В случае продажи всего выделяемого имущества, может быть потребована немедленная выплата остающейся части компенсации; в случае частичной продажи, прибыль от такой продажи выплачивается сонаследником и зачисляется в счет выплаты остающейся части компенсации.(Закон № 61-1378 от 19 декабря 1961 г.)
    Статья 832-2.
    Если сохранение нераздельности имущества не было предписано во исполнение статей 815, второй абзац, и 815-1, и при отсутствии преимущественного выделения собственности на основании статей 832, третий абзац, или 832-1, то переживший супруг или любой наследник-сособственник могут требовать преимущественного выделения всего, или части, недвижимого имущества и прав на него, используемого в сельском хозяйстве, с целью создания вместе с одним или несколькими сонаследниками и, в случае необходимости, с третьими лицами, сельскохозяйственного земельного объединения. (Закон N 80-502 от 4 июля 1980 г.)
    Такое выделение имущества правомерно, если переживший супруг или один или несколько сонаследников отвечающих личным требованиям, предусмотренным в статье 832, третий абзац, требуют, чтобы им было дано в аренду все или часть имущества объединения.
    Статьи 807 и 808 Сельскохозяйственного кодекса определяют конкретные правила аренды, упомянутой в первом абзаце настоящей статьи.
    При наличии нескольких просьб суд большой инстанции назначает получателя или получателей с учетом представленных интересов и способности различных просителей управлять всем или частью предприятия.
    Если в случае неспособности, проявленной просителем, управлять всем или частью предприятия, интересы наследников могут понести ущерб, суд может решить, имеются ли основания для применения трех первых абзацев настоящей статьи.
    Экономическое целое, предусмотренное в первом абзаце, может быть образовано из имущества, владельцем или совладельцем которого переживший супруг или наследник уже являлись до смерти (наследодателя). В случае наследника требование участия может быть выполнено его супругом.
    Статья 832-4
    Положения статей 832, 832-1, 832-2 и 832-3 распространяются на супруга или любого наследника, независимо от того, является ли он полноправным сособствёнником или сособственником без права пользования доходами. (Закон N 80-502 от 4 июля 1980 г.)
    Положения статей 832, 832-2 и 832-3 распространяется также на выгодоприобретателя, получившего в соответствии с завещанием права на всю совокупность имущества или на определенную долю имущества.
    Статья 833.
    Неравенство долей в натуре компенсируется возмещением (нехватающих частей) в форме ренты или деньгами.
    Статья 833-1.
    Если лицо, обязанное выплатить компенсацию, получило отсрочку платежа и если вследствие экономических обстоятельств стоимость имущества, находящегося в его доли, увеличилась или уменьшилась более чем на четверть после раздела, то остающиеся к выплате суммы увеличиваются или уменьшаются в той же пропорции. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Однако стороны могут договориться, что сумма компенсации не будет изменяться.
    Статья 834.
    Состав каждой из долей определяется одним из сонаследников, если сонаследники смогут достичь соглашения о выборе такого лица и если тот, кого они выбрали, принимает на себя выполнение поручения; в противном случае состав долей устанавливается экспертом, которого укажет судья, назначенный судом.
    Затем доли распределяются по жребию.
    Статья 835.
    Перед тем, как начнется распределение долей, каждому участвующему – в разделе разрешается выставить свои возражения против установления состава долей.
    Статья 836.
    Правила, установленные для деления на части наследственной массы, подлежащей разделу, соблюдаются при дальнейшем делении на части, которое должно быть произведено между различными группами наследников.
    Статья 837.
    Если при производстве дела у нотариуса возникнут споры, то нотариус должен составить протокол о встретившихся затруднениях и о высказываниях каждой из сторон и отослать стороны к судье, назначенному для производства раздела; в остальном производство должно вестись согласно формам, предписанным процессуальными законами.
    Статья 838.
    Если не все сонаследники находятся налицо, то раздел должен производиться судебным порядком в соответствии с правилами статей 819-837. Это положение действует, если среди них имеются несовершеннолетние или совершеннолетние, находящиеся под опекой (см. статью 466). Если имеется несколько несовершеннолетних, то каждому из них должен быть назначен специальный и отдельный опекун. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
    Статья 839.
    Если имеет место судебная продажа, в случае предусмотренном в абзаце 1 предыдущей статьи, она может быть произведена не иначе, как в суде, и с соблюдением формальностей, предписанных для отчуждения имущества несовершеннолетних. К ней всегда допускаются посторонние лица. (Закон № 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
    Статья 840.
    Разделы, осуществленные в соответствии с приведенными выше правилами, от имени отсутствующих или неявившихся, являются окончательными; разделы являются лишь временными, если не были соблюдены предписанные правила. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
    Статья 841.
    Отменена Законом N 76-1286 от 31 декабря 1976 г., ст.17.
    Статья 842.
    После раздела каждому из участвующих в разделе должны быть переданы документы, относящиеся к предметам, которые ему достались.
    Документы на имущество, которое подверглось разделу, остаются у того, кто имеет наибольшую часть, с возложением на него обязанности оказывать, по поступлении соответствующей просьбы, этими документами помощь тем из участвующих в разделе, кто будет в этом заинтересован.
    Документы, относящиеся ко всему наследству, передаются тому, кого все наследники выберут в качестве хранителя документов; на это лицо возлагается обязанность оказывать, по всякой просьбе, помощь этими документами лицам, участвующим в разделе. Если встречаются затруднения в выборе, то выбор определяется судьей.
    ЧАСТЬ II. О ВОЗВРАТАХ В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ
    Статья 843.
    Всякий наследник, даже принявший наследство с условием составления описи, приступая к осуществлению своих прав, должен возвратить своим сонаследникам все то, что он получил от умершего, путем дарений между живыми, прямо или косвенно; он не может удержать за собой дарений, сделанных ему умершим, кроме тех случаев, когда не существует сомнений, что подаренное имущество не должно входить в массу, подлежащую разделу, и что дарение было сделано без зачета в наследственную долю или с освобождением наследника от обязанности возвращения. (Закон 24 марта 1898 г.)
    Легаты, предоставленные наследнику, считаются предоставленными таким образом, что вещи, из которых они состоят, не должны входить в имущество, подлежащее разделу, и что они предоставлены вне наследственной доли; исключаются случаи, когда завещатель распорядился иначе; в этих случаях легатарий может требовать свой легат лишь при условии соответственного уменьшения своей доли.
    Статья 844.
    Дарения, сделанные без зачисления в имущество, подлежащее разделу, или с освобождением от возврата, могут быть удержаны, а легаты могут быть потребованы наследником, явившимся к разделу, лишь в размерах части наследства) подлежащей свободному распоряжению; излишек подлежит уменьшению (изъятию). (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Статья 845.
    Наследник, который отказывается от наследства, может удержать дарение, сделанное при жизни наследователя, или требовать выдачи легата, сделанного в его пользу, в размерах части наследства, подлежащей свободному распоряжению.
    Статья 846.
    Одаренный, который не был предполагаемым наследником во время совершения дарения, но который оказался имеющим наследственное право в день открытия наследства, обязан также произвести возврат, кроме тех случаев, когда даритель освободил его от этой обязанности.
    Статья 847.
    Дарения и легаты, сделанные сыну лица, которое оказалось имеющим право наследования во время открытия наследства, всегда признаются сделанными с освобождением от обязанности возврата.
    Отец, приступая к осуществлению своих прав в отношении наследства дарителя, не обязан их возвращать.
    Статья 848.
    Сын, приступая в силу своего права к наследству дарителя, не обязан возвратить дарения, сделанного его отцу, даже если он принял наследство последнего; но если сын приступает к наследству в силу представления, то он должен возвратить то, что было подарено его отцу, даже в том случае, если он отказался от наследства отца.
    Статья 849.
    Дарения и легаты, сделанные супругу лица, имеющего право наследования, считаются сделанными с освобождением от обязанности возврата.
    Если дарения и легаты сделаны совместно обоим супругам и если лишь один из супругов имеет право наследования, то последний возвращает половину; если дарения сделаны супругу, имеющему право наследования, то он должен возвратить их целиком.
    Статья 850.
    Возврат делается лишь в наследство дарителя.
    Статья 851.
    Должен быть сделан возврат того, что было употреблено на обустройство одного из сонаследников или на уплату его долгов.
    Статья 852.
    Не должны быть возвращаемы суммы, израсходованные на пропитание, содержание, воспитание, обучение, обычные расходы на снабжение необходимым имуществом, расходы на свадьбу и обычные подарки.
    Статья 853
    То же правило применяется в отношении выгод, которые наследник мог извлечь из соглашений, заключенных с умершим, если эти соглашения не давали никакой косвенной выгоды, в то время когда они были заключены.
    Статья 854.
    Равным образом нет обязательства возвращения в случае наличия товариществ, заключенных между умершим и одним из наследников, без ущерба для других наследников, если условия, на которых было заключено товарищество, были урегулированы посредством удостоверенного акта.
    Статья 855.
    Имущество, утраченное случайно и без вины одаренного, не подлежит возврату. Однако, если это имущество было восстановлено благодаря компенсации, полученной вследствие его утраты, одаренный должен вернуть его за вычетом компенсации, послужившей для его восстановления. (Закон № 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Если компенсация не была использована с этой целью, она также подлежит возврату.
    Статья 856.
    Плоды вещей и проценты (с денежных сумм], подлежащих возврату, должны быть возвращены лишь со дня открытия наследства.
    Статья 857.
    Возврат является обязанностью сонаследника перед сонаследником, но не обязанностью перед легатариями и кредиторами наследства.
    Статья 858.
    Возврат осуществляется посредством уменьшения получаемой доли. Возврат не может быть потребован в натуре, кроме тех случаев, когда в акте дарения содержалось иное распоряжение. (Закон № 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    В случае наличия такого распоряжения отчуждения и установления вещных прав, признанных одариваемым, аннулируются вследствие возврата, если даритель не дал на это своего согласия.
    Статья 859.
    Наследник имеет также возможность возвратить в натуре подаренное имущество, которое ему еще принадлежит, при условии, что это имущество свободно от всех обременений, которых не было в момент дарения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Статья 860.
    Возврату подлежит стоимость подаренного имущества на момент раздела с учетом его состояния в момент дарения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Если имущество было отчуждено до раздела, в расчет берется его стоимость в момент отчуждения и, если отчужденное имущество было заменено новым имуществом, стоимость этого нового имущества в момент раздела.
    Эти положения действуют, если нет иного распоряжения в акте о дарении.
    Если из такого распоряжения следует, что стоимость, подлежащая возврату, ниже стоимости имущества, определенной в соответствии с правилами оценки, предусмотренными статьей 922, разница образует косвенную льготу, предоставляему одаренному, и эта разница не должна входить в массу, подлежащую разделу, и не засчитывается в наследственную долю.
    Статья 861.
    Если возврат производится в натуре, то в пользу лица, получившего дарение, должны быть зачтены произведенные им расходы, вследствие которых вещь улучшилась, поскольку стоимость этой вещи увеличилась ко времени раздела или отчуждения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Равным образом следуетпринимать в расчет, в пользу одаренного, необходимые расходы, которые он произвел для сохранения имущества, даже если они не привели к его улучшению.
    Статья 862.
    Сонаследник, осуществляющий возврат в натуре, может сохранить владение подаренной вещью до фактической выплаты сумм, которые причитаются ему за произведенные им расходы или осуществленные улучшения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Статья 863.
    С другой стороны; одаренный, в случае возврата в натуре, должен нести ответственность за ухудшения и повреждения, которые снизили стоимость подаренной вещи, в силу его действий или ошибок. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Статья 864.
    Дарение необходимому наследнику, принявшему наследство, предполагаемой доли в наследстве, начисляется на его обязательную долю и, дополнительно, на наследственное имущество за вычетом обязательных долей, если не было иначе установлено в акте дарения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.) Излишек подлежит уменьшению.
    Дарение необходимому наследнику, не принявшему наследство, предполагаемой доли в наследстве, рассматривается как дарение, не засчитывающееся в наследственную долю.
    Статья 865.
    Дарение, завещание или легат, предоставленные таким образом, что имущество, из которого они состоят, не входит в имущество, подлежащее разделу, и не является часть наследственной доли, касаются только части наследства, подлежащей свободному распоряжению. (Закон N 71-523 от 3 июня 1971 г.)
    Излишек подлежит возврату посредством уменьшения подмечаемой доли.
    Статья 866.
    Дарения, предоставляемые одному гили нескольким наследникам и превышающие часть наследства, подлежащую свободному распоряжению, могут быть- полностью сохранены одаренными независимо от размеров излишка при условии выплаты денежной компенсации сонаследникам. (Закон № 71-523 от 3 июня 1971 г.)
    Статья 867.
    Если легаты, предоставленные одному или нескольким наследникам, касаются имущества или совокупности имуществ, превышающих часть наследства, подлежащую СВОБОДНОМУ распоряжению, то легатарии могут, независимо от размеров излишка, потребовать целиком предмет легата при условии выплаты денежной компенсации сонаследникам. (Закон N 71-523 от 3 июня 1971 г.)
    То же правило действует, если легат касается движимого имущества, находившегося в совместном пользовании умершего и легатария.
    Статья 868.
    Когда возврат не может быть востребован в натуре, получивший дарение или легатарии должен внести денежную компенсацию, равную излишку дарения или легата. Эта компенсация рассчитывается исходя из стоимости вещей, являющихся предметом дарения или легата, на момент раздела и их состояния на день вступления дарения или легата в силу. (Закон № 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    Компенсация должна быть уплачена в момент раздела, если между сонаследниками нет иного соглашения. Однако, если предметом дарения или легата является одно из имуществ, могущих быть присужденными как неделимые одному из наследников с выплатой денежной компенсации остальным, то суд может предоставить отсрочку с учетом существующих интересов, если отсрочка не была определена дарителем или завещателем. Отсрочка уплаты компенсации никогда не может превышать 10 лет, считая с момента открытия наследства. При этом на выплату причитающихся сумм распространяются положения статьи 833-1.
    При отсутствии иных соглашений на указанные суммы начисляются проценты, установленные законом по гражданским делам. Выгоды, вытекающие из отсрочки и условий платежа, не являются дарением или легатом.
    В случае продажи целиком имущества, составлявшего предмет дарения или легата, суммы, подлежащие уплате, могут быть потребованы немедленно; в случае частичных продаж, вырученные суммы предоставляются сонаследникам и вычитаются из сумм, подлежащих уплате.
    Статья 869.
    Возврат денег равен их сумме. Однако, если деньги были использованы для покупки имущества, возврату подлежит стоимость этого имущества согласно условиям, предусмотренным в статье 860. (Закон № 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    ЧАСТЬ III. ОБ УПЛАТЕ ДОЛГОВ
    Статья 870.
    Сонаследники участвуют совместно в уплате долгов и обременений, лежащих на наследстве, каждый пропорционально тому, что он получает из наследства.
    Статья 871.
    Легатарии, получающий долю имущества, принимает участие вместе с наследниками в платеже долгов, соразмерно полученной им части; но легатарии, получающий лишь отдельную вещь, не является ответственным за долги и обременения, за исключением ответственности по ипотечному иску, касающемуся оставленной ему недвижимости.
    Статья 872.
    Если недвижимости, входящие в состав наследства, обременены рентами в силу специальной ипотеки, то каждый из сонаследников может требовать, чтобы ренты были выплачены и недвижимости были освобождены, прежде чем приступить к установлению состава долей наследства. Если сонаследники производят раздел наследства в том состоянии, в котором наследство находится, то обремененная недвижимость должна быть оценена, исходя из тех же данных, как и другие недвижимости; капитальная сумма ренты вычитается из общей стоимости; наследник, в долю которого вошла эта недвижимость, является единолично ответственным за уплату ренты, и он должен дать соответствующую гарантию своим сонаследникам.
    Статья 873.
    Наследники отвечают за долги и обременения наследства в порядке личной ответственности за свою часть и долю, которая была бы возложена на них при делении наследства поровну между наследниками и, – в порядке ипотечной ответственности, – за всю совокупность долгов; им предоставляется право регресса как против их сонаследников, так и против легатариев, получающих долю имущества, в той части, в которой эти лица ддолжны участвовать в платеже долгов.
    Статья 874.
    Легатарий, получающий лишь отдельную вещь и погасивший долг, которым была обременена предоставленная ему недвижимость, вступает в права кредитора по отношению к наследникам и преемникам, к которым переходят определенные части имущества.
    Статья 875.
    Сонаследник или преемник, к которым переходят определенные части имущества; и которые, во исполнение требования, основанного на ипотеке, заплатили свыше своей доли в общем долге, имеют регресс к другим сонаследникам или преемникам, к которым переходят определенные части имущества, лишь в размере части, которая приходится на каждого из них лично из общего долга. Это имеет место даже в том случае, когда сонаследник, уплативший долг, вступает в права кредитора, но при этом не должны быть нарушены права сонаследника, который в силу составления описи сохранил возможность, как всякий другой кредитор, требовать платежа по требованиям, принадлежащим лично ему.
    Статья 876.
    В случае неплатежеспособности одного из сонаследников или преемников, к которым переходят определенные части имущества, приходящаяся на его долю часть ипотечного долга распределя.ется между всеми остальными, пропорционально их долям.
    Статья 877.
    Документы, по которым может быть обращено взыскание на умершего, являются основанием для взыскания лично с наследника, однако кредиторы могут требовать взыскания по этим документам лишь через восемь дней после сообщения о существовании этих документов лично наследнику или по месту его жительства.
    Статья 878.
    Они могут требовать во всех случаях и вопреки всякому кредитору отделения имущества умершего от имущества наследника.
    Статья 879.
    Однако это право не бодлежит более осуществлению, если требование против умершего подверглось новации, в силу принятия наследником ответственности за должника.
    Статья 880.
    Право это погашается в отношении движимостей трехлетней давностью.
    Что же касается недвижимостей, то иск может быть предъявлен до тех пор, пока они находятся в руках наследника.
    Статья 881.
    Кредиторы наследника не могут предъявлять требования об отделении имуществ вопреки кредиторам наследства.
    Статья 882.
    Кредиторы лица, участвующего в разделе, могут во избежание совершения раздела в нарушение их прав возражать против производства раздела в их отсутствие. Они могут вступить в производство раздела за свой счет; но они не могут оспаривать законченный раздел, кроме тех случаев, когда раздел произведен в их отсутствие и вопреки предъявленному ими возражению.
    ЧАСТЬ IV. О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗДЕЛА И О ГАРАНТИРОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЛЕЙ
    Статья 883.
    Каждый наследник считается единственным и непосредственным аследником в отношении предметов, включенных в состав его доли яи доставшихся ему в порядке продажи, произведенной в целях аздела вырученной цены, и считается никогда не имевшим эбственности на другие предметы, входящие в наследство. (Закон № 76-1286 от 31 дек. 1976 г.)
    Таковым же он является в отношении имущества, которое он риобрел на основании любого иного акта, прекращающего юраздельность наследственного имущества. Не имеет значения, прекращает ли данный акт нераздельность целиком или частично, в отношении лишь определенных имуществ или лишь определенных наследников.
    Статья 884.
    Сонаследники несут ответственность друг перед футом лишь за те нарушения и отсуждения, которые обусловлены причиной, имевшей место ранее раздела.
    Ответственность не возникает, если она была устранена в отношении произведенного отсуждения посредством особой и прямой оговорки, содержащейся в акте о разделе; ответственность прекращается, если сонаследник потерпел от отсуждения по своей вине.
    Статья 885.
    Каждый из сонаследников лично обязан, соразмерно своей наследственной доле, возместить своему сонаследнику потерю, которую причинило отсуждение этому последнему.
    Если один из сонаследников окажется неплатежеспособным, то часть, лежащая на его ответственности, распределяется поровну между лицом, в пользу которого установлена ответственность, и всеми платежеспособными сонаследниками.
    Статья 886.
    Ответственность за платежеспособность должника по рентным платежам длится лишь в течение пяти лет после раздела. Ответственность за платежеспособность не возникает, если неплатежеспособность возникла лишь после окончания раздела.
    ЧАСТЬ V. О ПРИЗНАНИИ РАЗДЕЛА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
    Статья 887.
    Разделы могут быть признаны ничтожными по причине насилия или обмана. Равным образом признание раздела ничтожным может иметь место, если один из сонаследников установит, что раздел является для него убыточным более чем на четверть. Простой пропуск указания на какой-либо предмет дает основание не для иска о признании раздела ничтожным, а лишь для требования о дополнении акта о разделе.
    Статья 888.
    Допускается иск о признании ничтожным всякого акта, имеющего своим предметом прекращение нераздельности наследственного имущества, хотя бы этот акт был квалифицирован как продажа, мена, мировая сделка или как-либо иначе.
    Но после раздела или совершения акта, заменяющего раздел, не допускается иска о признании ничтожной моровой сделки, заключенной вследствие действительных трудностей, с которыми был сопряжен первый акт, хотя бы по поводу этих трудностей и не было начато судебного процесса.
    Статья 889.
    Не допускается иск о признании ничтожной продажи наследственных прав одному из сонаследников, на его риск и страх, другими сонаследниками, или одним из них, если при этой продаже не были нарушены права других сонаследников.
    Статья 890.
    Для того чтобы установить, имеется ли убыточность, должна быть произведена оценка предметов на основании их стоимости во время раздела.
    Статья 891.
    Ответчик по иску о ничтожности может остановить движение дела и предотвратить новый раздел, предложив и предоставив истцу дополнение его наследственной доли наличными деньгами или вещами в натуре.
    Статья 892.
    Сонаследник, который произвел отчуждение своей доли в полном объеме или в части, не может более предъявить иск о признании раздела ничтожным вследствие обмана или насилия, если отчуждение было произведено им после обнаружения обмана или прекращения насилия.
    ТИТУЛ II. О ДАРЕНИЯХ МЕЖДУ ЖИВЫМИ И О ЗАВЕЩАНИЯХ.
    ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
    Статья 893.
    Распоряжаться своим имуществом по безвозмездному основанию можно лишь посредством дарения между живыми или посредством завещания в формах, установленных ниже.
    Статья 894.
    Дарение между живыми есть действие, посредством которого даритель лишает себя действительно и безвозвратно подаренной вещи в пользу одаренного, который ее принимает.
    Статья 895.
    Завещание есть действие, посредством которого завещатель устанавлилвает распоряжения на то время, когда он уже не будет более в живых, о всем своем имуществе или о части имущества, и которое он может отменить.
    Статья 896.
    Запрещаются субституции (подназначение наследников). Всякое распоряжение, посредством которого одаренный, наследник или легатарий будет обязан сохранить имущество и передать его третьему лицу, будет недействительно даже в отношении одаренного, наследника или легатария.
    Статья 897.
    Из-под действия предыдущей статьи исключаются распоряжения, которые могут быть сделаны отцами и матерями, братьями и сестрами, согласно главе VI настоящего Титула.
    Статья 898.
    Распоряжение, в силу которого третье лицо призывается к получению дарения наследства или легата в случае, если одаренный, наследник или легатарий не примут его, не будет рассматриваться как субституция и будет считаться действительным.
    Статья 899.
    То же правило действует в отношении распоряжения между живыми или завещательных распоряжений, в силу которых узуфрукт будет предоставлен одному, а голая собственность другому.
    Статья 900.
    В любом распоряжении между живыми или завещательном распоряжении будут считаться ненаписанными условия невозможные и условия, которые противоречат законам и добрым нравам.
    Статья 900-1.
    Условие неотчуждаемости подаренного или завещанного имущества действует только в том случае, если оно является временным и основывается на серьезном и законном интересе. Но даже в этом случае одаренный, наследник или легатарий могут в судебном порядке получить разрешение на пользование имуществом, если интерес, на котором основывалось условие неотчуждаемости, уже не имеет место, а возник более важный интерес, требующий этого. (Закон N 71-526 от 3 июля 1971 г.).
    Положения настоящей статьи не затрагивают дарений, завещаний или легатов юридическим лицам или физическим лицам при условии, что они могут выступать в качестве юридических лиц.
    Статья 900-2.
    Любой одаренный, наследник или легатарий может предъявить иск о пересмотре в судебном порядке условий и обременений дарения, завещания или легата, если вследствие изменения обстоятельств их выполнение стало для него либо крайне затруднительным, либо весьма убыточным. (Закон N 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    Статья 900-3.
    Иск о пересмотре может быть предъявлен в обычном порядке; он может быть также предъявлен в порядке встречного иска в ответ на иск об обращении взыскания на имущество или об отмене дарения завещания или легата, который предъявят наследники дарителя или завещателя. Иск предъявляется наследникам; он предъявляется в то же время прокуратуре, если есть сомнения в существовании или личности кого-либо из наследников; если нет известных наследников, иск предъявляется прокуратуре. (Закон N 84-562 от 4 июля 1984 г.). Во всех случаях прокуратура должна быть уведомлена о деле.
    Статья 900-4.
    Судья, которому подано исковое заявление, может в зависимости от обстоятельств и по долгу службы либо ограничить по количеству и периодичности обременения дарения, завещания или легата, либо изменить их предмет, руководствуясь намерениями дарителя или завещателя, либо объединить их с аналогичными обременениями других дарений, завещаний или легатов. (Закон N 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    Он может предписать отчуждение всего или части подаренного или завещанного имущества, распорядившись, чтобы цена отчужденного имущества была использована на цели, отвечающие воле дарителя или завещателя.
    Судья предписывает меры, направленные на сохранение до тех пор, пока это будет возможно, назначения, которое даритель или завещатель намеревался определить для своего имущества.
    Статья 900-5.
    Иск принимается только через 10 лет после смерти дарителя или завещателя, а в случае повторных исков через 10 лет после вынесения судебного решения о предыдущем пересмотре. (Закон № 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    Одаренный, наследник или легатарий должен предъявить доказательства выполнения своих обязательств в промежутках.
    Статья 900-6.
    Возражение со стороны третьего лица против судебного решения о пересмотре Обременении) принимается только в случае незаконных действий одаренного, наследника или легатария. (Закон № 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    Пересмотр или изменение судебного решения, против которого предъявлены возражения, не дает права на предъявление иска добросовестному приобретателю.
    Статья 900-7.
    Если после пересмотра выполнение первоначально предусмотренных условий и обременений вновь становится возможным, то наследники могут заявить об этом. (Закон N 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    Статья 900-8.
    Считается ненаписанным любое условие, согласно которому даритель или завещатель лишает даримого или завещаемого имущества того, кто поставит под сомнение законность условия неотчуждаемости или потребует разрешения на отчуждение. (Закон N 84-562 от 4 июля 1984 г.).
    ГЛАВА II. О СПОСОБНОСТИ ДЕЛАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ В СИЛУ ДАРЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ ЛИБО НА ОСНОВАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ
    Статья 901.
    Для совершения дарения между живыми или завещания необходимо быть в здравом рассудке.
    Статья 902.
    Все лица могут делать распоряжения и получать в силу дарения или завещания за исключением тех, кого закон объявляет неспособными к этому.
    Статья 903.
    Несовершеннолетний, не достигший 16 лет, не может делать никаких распоряжений за исключением того, что установлено в главе IX настоящего Титула.
    Статья 904.
    Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может делать распоряжения лишь посредством завещания и не более как в отношении половины имущества, распоряжаться которым закон предоставляет совершеннолетним. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 года).
    Однако если он мобилизован для участия в войне, то он может в течение военных действий распоряжаться такою же частью, как если бы он был совершеннолетним, в пользу любого из его родственников, или в пользу нескольких из них до шестой степени родства включительно, а также в пользу пережившего супруга.
    Если не имеется родственников до шестой степени родства включительно, то несовершеннолетний может делать распоряжения как совершеннолетний. (Закон от 28 октября 1916 г.).
    Статья 905.
    Отменена законом от 18 февраля 1938 г.
    Статья 906.
    Для того чтобы быть способным к получению (дарения) между живыми, достаточно быть зачатым к моменту дарения. Для того чтобы быть способным к получению (имущества) на основании завещания, достаточно быть зачатым к тому времени, когда завещатель умирает.
    Однако дарение или завещание получат свое действие, только если ребенок будет рожден жизнеспособным.
    Статья 907.
    Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, не может даже посредством завещания делать распоряжений в пользу своего опекуна.
    Несовершеннолетний по достижению им совершеннолетия не может делать распоряжений ни посредством дарений между живыми, ни посредством завещания в пользу того, кто был его опекуном, если окончательный отчет по опеке не был предварительно представлен и утвержден. Исключаются в обоих вышеуказанных случаях восходящие несовершеннолетнего, которые являются или которые были его опекунами. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.)
    Статья 908
    Внебрачные дети не могут получить ни посредством дарения, ни посредством завещания от их отца и матери ничего сверх того, что предоставляется им согласно статьям 759 и 760, если даритель или завещатель в момент зачатия состоял в браке с другим лицом. Однако иск об уменьшении может быть предъявлен только супругом или детьми, рожденными от этого брака и только после открытия наследства. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Статья 908-1
    Положения предыдущей статьи применяются даже тогда, когда родство одаренного, наследника или легатария не установлено законным путем, если на основании акта доказано, что это родство является условием дарения или завещания. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г).
    Статья 908-2
    В распоряжениях между живыми или в завещательных распоряжениях под словами «дети и внуки» без других дополнений и указаний подразумеваются как внебрачные, так и законные нисходящие, если обратное не вытекает из акта или обстоятельств. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г).
    Статья 909.
    Врачи и фармацевты, которые лечили лицо во время болезни, от которой оно умерло, не могут воспользоваться распоряжениями между живыми или завещательными распоряжениями, которые это лицо сделало в их пользу в течение болезни. Исключаются:
    1) распоряжения о выдаче определенного вознаграждения с учетом имущественного положения лица, сделавшего распоряжение характера оказанных услуг;
    2) распоряжения, касающиеся совокупности имуществ при наличии родства до четвертой степени включительно при условии, что умерший не имеет наследников по прямой линии; это последнее ограничение не имеет силы, если тот, в пользу которого сделан распоряжение, сам входит в число наследников. Те же правила соблюдается в отношении священнослужителя.
    Статья 910.
    Распоряжения между живыми или завещательные распоряжения, сделанные в пользу приютов, в пользу бедных какой либо коммуны или в пользу общественных учреждений, мог получить действие только в том случае, если они будут утвержден королевским указом декретом.
    Статья 911.
    Всякое распоряжение в пользу недееспособно лица является недействительным, хотя бы оно было скрыто формой возмездного договора или было сделано от имени подстави лиц.
    Подставными лицами считаются отец и мать, дети и входящие и супруг того, кто является недееспособным.
    Статья 912.
    Отменена Законом от 14 июля 1819 г.
    ГЛАВА Ш. О ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЙ МОЖНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ, И ОБ УМЕНЬШЕНИИ ДАРЕНИЙ И ЛЕГАТОВ
    ЧАСТЬ I. О ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЙ МОЖНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ
    Статья 913
    Безвозмездные предоставления имущества, производимые посредством сделок между живыми и посредством завещания, не могут быть больше половины имущества, которое принадлежит лицу, делающему распоряжение, если оно оставляет после своей смерти одного ребенка; трети если оно оставляет двух детей; четверти – если оно оставляет трех или более детей; при этом не делается различий между законными и внебрачными детьми, кроме случая, указанного в статье 915. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Статья 913-1.
    В статье 913 под понятием «дети» имеются в виду нисходящие какой бы то ни было степени; они считаются занимающими место того ребенка, которого они представляют в наследстве лица, сделавшего распоряжение. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Статья 914.
    Безвозмездные предоставления, производимые посредством сделок между живыми или посредством завещаний, не могут быть больше половины имущества, если, за отсутствием детей, умерший оставил одного или нескольких восходящих в каждой из линий – отцовской и материнской; трех четвертей имущества – если он оставил восходящих лишь в одной линии. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Имущество, сохраняемое таким образом в пользу восходящих, будет получено ими в том порядке, в котором закон призывает их к наследованию; только они будут иметь право на это имущество во всех случаях, когда раздел наследства с одновременным призывом родственников по боковой линии не дал бы им той доли, которая установлена выше.
    Статья 915.
    Если внебрачный ребенок, отец или мать которого во время его зачатия состояли в браке с другим лицом, призывается к наследованию после своего родителя совместно с законными детьми, родившимися от брака, то существование внебрачного ребенка учитывается при расчете свободной доли, но его часть в обязательной наследственной доле равняется лишь половине той части, которую он получил бы, если бы все дети, включая его самого, являлись законными. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Часть, на которую таким образом уменьшилась доля внебрачного ребенка в обязательной наследственной доле, прибавляется к долям детей, родившихся от брака, которым супружеская неверность причинила ущерб; эта часть делится между ними поровну.
    Статья 915-1.
    Если внебрачный ребенок, о котором шла речь в предыдущей статье, призывается к наследованию после своего родителя один или совместно с другими детьми, родившимися не от того брака, которому супружеская неверность причинила ущерб, свободная доля в пользу любого лица, за исключением пережившего супруга, права которого защищены законом, рассчитывается, как предусмотрено статьей 913. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Статья 915-2.
    Внебрачный ребенок, право наследования которого ограничено применением статей 759 и 760, может, если он нуждается, потребовать предоставления ему из наследства средств на содержание в обмен на отказ от своих наследственных прав в пользу наследников. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
    Предоставление таких средств регулируется правилами статьи 207-1 настоящего Кодекса.
    Наследники могут, однако, отклонить это требование, предоставив истцу долю, равную той, которую он получил бы, если бы не были применены статьи 759 и 760.
    Статья 916.
    При отсутствии восходящих и нисходящих безвозмездные предоставления, произведенные посредством сделок между живыми или посредством завещательных актов, могут исчерпать все имущество.
    Статья 917.
    Если распоряжение, произведенное посредством сделок между живыми или посредством завещания, заключается в установлении узуфрукта или пожизненной ренты, стоимость которых превосходит часть, подлежащую свободному распоряжению, то наследникам, в пользу которых Закон устанавливает сохранение части имущества, предоставляется выбор: или выполнить указанное распоряжение, или отказаться от собственности на часть, подлежащую свободному распоряжению.
    Статья 918.
    Стоимость полной собственности на имущество, отчужденное одному из лиц, имеющих право наследования по прямой линии, с возложением уплаты пожизненной ренты или с выплатой его стоимости путем различного рода пожизненных выдач или с оговоркой о сохранении узуфрукта будет засчитана в часть, подлежащую свободному распоряжению; излишек (стоимости имущества), если таковой имеется, будет возвращен в наследственную массу. Это зачисление и это возвращение не могут быть потребованы теми лицами, имеющими право наследования по прямой линии, которые дали согласие на это отчуждение, и ни в каком случае лицами, имеющими право наследования по боковой линии.
    Статья 919.
    Часть наследства, подлежащая свободному распоряжению, может быть предоставлена целиком или в части, как посредством сделки между живыми, так и посредством завещания, детям или другим лицам, имеющим право наследования после дарителя, и не подлежит возврату одаренным или легатарием при осуществлении ими наследственных прав в отношении дарения необходимо притом, чтобы состоялось прямое распоряжение, что дарение производится без установления обязанности возвращения при разделе и без зачисления в наследственную долю. (Закон от 24 марта 1898 г.)
    Заявление о том, что дарение производится без установления обязанности возвращения при разделе и без зачисления в наследственную долю, может быть сделано в акте, содержащем распоряжение (о дарении) или впоследствии в форме, установленной для распоряжения между живыми и для завещательных распоряжений.
    ЧАСТЬ II. ОБ УМЕНЬШЕНИИ ДАРЕНИЙ И ЛЕГАТОВ
    Статья 920.
    Распоряжения как между живыми, так и на случай смерти, которые выйдут за пределы части наследства, подлежащей свободному распоряжению, будут уменьшены до этих пределов при открытии наследства.
    Статья 921.
    Уменьшение распоряжений между живыми может быть потребовано лишь теми, в пользу кого закон сохраняет часть наследства, их наследниками или правопреемниками; одаренные, легатарии и кредиторы умершего не могут ни требовать уменьшения, ни воспользоваться им.
    Статья 922.
    Размеры уменьшения определяются посредством образования массы из всех имуществ, существующих на момент смерти дарителя или завещателя. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
    К этим имуществам фиктивно присоединяется за вычетом долгов имущество, которым он распорядился посредством дарений между живыми, по его составу на момент дарения и стоимости на момент открытия наследства. Если имущество было отчуждено, то учитывается его стоимость на момент отчуждения, и, если имела место суброгация, стоимость нового имущества на день открытия наследства.
    Исходя из всей совокупности имуществ, в зависимости от качества наследников, которых оставил умерший, исчисляется размер части наследства, которой он мог свободно распорядиться.

Статья 923.
Уменьшение дарений между живыми производится лишь после того, как будет исчерпана стоимость всех имуществ, указанных в завещательных распоряжениях; и когда нужно будет сделать это уменьшение, то оно будет производиться начиная с последнего дарения и т.д., восходя от последних дарений к сделанным ранее.
Статья 924.
Если лицу, имеющему право наследования, было сделано дарение без установления обязанности возвращения при разделе, превышающее часть наследства, подлежащую свободному распоряжению, то при вступлении в наследство оно должно возместить стоимость дарения, как предусмотрено статьей 866; если дарение не превышает его прав в обязательной наследственной доле, то это уменьшение будет произведено за счет ее сокращения. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
Оно может потребовать все завещанные ему вещи, если уменьшаемая часть не превышает его часть в обязательной наследственной доле.
Статья 925.
Если стоимость дарения между живыми будет превышать часть наследства, подлежащую свободному распоряжению, или будет равна этой части, то все завещательные распоряжения будут признаны утратившими силу.
Статья 926.
Если завещательные распоряжения будут превышать или часть наследства, подлежащую свободному распоряжению, или ту долю этой части, которая останется за вычетом из этой части стоимости дарений между живыми, то будут пропорционально уменьшены все завещательные распоряжения без всякого различия между легатами, имеющими своим предметом совокупность имуществ, и легатами, имеющими своим предметом определенную вещь.
Статья 927.
Однако во всех случаях, когда завещатель прямо объявил, что он хочет, чтобы такой-то легат был выполнен предпочтительно перед другими, то это предпочтение должно быть оказано; легат, который является предметом этого предпочтения, будет уменьшен лишь в том случае, если стоимость других легатов не покроет той доли, которая по закону должна быть сохранена для наследников.
Статья 928.
Одаренный должен возвратить плоды того имущества, которое будет превышать часть, подлежащую свободному распоряжению, со дня смерти дарителя, если требование об уменьшении было заявлено в течение года; в противном случае – со дня требования.
Статья 929.
Вещные права, врожденные одаренным, будут отменены в силу уменьшения дарений). Тем не менее, эти права останутся в силе, если даритель согласился на это в учредительном акте или в акте, совершенном позднее. В таком случае одаренный будет ответствен за обесценение, явившееся результатом этого. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
Статья 930.
Иск об уменьшении или о возвращении может быть предъявлен наследниками против третьих лиц, в руках которых находятся недвижимости, являющиеся частью дарений и отчужденные одаренными; этот иск предъявляется тем же способом и в том же порядке, как против самих одаренных, но с предварительным обращением взыскания на имущество одаренных. Этот иск должен быть предъявлен с соблюдением очереди отчуждений начиная с последней по времени.
Если даритель согласился на отчуждение с согласия всех лиц, имеющих право на наследство, родившихся и живых на момент отчуждения, иск не может быть предъявлен наследниками против третьих лиц, в руках которых находится недвижимость. (Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
ГЛАВА IV. О ДАРЕНИИ МЕЖДУ ЖИВЫМИ
ЧАСТЬ 1. О ФОРМЕ ДАРЕНИЙ МЕЖДУЖИВЫМИ
Статья 931.
Все акты, устанавливающие дарение между живыми, должны быть совершены перед нотариусами в обычной форме договоров;
Статья 932.
Дарение между живыми должно установить обязанности дарителя и получить силу лишь со дня, когда оно определенно будет принято (одаренным).
Дарение может быть принято при жизни дарителя посредством удостоверенного акта, который должен быть составлен после (совершения дарения) и подлинник которого будет оставлен у нотариуса, но в этом случае дарение получит силу для дарителя лишь со дня, когда ему будет сообщен акт, констатирующий принятие.
Статья 933.
Если одаренный является совершеннолетним, то дарение должно быть принято или им, или, от его имени, лицом, снабженным его доверенностью, содержащий в себе полномочие на принятие сделанного ему дарения, или вообще полномочие на принятие дарений, которые сделаны или могут быть сделаны.
Эта доверенность должна быть совершена перед нотариусом; засвидетельствованная копия ее должна быть присоединена к подлиннику акта о дарении или к подлиннику акта о принятии, если последнее производится отдельным актом.
Статья 934.
Отменена законом от 18 февраля 1938 г.
Статья 935.
Дарение, сделанное несовершеннолетнему или лицу, лишенному дееспособности, должно быть принято опекуном согласно статье 463 титула «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из-под власти».
Абзац 2 отменен законом № 64-1230 от 14 декабря 1964 г. (Закон № 64-1230 от 14 декабря 1964 г.) «Однако отец и мать несовершеннолетнего или другие восходящие, даже при жизни отца и матери, хотя бы они не были опекунами несовершеннолетнего, могут принять дарение за него».
Статья 936.
Глухонемой, который умеет писать, может принять дарение сам или через уполномоченного.
Если он не умеет писать, то дарение должно быть принято попечителем, назначенным для этой цели согласно правилам, установленным в титуле «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из-под власти».
Статья 937.
Дарения, сделанные в пользу приюта, в пользу бедных какой-либо коммуны или в пользу общеполезных учреждений, принимаются управителями этих коммун или учреждений, после того как они получат надлежащее разрешение.
Статья 938.
Дарение, принятое надлежащим образом, считается совершенным в силу согласия сторон. Собственность на подаренные предметы переход к одаренному, без необходимости совершения иной передачи.
Статья 939.
Если производится дарение имуществ, которые могут быть обременены ипотекой, то должна быть произведена «публикация» актов, содержащих доверие, равно как уведомление о принятии, поскольку принятие совершено отдельным актом; эта запись делается в бюро ипотек, в округе которого расположены имущества. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25)
Статья 940.
Отменена законом N 85-1372 от 23- декабря 1985 г., начиная с 1 июля 1986 года.
Если дарение сделано несовершеннолетним, совершеннолетним под опекой или общеполезным учреждениям, то «публикация» должна быть произведена стараниями опекунов, попечителей или управителей. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959г.,Ст.25)
Статья 941.
Отсутствие «публикации» может быть использовано в качестве возражения всеми заинтересованными лицами, за исключением, однако, тех лиц, которые обязаны принять меры к производству «публикации», или их правопреемников и дарителя. (Ордонанс № 59-71 от 7 января 1959 г., ст.25)
Статья 942.
Несовершеннолетние, совершеннолетние, находящиеся под опекой, не могут быть восстановлены в правах в случае отсутствия принятия или отсутствия «публикации» дарений; но они имеют право обратного требования к своим опекунам, если имеются основания, и восстановление не может иметь место даже в том случае, когда упомянутые опекуны окажутся неплатежеспособными. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.49)
Статья 943.
Дарение между живыми может иметь своим предметом лишь наличное имущество дарителя; если оно включает в себя имущество, которое будет приобретено, то оно будет недействительным в соответствующей части.
Статья 944.
Всякое дарение между живыми, совершенное под условиями, выполнения которых зависит от воли дарителя, является недействительным.
Статья 945.
Равным образом дарение является недействительным, если оно совершено под условием уплаты долгов и повинностей, кроме тех, которые существовали во время дарения или на которые было указано в акте о дарении или в списке, который должен был быть приложен к этому акту.
Статья 946.
В случае, если даритель сохранил за собой свободу распоряжения каким-либо предметом, входящим в состав подаренного имущества, или определенной суммой за счет подаренного имущества и если он умирает, не сделав этого распоряжения, то указанный предмет или указанная сумма будет принадлежать наследникам дарителям, несмотря на любые противоречащие этому условия и оговорки.
Статья 947.
Четыре предыдущие статьи не имеют применения к дарениям, о которых упоминается в главах VIII и IX настоящего титула.
Статья 948.
Всякий акт о дарении движимых вещей действителен лишь в отношении предметов, на которые составлена оценочная опись, подписанная дарителем и одаренным или теми, кто принимает дарение за последнего; опись должна быть приложена к подлиннику дарения.
Статья 949.
Дарителю разрешается сделать оговорку в свою пользу или сделать распоряжение в пользу другого лица относительно пользования одаренным движимым и недвижимым имуществом или относительно узуфрукта на это имущество.
Статья 950.
Если дарение движимых вещей было сделано с оговоркой о сохранении узуфрукта, то одаренный обязан по окончании узуфрукта принять подаренные вещи, которые сохранятся, в натуре, в состоянии, в каком они будут находиться; ему будет принадлежать иск против дарителя или его наследников в отношении предметов, которых не окажется, в пределах той стоимости, которая была дана этим предметам в оценочной описи.
Статья 951.
Даритель может выговорить себе право требовать возвращения подаренных предметов в случае, если одаренный умрет раньше его, или в случае, если одаренный и его нисходящие умрут раньше его.
Это правило может быть выговорено лишь в пользу самого дарителя.
Статья 952.
Действие права на возвращение выражается в том, что все отчуждения подаренных имуществ расторгаются и эти имущества возвращаются к дарителю свободными от всех обременений и ипотек, кроме, однако, ипотеки, вызванной ответственностью за приданое и другими брачными соглашениями, если другие имущества одаренного супруга не являются достаточными, и в том лишь случае, когда дарение было сделано ему тем же брачным договором, из которого вытекают эти права и ипотеки.
ЧАСТЬ II. ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ ПРАВИЛА О БЕЗВОЗВРАТНОСТИ ДАРЕНИЙ МЕЖДУ ЖИВЫМИ
Статья 953.
Дарение между живыми может быть отменено лишь по причине невыполнения условий, под которыми оно было сделано, по причине неблагодарности и по причине появления детей.
Статья 954.
В случае отмены дарения по причине невыполнения условий, имущества возвращаются в руки дарителя свободными от повинностей и ипотек, исходящих от одаренного, и даритель будет иметь в отношении третьих лиц – держателей подаренных имуществ, все права, которые он имел бы в отношении самого одаренного.
Статья 955.
Дарение между живыми может быть отменено по причине неблагодарности лишь в следующих случаях:
1) если одаренный посягнул на жизнь дарителя;
2) если он оказался виновным перед ним в грубом обращении, преступлениях или тяжелых оскорблениях; 3) если он отказывает ему в содержании.
Статья 956.
Отмена (дарения) по причине неисполнения условий и по причине неблагодарности никогда не может иметь места в силу самого закона (то есть помимо иска).
Статья 957.
Требование об отмене по причине неблагодарности должно быть предъявлено в течение года, считая со дня правонарушения, которое даритель приписывает одаренному, или со дня, когда о правонарушении могло стать известным дарителю.
Требование об отмене не может быть предъявлено ни дарителем к наследникам одаренного, ни наследниками дарителя к одаренному, кроме тех случаев, когда иск был предъявлен дарителем или же даритель умер в тот год, когда произошло правонарушение.
Статья 958.
Отмена по причине неблагодарности не может затронуть ни отчуждений, произведенных одаренным, ни ипотек и других вещных обременений, которые одаренный мог наложить на предмет дарения, если все это было сделано раньше публикации, в бюро ипотек, об отмене дарения. (Ордонанс № 59-71 от 7 января 1959 г.)
В случае отмены одаренному присуждается возвратить стоимость отчужденных предметов, которую они имели во время предъявления требования, и плоды, считая со дня предъявления этого требования.
Статья 959.
Дарения, сделанные вследствие брака, не могут быть отменены по причине неблагодарности.
Статья 960.
Все дарения между живыми, сделанные лицами, которые вовсе не имели детей или нисходящих, находившихся в живых во время дарения, вне зависимости от стоимости и от оснований дарений, и вне зависимости от того, что дарения были взаимными или имеющими характер вознаграждения, даже дарения, которые были сделаны вследствие брака супругам, если дарителями не были восходящие супругов или сами супруги, являются отмененными в силу самого закона, если у дарителя появился законный ребенок, даже родившийся после его смерти, или если его внебрачный ребенок, родившийся после совершения дарения, узаконен последующим браком.
Статья 961.
Эта отмена имеет место и в тех случаях, когда ребенок дарителя или дарительницы уже был зачат в то время, когда дарение было совершено.
Статья 962.
Дарение является равным образом отмененным, даже если одаренный вступил во владением подаренным имуществом и даритель после появления ребенка оставил его во владении; однако одаренный обязан возвратить извлеченные им плоды, какого бы рода они ни были, лишь со дня) когда рождение ребенка или об его узаконении последующим браком ему было сообщено повесткой о вызове в суд или другим актом в надлежащей форме; это имеет место и в том случае, когда требование о возвращении подаренных имуществ было заявлено лишь после указанного сообщения.
Статья 963.
Имущество, входящее в состав дарения, отмененного в силу самого закона, возвращается в имущество дарителя свободным от всяких обременений и ипотек, установленных одаренным, и это имущество не может продолжать служить, даже субсидиарно, для восстановления приданого жены, для возвращения ей имущества и для выполнения других брачных соглашений; это может – иметь место даже тогда, когда дарение было сделано вследствие брака одаренного и включено в договор и когда даритель, в силу дарения, является поручителем за выполнение брачного договора.
Статья 964.
Дарения, отмененные таким образом, не могут ожить или получить снова силу ни вследствие смерти ребенка дарителя, ни в силу какого-нибудь акта, подтверждающего дарение. Если же даритель хочет подарить то же имущество тому же одаренному, как до, так и после смерти ребенка, в силу рождения которого дарение было отменено, то он не может сделать этого иначе, как новым распоряжением.
Статья 965.
Всякая оговорка или соглашение, в силу которых даритель отказался бы от отмены дарения в силу появления ребенка, будут рассматриваться как недействительные и не могут породить никаких последствий.
Статья 966.
Одаренный, его наследники или правопреемники, или другие держатели подаренных вещей могут сослаться на давность для признания действительным дарения, отмененного в силу появления ребенка, лишь после 30-летнего владения; течение этого срока начинается лишь со дня рождения последнего ребенка дарителя, даже родившегося после его смерти; этим не затрагиваются установленные законом правила о перерывах давности.
ГЛАВА V. О ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЯХ
ЧАСТЬ I. ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ О ФОРМЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Статья 967.
Всякое лицо может делать распоряжения посредством завещания или путем назначения наследника, или путем установления легатов, или под всяким другим названием, которое выражает его волю.
Статья 968.
Завещание не может быть сделано в одном акте двумя или несколькими лицами как в пользу третьего лица, так и в качестве взаимного и обоюдного распоряжения.
Статья 9б9.
Завещание может быть собственноручным, или быть совершено путем публичного акта или в тайной форме.
Статья 970.
Собственноручное завещание является действительным, если оно целиком написано, датировано и подписано рукой завещателя. Оно не подчинено никакому другому требованию, касающемуся формы.
Статья 971.
Завещанием, совершенным путем публичного акта, является завещание, которое принято двумя нотариусами или одним нотариусом в присутствии двух свидетелей. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Статья 972.
Если завещание принято двумя нотариусами, то оно должно быть им продиктовано завещателем; один из этих нотариусов записывает его сам от руки или механически (на пишущей машинке). (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Если имеется лишь один нотариус, то завещание также должно быть продиктовано завещателем; нотариус записывает его сам от руки или механически.
В том и в другом случае завещание должно быть прочитано завещателю. Обо всем этом должно быть сделано прямое упоминание.
Статья 973.
Это завещание должно быть подписано завещателем в присутствии свидетелей и нотариуса; если завещатель заявляет, что он не умеет или не может подписаться, то в акте должно быть сделано прямое упоминание о его заявлении, а также о причине, которая препятствует ему подписаться. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Статья 974.
Завещание должно быть подписано свидетелями и нотариусом. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Статья 975.
Не могут быть приглашены в качестве свидетелей завещания, совершенного путем публичного акта, ни лица, получающие легаты, по какому бы то ни было основанию, ни их родственники или свойственники до четвертой степени включительно, ни клерки (служащие) нотариусов, которыми будет принят этот акт.
Статья 976.
Если завещатель пожелает совершить тайное завещание, то бумага, которая будет содержать его распоряжения, или бумага, которая будет служить конвертом, должна быть закрыта и опечатана. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1959 г.)
Завещатель представляет эту бумагу, закрытую и запечатанную указанным образом, нотариусу и двум свидетелям, или же он поручает закрыть и запечатать бумагу в их присутствии; и он заявляет, что содержащееся в этой бумаге является его завещанием, написанным и подписанным им, или же написанным другим лицом и подписанным им; при этом он подтверждает, что в этом последнем случае он лично проверил содержание; во всех случаях он должен указать способ написания (от руки или механически).
Нотариус должен составить акт путем записи от руки или механически на этой бумаге или на листе, который служит конвертом с указанием даты и места, где этот акт был составлен, способа запечатывания и опечатывания. Должно быть также сделано упоминание обо всех изложенных выше формальностях. Этот акт должен быть подписан как завещателем, так и нотариусом и свидетелями.
Все вышеизложенное должно быть сделано без перерывов и не отвлекаясь другими действиями.
В случае, если завещатель вследствие препятствия, возникшего после подписания завещания, не может подписать акт, составленный нотариусом, об этом должно быть сделано упоминание, как о причине, которая препятствует ему подписать акт.
Статья 977.
Если завещатель не умеет подписываться или если он не мог подписаться, когда по его поручению писались его распоряжения, то следует применять процедуры, описанные в предыдущей статье. Кроме прочего, в акте должно содержаться упоминание о том, что завещатель не умеет подписываться или не смог сделать это, когда по его поручению писались его распоряжения. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Статья 978.
Те, кто не умеют или не могут писать, не могут делать распоряжений в форме тайного завещания.
Статья 979.
В случае, если завещатель не может говорить, но может писать, он может сделать тайное завещание, но в этом случае является обязательным, чтобы завещание было написано и подписано им самим; он должен предъявить его нотариусу и свидетелям. В их присутствии он должен написать в акте, что бумага, которую он представляет, является его завещанием, которое он подписал. В акте делается упоминание о том, что завещатель написал и подписал эти слова в присутствии нотариуса и свидетелей; кроме того, должно быть соблюдено все, что предписано в статье 976, и все, что не противоречит настоящей статье. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
Во всех случаях, предусмотренных настоящей статьей или предыдущими статьями, тайное завещание, которое не было составлено соблюдением всех необходимых формальностей и которое в качестве тайного завещания будет поэтому считаться недействительным, тем не менее будет действительным в качестве собственноручного завещания, если были выполнены все требования, предъявляемые к собственноручному завещанию, хотя оно составлялось как тайное завещание.
Статья 980.
Свидетели, призываемые присутствовать на завещаниях, должны быть совершеннолетними французами, без различия пола; они должны уметь подписываться и пользоваться своими гражданскими правами. Однако муж и жена не могут быть свидетелями одного завещания. (Закон № 50-1513 от 8 декабря 1950 г.)
ЧАСТЬ II. ОБ ОСОБЫХ ПРАВИЛАХ, КАСАЮЩИХСЯ ФОРМЫ НЕКОТОРЫХ ЗАВЕЩАНИЙ
Статья 981.
Завещания военнослужащих, моряков, состоящих на государственной службе, и лиц, служащих в учреждения при армии, могут быть приняты в случае и при наличии условий, указанных в статье 93, старшим офицером или военным врачом соответствующей степени, в присутствии двух свидетелей; или двумя чиновниками интендантства или- должностными лицами комиссариата; или одним из этих чиновников или должностных лиц, в присутствии двух свидетелей; или в отдельном отряде, офицером, командующим этим отрядом, в присутствии двух свидетелей, если в отряде не имеется старшего офицера или военного врача соответствующей степени, чиновника интендантства или должностного лица комиссариата. (Закон от 17 мая 1900 г.)
Завещание офицера, командующего отдельным отрядом, может быть принято офицером, стоящим за ним в порядке службы.
Возможность совершить завещание в условиях, предусмотренных в -настоящей* статье, распространяется на военнопленных, находящихся у неприятеля.
Статья 982.
Завещания, упомянутые в предыдущей статье, могут быть также, если завещатель болен или ранен, приняты в госпиталях или в военно-санитарных организациях, главным врачом, независимо от его ранга, при содействии должностного лица административной части. (Закон от 17 мая 1900 г.)
При отсутствии должностного лица административной части необходимо присутствие двух свидетелей.
Статья 983.
Во всех случаях должно быть составлено два оригинала завещаний, упомянутых в двух предыдущих статьях. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Если эта формальность не могла быть выполнена ввиду состояния здоровья завещателя, то должна быть составлена копия завещания для замены второго оригинала; эта копия должна быть подписана свидетелями и должностным лицом, перед которым было составлено завещание. На ней делаются упоминания о причинах, которые воспрепятствовали составлению второго оригинала.
Как только сообщения будут установлены и в кратчайший срок, оба оригинала или оригинал и копия должны быть направлены, отдельно или посредством различных курьеров, в закрытом и запечатанном пакете, военному или морскому министру для передачи на хранение нотариусу, указанному завещателем, а при отсутствии такого указания – председателю палаты нотариусов округа последнего места жительства.
Статья 984.
Завещание, совершенное в установленной выше форме, является недействительным через шесть месяцев после того, как завещатель прибудет в место, где он сможет использовать обычные формы составления завещаний, кроме тех случаев, когда он ранее истечения этого срока будет снова поставлен в особые условия, предусмотренные в статье 93. В этом случае завещание является действительным, пока продолжаются эти особые условия и в течение нового шестимесячного срока по прекращении указанных условий. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 985.
Завещания, совершенные в местности, с которой всякие сообщения прерваны по причине чумы или другой заразной болезни, могут быть совершены перед мировым судьей или перед одним из муниципальных должностных лиц коммуны, в присутствии двух свидетелей.
Это правило должно применяться как в отношении тех, кто будет заражен этими болезнями, так и в отношении тех, кто находится в зараженных местностях, даже если они не были больны в это время. (Закон от 28 июля 1915 г.)
Статья 986.
Завещания, совершенные на каком-либо острове европейской территории Франции, на котором не имеется нотариальной конторы, и если сообщение с континентом является невозможным, могут быть приняты таким образом, как это указано в предыдущей статье. Невозможность сообщений должна быть удостоверена в акте мировым судьей или муниципальным должностным лицом, которое примет завещание. (Закон от 28 июля 1915 г.)
Статья 987.
Завещания, упомянутые в двух предыдущих статьях, становятся недействительными через шесть месяцев после того, как будут восстановлены сообщения с той местностью, где находится завещатель, и через шесть месяцев после того, как он переедет в местность, сообщение с которой не прервано.
Статья 988.
В течение морского путешествия, как в пути, так и во время остановки в порту, если будет существовать невозможность сообщений с землей, или если в заграничном порту не будет французского дипломатического или консульского агента, на которого возложено исполнение обязанностей нотариуса, завещания лиц, находящихся на борту судна, должны быть приняты в присутствии двух свидетелей: на государственных судах – должностным лицом, выполняющим административные обязанности, или в случае его отсутствия -командиром или тем, кто выполняет его обязанности, а на других судах – капитаном при содействии его помощника, а если их нет, то теми, кто их замещает. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Акт должен содержать в себе указание на то, при каком из вышеупомянутых обстоятельств он был принят.
Статья 989.
На государственных судах завещание должностного лица, выполняющего административные функции, должно быть, при наличии обстоятельств, предусмотренных предыдущей статьей, принято командиром или тем, кто выполняет его обязанности, и, если нет должностного лица, выполняющего административные функции, то завещание командира должно быть принято лицом, стоящим вслед за командиром в порядке службы. (Закон от 8 июня 1893 г.)
На других судах завещание капитана или завещание его помощника должно быть принято лицами, стоящими вслед за ними в порядке службы.
Статья 990.
Во всех случаях должен быть составлен двойной оригинал завещаний, указанных в двух предыдущих статьях. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Если эта формальность не могла быть выполнена ввиду состояния здоровья завещателя, то должна быть составлена копия завещания для замены второго оригинала; эта копия должна быть подписана свидетелями и должностным лицом, перед которым было составлено завещание. На ней должно быть сделано упоминание о причинах, которые воспрепятствовали составлению второго оригинала.
Статья 991.
При первой остановке в иностранном порту, где находится французский дипломатический или консульский агент, должна быть совершена передача в руки этого должностного лица одного из оригиналов или копии завещания в закрытом и запечатанном пакете. Это должностное лицо должно направить завещание морскому министру для того, чтобы была осуществлена передача завещания на хранение так, как это указано в статье 983. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 992.
При приходе судно во французский порт два оригинала завещания или оригинал и копия, или оставшийся оригинал, если передача была совершена во время путешествия, должны быть внесены на хранение, в закрытом и опечатанном пакете, в бюро снаряжений, если дело происходило на государственных судах, и в бюро морской регистрации, если дело происходило на других судах. Каждый из этих документов должен быть направлен отдельно и посредством особых курьеров, морскому министру, который должен произвести передачу этих документов, как указано в статье 983. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 993.
В списке экипажа должно быть упомянуто, против имени завещателя, о передаче оригиналов или копии завещания, произведенной сообразно с предписаниями предыдущих статей, в консульство, в бюро снаряжений или в бюро морской регистрации. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 994.
Завещание, сделанное во время морского путешествия, в форме, предписанной статьей 988 и последующими, будет действительно, только если завещатель умрет на борту судна или в течение шести месяцев после того, как он высадится в местности, где он мог совершить новое завещание в обычных формах. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Однако, если завещатель предпримет новое морское путешествие до истечения этого срока, то завещание явится действительным в продолжение этого путешествия и в течение нового шестимесячного срока после новой высадки завещателя.
Статья 995.
Распоряжения, включенные в завещание, совершенное во время морского путешествия, в пользу должностных лиц судна, кроме тех, которые являются родственниками или свойственниками завещателя, будут считаться недействительными и не имевшими место. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Это правило действует как в отношении завещания, сделанного в собственноручной форме, так и в отношении завещаний, принятых в соответствии со статьями 988 и последующими.
Статья 996.
Завещателю должны быть прочитаны в присутствии свидетелей относящиеся к данному случаю постановления статей 984, 987 или 994, и об этом прочтении должно быть сделано упоминание в завещании. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 997.
Завещания, на которые распространяются вышеизложенные статьи настоящей части, должны быть подписаны завещателем, теми, кто принял эти завещания, и свидетелями. (Закон от 8 июня 1893 г.)
Статья 998
Если завещатель заявит, что он не может или не умеет подписаться, то необходимо упомянуть о его заявлении, а также о причине, которая мешает ему подписаться. (Закон от 8 июня 1893 года)
В случаях, когда требуется присутствие двух свидетелей, завещание должно быть подписано, по крайней мере, одним из них и должна быть названа причина, в силу которой другой свидетель не подписался.
Статья 999.
Француз, который будет находиться в иностранном государстве, может сделать свои завещательные распоряжения посредством акта, скрепленного его личной подписью, как это предписано в статье 970, или посредством удостоверенного акта в соответствии с процессуальным порядком, принятым в местности, где этот акт будет совершен.
Статья 1000.
Завещания, сделанные в иностранном государстве, могут быть исполнены в отношении имущества, находящегося во Франции, лишь после того, как будут зарегистрированы в бюро по месту жительства завещателя, если он его сохранил, или же в бюро по его последнему известному месту жительства во Франции; и в случае, если завещание будет содержать распоряжения о недвижимостях, находящихся на территории Франции, то оно должно быть, кроме того, зарегистрировано в бюро по месту нахождения этих недвижимостей, но таким образом, чтобы не нужно было платить двойной сбор.
Статья 1001.
Формальности, которым подчинены различные завещания на основании положений настоящей и предыдущей частей, должны соблюдаться во избежание признания завещания недействительным.
ЧАСТЬ III. О НАЗНАЧЕНИЯХ НАСЛЕДНИКА
И О ЛЕГАТАХ ВООБЩЕ.
Статья 1002.
Завещательные распоряжения имеют своим предметом или всю совокупность имущества, или определенную долю имущества, или отдельные вещи.
Каждое из этих распоряжений, вне зависимости от того, будет ли оно сделано посредством назначения наследника или посредством установления легата, будет иметь действие согласно правилам, установленным ниже для легатов, распространяющихся на всю совокупность имущества (legs u Niversels), для легатов, имеющих своим предметом долю имущества (legs a titre u Niversels), и легатов, имеющих своим предметом отдельные вещи (legs particuliers).
ЧАСТЬ V. О ЛЕГАТАХ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ ИМУЩЕСТВА
Статья 1003.
Легатом, распространяющимся на всю совокупность имущества, является завещательное распоряжение, посредством которого завещатель предоставляет одному или нескольким лицам всю совокупность имущества, которую он оставит после смерти.
Статья 1004.
Если в момент смерти завещателя имеются наследники, за которыми закон сохраняет определенную часть его имущества, то эти наследники по праву вступают, вследствие смерти завещателя, во владение всем наследственным имуществом; и легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, должен потребовать у сонаследников выдачи имущества, указанного в завещании.
Статья 1005.
Однако в тех же случаях легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, будет иметь право пользования имуществом, указанным в завещании, считая со дня смерти, если требование о выдаче имущества было предъявлено в течение года со дня смерти; в противном случае это пользование начнется лишь со дня предъявления требования в судебном порядке или со дня, когда на выдачу имущества последовало добровольное согласие.
Статья 1006.
Если в момент смерти завещателя не будет наследников, за которыми закон сохраняет определенную часть имущества, то легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, по праву вступит, вследствие смерти завещателя, во владение имуществом без какой-либо необходимости требовать его выдачи.
Статья 1007
Всякое завещание, собственноручное или «тайное», прежде чем будет приводиться в исполнение, должно быть представлено нотариусу. Завещание должно быть вскрыто, если оно запечатано. Нотариус должен немедленно составить протокол о вскрытии и состоянии завещания, уточнив обстоятельства хранения. Завещание, как и протокол, должны храниться в качестве подлинных официальных документов у хранителя. (Закон N 66-1012 от 28 декабря 1966 г.)
По прошествии месяца со дня составления протокола нотариус должен направить удостоверенную копию этого протокола и копию завещания заведующему канцелярии суда большой инстанции округа, где открылось наследство, который должен подтвердить нотариусу получение этих документов и положить их на хранение в качестве официальных документов (канцелярии).
Статья 1008.
В случае, указанном в статье 1006, если завещание является собственноручным или «тайным», то легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, должен потребовать своего ввода во владение на основании ордонанса председателя 1суда), изложенного в нижней части заявления, к которому должен быть приложен акт о хранении.
Статья 1009.
Легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, вместе с наследником, за которым закон сохраняет долю имущества, отвечает за долги и обременения наследства завещателя; он отвечает лично за свою часть и долю и в порядке ипотеки – за все; и он обязан исполнить обязательства по всем легатам, за исключением случая с уменьшением легатов, как это разъясняется в статьях 926 и 927.
ЧАСТЬ VI. О ЛЕГАТАХ, ИМЕЮЩИХ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ
ДОЛЮ ИМУЩЕСТВА
Статья 1010.
Легатом, имеющим своим предметом долю имущества, является такой легат, посредством которого завещатель предоставляет легатарию идеальную долю в общей собственности, распоряжаться которой Закон позволяет завещателю, как то: половину, треть или всей его недвижимости или все движимое имущество или определенную долю всех его недвижимостей или всей движимости.
Всякий иной легат составляет лишь распоряжение, касающееся отдельных вещей.
Статья 1011.
Легатарий, которому завещана доля имущества, должен потребовать ее выдачи от наследников, за которыми Закон сохраняет определенную часть имущества; а за отсутствием этих наследников от легатариев, которым завещана вся совокупность имущества; и за отсутствие этих последних – от наследников, призываемых в порядке, установленном в титуле «О наследовании».
Статья 1012.
Легатарий, которому завещана доля имущества, как и легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, отвечает за долги и обременения наследства завещателя; он отвечает лично за свою часть и долю и в порядке ипотеки – за все.
Статья 1013.
Если завещатели сделал распоряжение лишь в отношении части доли наследственного имущества, которой он вправе распорядиться, и если он сделал это распоряжение в порядке легата, распространяющегося на долю наследства, то этот легатарий обязан исполнить обязательства по легатам, предметом которых являются отдельные вещи, с пропорциональным участием наследников, права которых основаны на родстве, установленном Законом.
ЧАСТЬ VII. О ЛЕГАТАХ, ИМЕЮЩИХ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ ОТДЕЛЬНУЮ ВЕЩЬ
Статья 1014.
Всякий, не содержащий оговорок легат, должен предоставить легатарию, со дня смерти завещателя, право на завещанную вещь право, которое может .быть передано его наследникам или правопреемникам.
Однако легатарий, которому завещана отдельная вещь, сможет вступить во владении завещанной вещью и требовать доходы или проценты, приносимые вещью, лишь считая со дня его требования о выдаче, которое предъявляется в соответствии с порядком, установленным статьей 1011, или со дня, когда на эту выдачу было дано добровольное согласие.
Статья 1015.
Проценты или доходы, приносимые завещанной вещью, будут идти в пользу легатария со дня смерти (завещателя) и без предъявления легатарием искового заявления:
1) если завещатель прямо выразил свою волю по этому поводу в завещании;
2) если пожизненная рента или пенсия была завещана в качестве содержания.
Статья 1016.
Издержки, которые повлечет предъявление иска о выдаче, пойдут за счет наследства, однако при этом не может произойти уменьшения обязательной доли, сохраняемой (за наследниками) по Закону. Регистрационный сбор выплачивает легатарий. Все эти правила действуют, если завещатель не распорядился иначе.
Каждый легат может быть зарегистрирован отдельно, причем этой регистрацией не может воспользоваться никто другой кроме легатария или его правопреемников.

Статья 1017.
Наследники завещателя или другие лица, на которых возложено выполнение легата, несут личную ответственность за его исполнение, каждый соразмерно той части и доле, которую он получает из наследства.
Они отвечают в порядке ипотеки за выполнение обязательств по всему легату в пределах стоимости, входящих в наследство недвижимостей, владельцами которой они являются.
Статья 1018.
Завещанная вещь должна быть выдана с необходимыми аксессуарами и в том состоянии, в каком она будет находиться в день смерти дарителя.
Статья 1019.
Если тот, кто завещал недвижимую собственность, увеличил затем эту недвижимость путем новых приобретений, то эти приобретения, хотя бы они примыкали (к завещанной недвижимости), не будут считаться без нового распоряжения составляющими часть легата.
Что касается подновления или строительства новых построек на завещанном участке, или участка, обнесенного оградой, которую завещатель расширил, то подход к ним будет иным.
Статья 1020.
Если до объявления завещания или после этого завещанная вещь была обременена ипотекой за долг, входящий в состав наследства или даже за долг третьего лица, или если на нее установлен узуфрукт, то тот, кто должен выполнить обязательство по легату, не обязан освобождать эту вещь от обременений, кроме тех случаев, когда эта обязанность возложена на него прямым распоряжением завещателя.
Статья 1021.
Если завещатель распорядился не принадлежащей ему вещью, то легат будет аннулирован безотносительно к тому, знал ли завещатель или не знал о том, что эта вещь ему не принадлежит.
Статья 1022.
Если в завещании не будет названа конкретная определенная вещь, то наследник не обязан предоставлять вещь самого лучшего качества и не может предложить вещь из числа самых плохих.
Статья 1023.
Легат, установленный в пользу кредитора, не должен рассматриваться как компенсация за предоставленный им кредит; равным образом легат, установленный в пользу слуги, не должен рассматриваться как компенсация за его жалованье.
Статья 1024.
Легатарий, которому завещана отдельная конкретная вещь, никоим образом не отвечает за долги, обременяющие наследство, за исключением случаев уменьшения легата, как об этом говорится выше, и исключая ипотечный иск кредиторов.

ЧАСТЬ VIII. ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ЗАВЕЩАНИЯ
Статья 1025.
Завещатель может назначить одного или нескольких исполнителей завещания.
Статья 1026.
Он может позволить им вступить во владение всем наследственным имуществом или только частью движимого имущества; но это владение не может продолжаться более года и одного дня, считая с даты смерти завещателя.
Если он не дал им права на владение, они не могут его требовать.
Статья 1027.
Наследник может прекратить это владение, предложив передать исполнителям завещания сумму, достаточную для оплаты легата на движимое имущество или предъявив доказательства этой оплаты.
Статья 1028.
Тот, кто не может брать на себя обязательства, не может быть исполнителем завещания.
Статья 1029.
Отменена Законом от 18 февраля 1938 года.
Статья 1030.
Несовершеннолетний не может быть исполнителем завещания даже с разрешения его опекуна или попечителя.
Статья 1031.
Исполнители завещания должны принять меры к опечатыванию, если среди наследников имеются несовершеннолетние, находящиеся под опекой совершеннолетние или отсутствующие.
Они должны принять меры к составлению описи наследуемого имущества в присутствии предполагаемого наследника или после его надлежащего вызова.
Они должны потребовать продажи движимого имущества, если не имеется достаточных средств для выполнения легатов.
Они должны следить за тем, чтобы завещание было исполнено, и они могут в случае, если будет оспорено его исполнение, вмешаться для того, чтобы «доказать законность исполнения завещания.
По истечении года со дня смерти завещателя они должны представить отчет о ведении ими этого дела.
Статья 1032.
Полномочия исполнителя завещания не подлежат переходу к его наследникам.
Статья 1033.
Если имеется несколько исполнителей завещания, которые дали согласие на исполнение этих функций, то один может действовать при отсутствии других; и они будут нести солидарную ответственность за доверенное им движимое имущество, если только завещатель не разделил их функции и каждый из них не сосредоточился на выполнении той, которая была на него возложена.

Статья 1034.
Затраты, произведенные исполнителем завещания на опечатывание, составление описи, подготовку отчета и другие расходы, связанные с исполняемыми им функциями, должны быть компенсированы за счет наследства.
ЧАСТЬ IХ. ОБ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЙ И ОБ УТРАТЕ ИМИ СИЛЫ
Статья 1035.
Завещания могут быть отменены полностью или частично лишь по составлении последующего завещания или на основании нотариально удостоверенного акта, содержащего заявление об изменении воли.
Статья 1036.
Последующие завещания, не отменяющие недвусмысленным образом предыдущие завещания, аннулируют лишь те содержащиеся в них распоряжения, которые оказываются несовместимыми с новыми или противоречат им.
Статья 1037.
Отмена завещания, произведенная в последующем завещании, будет иметь полную силу, хотя бы этот новый акт остался неисполненным вследствие недееспособности назначенного наследника или легатария или вследствие их отказа принять наследство.
Статья 1038.
Всякое отчуждение даже посредством продажи справом выкупа или мены, которое производит завещатель в отношении всей или части завещанной вещи, влечет за собой отмену легата в отношении всего, что было отчуждено, хотя бы позднейшее отчуждение было признано недействительным и вещь была возвращена завещателю.
Статья 1039.
Всякое завещательное распоряжение утрачивает силу, если тот, в пользу кого оно сделано, не пережил завещателя.
Статья 1040.
Всякое завещательное распоряжение, которое предусматривает выполнение условия, зависящего от обстоятельства, возможность возникновения которого является неопределенной, и если к тому же, по намерению завещателя, это распоряжение должно быть исполнено лишь в зависимости от возникновения или невозникновения этого обстоятельства, теряет силу, если назначенный наследник или легатарий скончается ранее выполнения этого условия.
Статья 1041.
Условие, которое по намерению завещателя состоит лишь в приостановлении исполнения распоряжения, не препятствует назначенному наследнику или легатарию получить право, могущее быть переданным их наследникам.
Статья 1042.
Легат утрачивает силу, если завещанная вещь целиком погибла при жизни завещателя.
Легат также утрачивает силу, если вещь погибла после его смерти, независимо от действий наследника и не по его вине, хотя бы он запоздал с ее выдачей, если она равным образом должна была погибнуть, находясь в распоряжении легатария.
Статья 1043.
Завещательное распоряжение утрачивает силу, если назначенный наследник или легатарий откажется от него или окажется неспособным принять его.
Статья 1044.
Приращение в пользу легатариев имеет место в случае, если легат установлен в пользу нескольких лиц совместно. Легат считается установленным совместно, если это делается одним и тем же распоряжением и когда завещатель не указывает части каждого из солегатариев в завещанной вещи.
Статья 1045.
Кроме того, он считается установленным совместно, когда вещь, которая не может быть разделена без ее повреждения, предоставляется одним и тем же актом нескольким лицам, даже раздельно.
Статья 1046.
Те же причины, которые, согласно статье 954 и двум первым положениям статьи 955 являются основанием требования об отмене дарения между живыми, должны быть признаны в качестве причины для требования об отмене завещательных распоряжений.
Статья 1047.
Если в основе этого требования лежит серьезное оскорбление памяти завещателя, то это требование должно быть предъявлено в течение года, считая со дня совершения правонарушения.
ГЛАВА VI. О РАСПОРЯЖЕНИЯХ, ДОПУСКАЕМЫХ В ПОЛЬЗУ ВНУКОВ ДАРИТЕЛЯ ИЛИ ЗАВЕЩАТЕЛЯ ИЛИ ДЕТЕЙ ЕГО БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
Статья 1048.
Имущество, в распоряжение которым принадлежит отцам и матерям, может быть передано ими, целиком или в части, одному или нескольким из их детей посредством актов между живыми.. или завещаний с возложением (на детей) обязанностей передать это имущество детям, родившимся или которые родятся у получивших имущество.
Статья 1049.
Если умерший завещатель не имеет потомства, то действительным является распоряжение, сделанное умершим посредством акта между живыми или завещания в пользу одного или нескольких из его братьев и сестер в отношении всего имущества или его части, которое, не подлежит, согласно Закону, сохранению для законного наследования; этим же распоряжением на братьев и сестер, в пользу которых сделано распоряжение, может быть возложена обязанность передать указанное имущество детям, которые у них родились или родятся.
Статья 1050.
Распоряжения, которые могут быть сделаны на основании двух предыдущих статей, будут действительными лишь в том случае, если имущество перелается в пользу всех детей, которые родились и родятся у лица, на которое возложена обязанность передачи, без исключений и предпочтений по возрасту или полу.
Статья 1051.
Если в вышеуказанных случаях лицо, на которое возложена обязанность передачи имущества в пользу его детей умрет, оставив детей и внуков, происшедших от умерших ранее сына или дочери, то эти последние получат по праву представления долю, принадлежащую умершему сыну или дочери.
Статья 1052.
Если сын или дочь, брат или сестра, которым имущество было передано по акту между живыми без возложения на них обязанности передать это имущество, согласятся с новой безвозмездной сделкой посредством акта между живыми или завещания при условии, чтобы предоставленное ранее имущество было обременено обязанностью передачи имущества детям, то им более не разрешается делить два распоряжения, сделанные в их пользу, и отказываться от второго ради сохранения первого, даже если бы они предложили возвратить имущество, включенное во второе распоряжение.
Статья 1053.
Права лиц, которым должно быть передано имущество, возникают в то время, когда в силу какой бы то ни было причины прекратится пользование имуществом со стороны сына или дочери, брата или сестры, на которых возложена обязанность передачи имущества: досрочный отказ от пользования в пользу лиц, которым имущество должно быть передано, не может причинить ущерба кредиторам лица, которое должно произвести передачу, если требования этих кредиторов возникли ранее момента отказа.
Статья 1054.
Жены лиц, на которых возложена обязанность передачи имущества, могут обращать взыскание на имущество, подлежащее передаче, лишь в субсидиарном порядке в случае недостаточности свободного имущества; это взыскание может быть обращено лишь в целях восстановления приданого (capital des de Niers dotaux) и лишь в том случае, когда завещатель прямо об этом распорядился.
Статья 1055.
Тот, кто сделает распоряжения, разрешенные предыдущими статьями, может тем же или последующим актом, совершенным в нотариально удостовернной форме, назначить опекуна, на которого возлагается исполнение этих распоряжений: этот опекун может быть освобожден от своих обязанностей лишь в силу одной из причин, указанных в статьях 428 и последующих (Закон № 64-1230 от 14 декабря 1964 г.).
Статья 1056.
За отсутствием этого опекуна, опекун должен быть назначен по просьбе лица, на которого возложена обязанность передачи, или его опекуна, если указанное лицо является несовершеннолетним, в течение месяца, считая со дня смерти. дарителя или завещателя, или со дня, когда после этой смерти были получены сведения об акте, содержащем в себе распоряжение.

Статья 1057.
Лицо, на которое возложена обязанность передачи и которое не выполнило требования предыдущей статьи, должно быть лишено преимуществ, вытекающих из распоряжения; в этом случае право может быть объявлено возникшим в пользу лиц, которым должно быть передано имущество, по просьбе или лиц, которым должно быть передано имущество, если они являются совершеннолетними, или их опекуна или попечителя, если указанные лица являются несовершеннолетними или лишены дееспособности, или любого родственника лиц, которым должно быть передано имущество, если они являются несовершеннолетними или недееспособными, или даже по долгу службы по просьбе прокурора республики при суде большой инстанции по месту открытия наследства.
Статья 1058.
После смерти лица, сделавшего распоряжение об обязанности передачи, производится в обычном порядке составление описи всего имущества и вещей, входящих в состав наследства, за исключением случая, когда речь идет лишь о легате на отдельную конкретную вещь. В эту опись должна быть включена оценка движимого имущества и движимых вещей по их реальной стоимости.
Статья 1059.
Опись должна быть произведена по просьбе лица, на которое возложена обязанность передачи, и в срок, установленный в титуле «О дарении», в присутствии опекуна, назначенного для исполнения. Расходы по составлению описи производятся за счет имущества, указанного в распоряжении.
Статья 1060.
Если опись не была произведена по просьбе лица, на которое возложена обязанность передачи, в вышеуказанный срок, то она должна быть произведена в течение следующего месяца по инициативе опекуна, назначенного для исполнения распоряжения, в присутствии указанного лица или его опекуна.
Статья 1061.
В случае невыполнения предписаний двух предыдущих статей та же опись должна быть произведена по инициативе лиц, указанных в статье 1057, с вызовом лица, на которое возложена обязанность передачи, или его опекуна и опекуна, назначенного для исполнения.
Статья 1062.
Лицо, обязанное передать имущество, должно организовать продажу, с вывешиванием объявлений и использованием аукционных торгов, всего движимого имущества и движимых вещей, указанных в распоряжении, за исключением, однако, тех, о которых говорится в двух следующих статьях.
Статья 1063.
Мебель и другие движимые вещи, которые могут быть включены в распоряжение с прямым условием сохранения их в целости, должны передаваться в состоянии, в коком они будут находиться во время возвращения имущества.
Статья 1064.
Скот и орудия, служащие для обработки земли, считаются включенными в дарения между живыми или завещания в отношении этих земель; лицо, на которое возложена обязанность передачи имущества, обязано лишь произвести их оценку для возмещения равной им стоимости при возвращении имущества.
Статья 1065.
В течение 6 месяцев, считая со дня завершения описи, лицо, обязанное передать имущество, должно поместить на хранение наличные деньги, деньги, полученные за проданное движимое имущество и вещи, и деньги, полученные от реализации прав. При наличии оснований этот срок может быть продлен.
Статья 1066.
Равным образом лицо, на которое возложена обязанность передачи имущества, должно поместить деньги, полученные от реализации прав и от выкупа ренты; это должно быть сделано самое позднее через три месяца после получения денег.
Статья 1067.
Помещение денег должно быть произведено сообразно тому, как указано лицом, сделавшим распоряжение о передаче имущества, если это лицо указало характер ценностей, в которые должны быть обращены деньги; в противном случае деньги должны быть вложены в недвижимости или преимущественно в недвижимости.
Статья 1068.
Помещение денег, предписанное предыдущими статьями, должно производиться в присутствии и по инициативе опекуна, назначенного для исполнения.
Статья 1069.
Распоряжения, сделанные посредством актов между живыми или завещаний и устанавливающие обязанность передачи имущества, должны быть оглашены по инициативе лица, на которое возложено выполнение этой обязанности, или опекуна, назначенного для исполнения, в частности, в отношении недвижимостей в соответствии с законами и подзаконными актами, касающимися гласности вещных прав на недвижимости, а в отношении привилегированных или ипотечных требований – в соответствии с предписаниями статей 2148 и 2149, пункт 2, настоящего кодекса. (Ордонанс № 59-71 от 7 января 1959 г.)
Статья 1070.
Отсутствие публикации акта, содержащего распоряжение, может быть оспорено кредиторами и третьими правопреемниками путем предъявления иска даже к несовершеннолетним или лицам, лишенным дееспособности,. если иск не будет предъявлен лицу, на которое возложена обязанность передачи, и опекуну, назначенному для исполнения, при том, что несовершеннолетние или лишенные дееспособности не могут быть освобождены от ответственности за это отсутствие «публикации», хотя бы лицо, на которое возложена обязанность передачи, и опекун оказались неплатежеспособными. (Ордонанс № 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25)
Статья 1071.
Отсутствие публикации не может быть восполнено, а также сочтено оправданным знанием того, что кредиторы и третьи правопреемники могли получить сведения о распоряжении иными путями, кроме как посредством публикации (Ордонанс № 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25).
Статья 1072.
Ни одаряемые, ни легатарии, ни даже законные наследники лица, сделавшего распоряжение, ни равным образом те, кто получил от этих лиц дарение легат или наследство, никоим образом не могут выразить протест лицам, которым должно быть передано имущество в отношении отсутствия публикации или объявления. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25)
Статья 1073.
Опекун, назначенный для исполнения, должен понести персональную ответственность, если он полностью не придерживался вышеуказанных правил, установленных для засвидетельствования имущества, продажи движимого имущества, помещения денег, публикации и объявления и вообще, если он не проявит необходимой инициативы для добросовестного выполнения обязанностей по передаче имущества. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25)
Статья 1074.
Если лицо, на которое возложена обязанность передачи, является несовершеннолетним, то оно не может, даже в случае неплатежеспособности своего опекуна, быть освобождено от ответственности за невыполнение правил, предписанных ему статьями данной главы.
ГЛАВА VII. О РАЗДЕЛАХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОТЦОМ И МАТЕРЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ
(Закон № 71-523 от 3 июля 1971 г.)
Статья 1075.
Отец, мать и другие родственники по восходящей 1нии могут произвести распределение и раздел своего имущества между своими детьми и родственниками по нисходящей линии.
Этот акт может совершаться в форме прижизненного дарения, а следственного имущества нисходящим родственникам или в форме раздела имущества между ними путем составления завещания. Этот акг совершается с соблюдением формальностей, условий и правил, предписанных для дарений между живыми в первом случае и завещаний во втором случае, при условии применения следующих положений.
Если их имущество включает предприятие, принадлежащее одному лицу, промышленного, торгового, ремесленного, сельскохозяйственного или свободного характера, то отец, мать и другие родственники по восходящей линии могут при тех же условиях и с теми же последствиями сделать это в форме прижизненного дарения, распределения и разделения наследственного имущества между своими детьми и родственниками по нисходящей линии и другими лицами при условии, что телесное имущество (материальные вещи) и бестелесное имущество (имущественные права), предназначенные для функционирования предприятия, войдут в это распределение и в это разделение и что в результате этого распределения и разделения этим другим лицам буде выделено в собственность все имущество или его часть или предоставлено право пользования имуществом. (Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.)
Статья 1075-1
Раздел; произведенный восходящим, не может быть опротестован по причине возможного нанесения ущерба.
Статья 1075-2
Положения статьи 833-1, пункт первый, применимы снежной доплате к доле, полученной в натуре при разделе имущества (soultes), возложенной на одаряемых, несмотря на какое бы то ни было противоречащее этому соглашение.
Статья 1075-3
Если все имущество, которое восходящий оставляет в день своей смерти, не было подвергнуто разделу в полном объеме, то имущество, не вошедшее в раздел, должно быть передано или разделено в соответствии с законом.
ЧАСТЬ I. О ПРИЖИЗНЕННОМ ДАРЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НИСХОДЯЩИМ РОДСТВЕННИКАМ
Статья 1076.
Объектом прижизненного дарения наследственного имущества нисходящим родственникам может быть лишь то имущество, которое имеется в наличии.
Дарение и раздел могут производиться отдельными актами при условии участия восходящего в обоих актах.
Статья 1077.
Имущество, полученное нисходящими в порядке предварительного раздела, представляет собой дарение будущим наследникам их предполагаемой доли в наследстве, подлежащей вычету из их обязательной доли наследства, если только дарение не было безоговорочно произведено без обязанности возврата при разделе наследства и без зачисления в наследственную долю.
Статья 1077-1.
Нисходящий, который не участвовал в прижизненном дарении наследственного имущества или который получил недостаточную часть своей обязательной доли наследства, может предъявить иск в связи с уменьшением своей доли, если при открытии наследства не существует имущества, не подлежащего разделу и достаточного для того, чтобы составить или дополнить его обязательную долю наследства, принимая во внимание дарения, которыми он мог воспользоваться.
Статья 1077-2.
Прижизненные дарения наследственного имущества нисходящим родственникам совершаются согласно правилам дарения среди живых в отношении всего, что касается сокращения наследственной доли в связи с предшествующим получением части наследства, расчета обязательной доли наследства и уменьшения.
Иск в вязи с уменьшением доли наследства может быть предъявлен только после смерти восходящего, который произвел раздел имущества или после смерти последнего из восходящих в случае раздела имущества, произведенного супругами совместно. Иск может быть предъявлен в течение пяти лет со дня смерти указанных лиц.
Ребенок, который еще не родился к моменту прижизненного дарения наследственного имущества, имеет право на аналогичный иск для составления или увеличения наследуемой им части имущества.
Статья 1078.
Несмотря на правила, применимые к дарениям между живыми, даримое имущество, если не предусмотрено иное, должно быть подвергнуто оценке в день прижизненного дарения наследственного имущества нисходящим родственникам на предмет сокращения наследственной доли в связи с предшествующим получением части наследственного имущества и исчисления обязательной доли наследства при условии, что все дети, живущие или присутствующие при смерти восходящего, получили долю при предварительном разделе и безоговорочно ее приняли и что не было сделано никаких оговорок в отношении узуфрукта, касающегося какой-то суммы денег.
Статья 1078-1.
Доля некоторых одаряемых (в предыдущей редакции: «детей») может быть образована целиком или частично на основе дарений, возвращаемых или не подлежащих возврату, уже полученных ими от восходящего, принимая во внимание в случае необходимости возможность использования и пуска имущества в оборот, что они могли сделать в промежутке. (Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.)
Дата оценки, применимая к предварительному разделу, также применима к предшествующим дарениям. Любое противоречащее этому условие считается недействительным.
Статья 1078-2.
Стороны могут также условиться о том, что предшествующее дарение, предусматривающее право на получение определенной доли имущества до его раздела, должно быть включено в раздел и вычтено из обязательной доли наследства одаряемого в порядке дарения его предполагаемой доли в наследстве.
Статья 1078-3.
Условия, о которых говорится в двух предыдущих статьях, могут возникнуть даже в отсутствие новых дарений со стороны восходящего. Они рассматриваются не как дарения между нисходящими, а как раздел, совершенный восходящим.
ЧАСТЬ II. О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА (МЕЖДУ НИСХОДЯЩИМИ РОДСТВЕННИКАМИ), ПРОИЗВОДИМОМ СОБСТВЕННИКОМ ПУТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
(Закон N 71-523 от 3 июля 1971 г.)
Статья 1079.
Раздел имущества путем составления завещания представляет собой ни что иное, как раздел. Его бенефициары имеют статус наследников и не могут отказаться от завещания, чтобы потребовать новый раздел наследства.
Статья 1080.
Ребенок или нисходящий, который не получил доли равной его обязательной части наследства, может предъявить иск о снижении доли других наследников согласно статье 1077-2.
ГЛАВА VШ. О ДАРЕНЙЯХ, СДЕЛАННЫХ НА ОСНОВАНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА СУПРУГАМИ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ РОДЯТСЯ ОТ БРАКА
Статья 1081.
Всякое дарение между живыми, предметом которого является наличное имущество, хотя бы это дарение было сделано супругам или одному из них посредством брачного договора, считаться входящими в дарение и будут принадлежать одаряемому или его наследникам.
Статья 1082.
Отцы и матери, другие восходящие, родственники супругов по боковой линии и даже посторонние лица могут посредством брачного договора сделать распоряжение обо всем или о части имущества, которое они оставят в день смерти как в пользу указанных супругов, так и в пользу детей, которые родятся от их брака в случае, если даритель переживет супруга, в пользу которого сделано указанное распоряжение.
Как и в вышеуказанном случае, если даритель переживет одариваемого, то такое дарение, хотя и сделанное в пользу лишь супругов или одного из них, будет совершено в пользу детей или нисходящих, которые родятся от брака.
Статья 1083.
Дарение, совершенное в форме, указанной в предыдущей статье, является невозвратным (irrevocable) лишь в том смысле, что даритель не может более распоряжаться безвозмездным образом предметами, входящими в дарение, за исключением мелких сумм, передаваемых в порядке вознаграждения или по другому основанию.
Статья 1084.
Дарение посредством брачного договора может распространяться на все совокупное наличное имущество (и на то, которое будет приобретено) или на его часть; к акту дарения должен быть приложен перечень долгов и обременений, лежащих на дарителе в день дарения; в этом случае одаряемый может после смерти дарителя удержать за собой имущество, существовавшее во время дарения, отказавшись при этом от остального имущества дарителя.
Статья 1085.
Если перечень, о котором упоминается в предыдущей статье, не был приложен к акту о дарении наличного имущества и имущества, которое будет приобретено, то одаряемый обязан принять это дарение в полном объеме и отказаться от него. В случапе принятия он может требовать лишь о имущество, которое будет в наличии в день смерти дарителя, и будет обязан расплатиться по всем долгам и обременениям наследства.
Статья 1086.
Дарение посредством брачного договора в пользу супругов и детей, оторые родятся от их брака, может еще быть совершено и условии уплаты вообще всех долгов и обременений наследства дарителя или при других условиях, исполнение которых зависит от его воли, независимо от того, кем это дарение было совершено; даряемый обязан исполнить эти условия, если не предпочтет отказаться от дара. В случае, если даритель в силу брачного договора сохранит за собой и свободу распоряжаться какой-либо вещью, входящей в дарение его наличного имущества, или определенной суммой, которая будет взята из этого имущества, то эти вещь или сумма, если даритель умрет, не распорядившись ими, будут считаться входящими в дарение и будут принадлежать одаряемому или его наследникам.
Статья 1087.
Дарения, совершенные посредством брачного договора, не могут быть ни оспорены, ни объявлены недействительными под тем предлогом, что отсутствовало принятие.
Статья 1088.
Всякое дарение, совершенное в пользу вступающих в брак, теряет силу, если брак не состоится.
Статья 1089.
Дарения, совершенные в пользу одного из супругов в случаях, указанных в статьях 1082, 1984 и 1086 теряют силу, если даритель переживет супруга, в пользу которого совершено дарение, и его потомство.
Статья 1090.
При открытии наследства дарителя все дарения посредством брачного договора в пользу супругов должны быть уменьшены до той части, которой он может распоряжаться по закону.
ГЛАВА IX. О РАСПОРЯЖЕНИЯХ МЕЖДУ СУПРУГАМИ НА ОСНОВАНИИ БРАЧНОГО КОНТРАКТА ИЛИ ВО ВРЕМЯ БРАКА
Статья 1091.
Супруги могут в силу брачного договора сделать взаимно или один другому такое дарение, которое они сочтут подходящим в соответствии с изложенными ниже изменениями.
Статья 1092.
Всякое дарение между живыми, предметом которого является наличное имущество и которое совершено между супругами на основании брачного договора не будет считаться совершенным при условии, что супруг, в пользу которого совершено дарение, переживет супруга-дарителя, если это условие не выражено официально; это дарение должно совершаться в соответствии со всеми правилами и формами, предписанными выше для такого рода дарений.
Статья 1093.
Дарение имущества, которое будет приобретено или наличного имущества и того, которое будет приобретено, совершенное между супругами на основании брачного договора, независимо от того, будет ли это дарение простым или взаимным, должно подчиняться правилам, сформулированным в предыдущей главе для подобных дарений, которые сделаны в пользу супругов третьим лицом; но это дарение не может перейти детям, родившимся от брака в случае, если одариваемый супруг умрет ранее супруга-дарителя.
Статья 1094.
Супруг может как на основании брачного договора, так и во время брака сделать на случай, если. он не оставит ни ребенка) ни нисходящего, родившихся в браке или вне брака, распоряжение в пользу другого супруга о передаче ему собственности на все то, о чем он мог бы сделать распоряжение в пользу постороннего лица, и, кроме того, «голой» собственности на часть, сохраняемую за восходящими, согласно статье 914 настоящего кодекса. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 1094-1
В случае, если супруг-даритель оставит детей или нисходящих как законных (родившихся или неродившихся от брака), так и внебрачных, он может распорядиться в пользу другого супруга о передаче ему собственности на все то, о чем он мог бы сделать распоряжение в пользу постороннего лица, или на четверть своего имущества в виде собственности и три другие четверти в виде узуфрукта или же на все свое имущество только в виде узуфрукта. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 1094-2
Если сделанное дарение, будь-то в виде собственности и узуфрукта или только узуфрукта, касается более половины имущества, то каждый из детей или нисходящих имеет право в отношении того, что касается его доли наследства, потребовать, добиваясь достаточных гарантий и обеспечения и поддержания изначальной равноценности, чтобы узуфрукт был обращен в пожизненную ренту равной стоимости. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Однако это право не может быть реализовано как в отношении узуфрукта на жилое помещение, которое было основным местом проживания одаряемого супруга во время смерти дарителя, так и в отношении узуфрукта на движимость, находящуюся в этом жилом помещении.
Статья 1094-3
Дети или нисходящие могут несмотря на выдвинутое дарителем условие противоположного характера, предъявить требование в отношении имущества, подлежащего узуфрукту, чтобы была произведена опись мебели, а также описание состояния недвижимого имущества, чтобы было произведено помещение денежных средств и чтобы ценные бумаги на предъявителя были по выбору узуфруктария обращены в именные ценные бумаги или переданы надежному хранителю. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 1095.
Несовершеннолетний может на основании брачного договора совершить в пользу другого супруга дарение как простое, так и взаимное лишь с согласия и при участии тех, чье согласие требуется для засвидетельствования действительности его брака; при наличии этого согласия он может подарить все то, что закон позволяет совершеннолетнему супругу подарить другому супругу.
Статья 1096.
Все дарения, совершенные между супругами во время брака, хотя бы и квалифицируемые как дарения между живыми, всегда могут быть аннулированы.
Эти дарения не могут быть отменены по причине неожиданного появления детей.
Статья 1097.
Если супруг-даритель оставляет лишь внебрачных детей, которые у него были во время брака, он может сделать распоряжение в пользу другого супруга, предоставляя ему в собственность или 3/4 своего имущества или половину в виде собственности, а вторую половину в виде узуфрукта или же все имущество в виде узуфрукта. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Если супруг-даритель оставляет одновременно внебрачных детей, как указано в предыдущем пункте, а также других детей, родившихся или не родившихся от брака, то он может сделать распоряжение в пользу другого супруга о передаче всего, чем ему позволено распорядиться, согласно статье 1094-1. Это положение подчиняется общим правилам, предусмотренным для дарений между живыми.
Это дарение не может быть сделано в пользу детей, которые еще не родились, кроме случаев, указанных в главе VI настоящего титула.
Статья 1097-1.
Внебрачные дети, зачатые в период брака от лица, не являющегося супругом, не могут пользоваться преимуществом при открытии права детям) согласно статье 1094-2. (Закон № 72-3 от 3 января 1972 г.)
Статья 1098.
Если один из супругов, находясь во втором браке, совершил дарение в виде собственности другому супругу в пределах, ограниченных статьей 1094-1, то каждый из детей от первого брака имеет право, в том что касается его, если завещатель не сделал противоположного и недвусмысленного распоряжения, внести в исполнение этого завещания отказ от узуфрукта на часть наследства, которую он получил за отсутствием супруга, пережившего завещателя. (Закон N 72-3 от 3 января 1972 г.)
Те, кто будут пользоваться этим правом, могут потребовать применения положений статьи 1094-3.
Статья 1099.
Супруги не могут совершать друг другу дарений косвенным образом сверх того, что им позволяют вышеуказанные положения.
Всякое замаскированное дарение или дарение, совершенное на имя подставных лиц, признается недействительным.
Статья 1099-1
Когда один из супругов получает имущество за деньги, которые были даны ему другим лицом с этой целью, то дарением являются лишь деньги, а не имущество, на которое они были употреблены. (Закон N 67-1179 от 28 декабря 1967 г.)
В этом случае права дарителя или его наследников имеют своим предметом лишь сумму денег, соответствующую страховой сумме имущества. Если имущество было отчуждено, то учитывается стоимость, которую оно имело в день отчуждения, и если отчужденное имущество было замещено новым, то стоимость этого нового имущества.
Статья 1100.
Считаются сделанными на имя подставных лиц дарения одного из супругов детям или одному из детей другого супруга, происшедшим от другого брака, а также дарения родственникам, в отношении которых другой супруг в день совершения дарения являлся предполагаемым наследником, хотя этот последний не пережил своего родственника, получивше дарение.
ТИТУЛ III. О ДОГОВОРАХ ИЛИ О ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ГЛАВA I. ВВОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 1101.
Договор есть, соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются перед одним или нескольколькими другими лицами дать что-либо, сделать или не делать чего-либо.
Статья 1102.
Договор является взаимообязывающим или двусторонним, если договаривающиеся стороны берут на себя обязательства одни перед другими.
Статья 1103.
Договор является односторонним, если одно или несколько лиц берут на себя обязательства перед одним или несколькими другими (лицами), хотя бы и при отсутствии обязательства со стороны этих последних.
Статья 1104.
Договор является меновым (commutatif), если каждая из сторон обязывается дать или сделать что-либо; и то, что она обязывается дать или сделать, рассматривается как эквивалент того, что ей дают или что для нее делают.
Если эквивалент заключается в шансах на выигрыш или на потерю для каждой из сторон в зависимости от неопределенного обстоятельства, то договор является рисковым.
Статья 1105.
Благотворительным договором (co Ntrat de bie Nfaisa Nce) является такой договор, по которому одна из сторон обеспечивает другой выгоду полностью на безвозмездной основе.
Статья 1106.
Возмездным договором является такой договор, который возлагает на каждую из сторон обязанность дать или сделать что-либо.
Статья 1107.
Договоры независимо от того, имеют ли они соответствующее наименование или не имеют, подчиняются общим правилам, которые являются темой настоящего титула.
Правила, имеющие отношение к определенным договорам, сформулированы в титулах, посвященных каждому из них; а правила, имеющие отношение к торговым сделкам, установлены законами, касающимися торговли.
ГЛАВА II. ОБ УСЛОВИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ СОГЛАШЕНИЙ.
Статья 1108.
Наличие четырех условий является важным для обеспечения правомерности соглашения: Согласие стороны, которая берет на себя обязательство; Ее способность заключать договоры;
Определенный предмет, составляющий суть обязательства; Дозволенное законом основание для взятия обязательства.
ЧАСТЬ I. О СОГЛАСИИ
Статья 1109.
Действительное согласие отсутствует как таковое, если оно было дано лишь вследствие заблуждения или если оно было исторгнуто насилием или достигнуто с помощью обмана.
Статья 1110.
Заблуждение является причиной аннулирования соглашения лишь тогда, когда оно касается самого существа вещи, являющейся предметом соглашения.
Заблуждение не является само по себе причиной аннулирования (соглашения), если оно связано лишь с лицом, с которым имеется намерение заключить сделку, кроме тех случаев, когда соображения о личных качествах этого лица являются главным основанием для заключения соглашения.
Статья 1111.
Насилие, совершенное в отношении того, кто взял на себя обязательство, является причиной аннулирования (соглашения), хотя бы насилие было совершено посторонним лицом, а не тем, в пользу которого было заключено соглашение.
Статья 1112.
Насилием считается акт, цель которого – произвести впечатление на здравомыслящего человека и который может внушить этому человеку страх, что его жизни и состоянию может быть нанесен значительный и реальный ущерб.
В этом случае надо принимать во внимание возраст, пол и положение лиц.
Статья 1113.
Насилие является причиной аннулирования договора не только тогда, когда оно совершено в отношении одной из договаривающихся сторон, но и тогда, когда оно совершено в отношении супруга или супруги договаривающейся стороны, в отношении его нисходящих или восходящих (родственников).
Статья 1114.
Один лишь почтительный страх перед отцом, матерью или другим восходящим, если насилие не было совершено, не является достаточным основанием для аннулирования договора.
Статья 1115.
Договор не может быть более оспорен по причине насилия, если после совершения насилия этот договор был одобрен или непосредственно или с молчаливого согласия или в результате пропуска установленного законом срока, в течение которого можно было оспорить заключение договора.
Статья 1116.
Обман является причиной аннулирования соглашения, если действия одной из сторон ясно свидетельствуют о том, что без этих действий другая сторона не вступила бы в договор. Обман, как правило, не предполагается и должен быть доказан.
Статья 1117.
Соглашение, заключенное вследствие заблуждения, насилия или обмана, не является недействительным в силу закона; оно лишь дает основание для иска об аннулировании или расторжении (соглашения) в случае и порядке, предусмотренных в части VII Главы V данного титула.
Статья 1118.
Убыточность делает недействительными соглашения лишь в некоторых договорах или в отношении определенных лиц, как это разъясняется в той же части.
Статья 1119.
По общему правилу, брать обязательство или заключать договор от своего имени можно только для себя самого.
Статья 1120.
Однако можно выступать с поручительством за какое-либо третье лицо, обещая, что оно выполнит взятое обязательство; если же третье лицо откажется выполнить указанное обязательство, то иск о возмещении убытков будет предъявлен тому, кто поручился или обещал добиться утверждения договора.
Статья 1121.
Равным образом можно заключить договор в пользу какого-либо третьего лица, если такое условие включается в соглашение, заключаемое лицом в свою пользу, или в дарение, которое делается другому лицу. Тот, кто заключил этот договор, не может отменить его, если это третье лицо заявило о своем желании воспользоваться этим договором.
Статья 1122.
Считается, что лицо заключает договор для самого себя и для своих наследников, кроме тех случаев, когда в соглашении говорится об обратном или когда это вытекает из существа соглашения.
ЧАСТЬ П. О СПОСОБНОСТИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН
(К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА)
Статья 1123.
Всякое лицо может заключать договоры, если оно не объявлено неправоспособным.
Статья 1124.
В соответствии с законом, к числу неправоспособных заключать договоры относятся:

  1. Несовершеннолетние, не имеющие юридической дееспособности;
  2. Совершеннолетние, находящиеся на попечении в соотвтествии с положениями статьи 488 настоящего Кодекса. (Закон № 68-5 от 3 января 1968 г.)
    Статья 1125.
    Лица, способные брать на себя обязательства, не могут заявлять возражений, ссылаясь на недееспособность тех, с кем они заключили договор. (Закон N 68-5 от 3 января 1968 г.)
    Статья 1125-1.
    Без санкции суда любому лицу, исполняющему служебные обязанности или занимающему должность в учреждении, которое предоставляет приют для престарелых или оказывает психиатрическую помощь нуждающимся лицам, запрещается под страхом наказания завладевать имуществом или пользоваться правом, принадлежащим лицу, помещенному в это учреждение, а также брать в аренду жилище, которое занимало данное лицо до его помещения в это учреждение. (Закон № 68-5 от 3 января- 1968 г.)
    Действия данной статьи распространяются на таких подменяющих выгодоприобретателя лиц, как супруг, восходящие и нисходящие родственники тех лиц, к которым относятся вышеуказанные запрещения.
    ЧАСТЬ Ш. О ПРЕДМЕТЕ И СОДЕРЖАНИИ ДОГОВОРОВ
    Статья 1126.
    Предметом всякого договора является то, что одна сторона обязуется дать, или то, что одна сторона обязуется сделать, или чего она обязуется не делать.
    Статья 1127.
    Предметом договора может быть простое пользование или простое впадение какой-либо вещью, как и сама эта вещь.
    Статья 1128.
    Предметом соглашений могут быть лишь те вещи, которые находятся в гражданском обороте.
    Статья 1129.
    Необходимо, чтобы обязательство имело своим предметом вещи с, по крайней мере, установленной принадлежностью к определенному виду.
    Количественное исчисление вещи может быть неопределенным, если только оно может быть определено.
    Статья 1130.
    Предметом обязательства могут быть будущие вещи. Однако нельзя отказываться от наследства, которое еще не открылось, а также нельзя заключать договоров, касающихся такого наследства, даже с согласия того, о чьем наследстве идет речь.
    ЧАСТЬ IV. ОБ ОСНОВАНИИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Статья 1131.
    Не может иметь никакой законной силы обязательство, для взятия которого нет основания или оно является недозволенным по закону.
    Статья 1132.
    Соглашение имеет не меньшую юридическую силу, хотя бы основание для его заключения не было в нем отражено.
    Статья 1133.
    Основание для взятия обязательства является недозволенным, когда оно запрещено законом, когда оно противоречит нормам морали или правилам общественного порядка.

ГЛАВА Ш. О СИЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1134.
Законно составленные соглашения заменяют закон для тех, кто их заключил.
Эти соглашения могут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или в силу оснований, санкционированных законом. Они должны выполняться добросовестно.
Статья 1135.
Соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но и ко всем последствиям, выполнения которых в соответствии с характером этого обязательства требуют справедливость, обычай или закон.
ЧАСТЬ ІІ. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДАТЬ ЧТО-ЛИБО
Статья 1136.
Обязательство дать что-либо влечет за собой обязанность доставить эту вещь и сохранить ее до ее передачи под страхом ответственности за убытки и нанесение вреда интересам кредитора.
Статья 1137.
Обязательство заботиться о сохранности вещи как в тех случаях, когда соглашение имеет своим предметом лишь пользу одной из сторон, так и в случаях, когда оно имеет своим предметом общую пользу (сторон), требует от того, на кого возложена эта обязанность, заботиться о вещи, как это свойственно хорошему хозяину.
Это обязательство может быть более или менее широким применительно к некоторым договорам, последствия чего в этом плане разъясняются в титулах, освещающих эти договоры.
Статья 1138.
Для того чтобы обязательство поставить вещь имело силу, достаточно одного лишь согласия договаривающихся сторон.
Это обязательство делает кредитора собственником и налагает на него ответственность за вещь с момента, когда она должна быть доставлена, даже если фактическая передача еще не была произведена, кроме тех случаев, когда должник допустил отсрочку с доставкой вещи, за которую в этом случае он продолжает нести ответственность.
Статья 1139.
Должник признается просрочившим как в силу обращенного к нему требования или иного равнозначного действия, такого как деловое письмо, если в нем содержится достаточно серьезное требование о выполнении обязательства, так и в силу соглашения, если в нем указано, что для признания должника просрочившим, нет надобности в каком-либо действии, поскольку это очевидно в силу одного только истечения срока. (Закон N 91-650 от 9 июля 1991 г., Ст.84)
Статья 1140.
Следствия обязательства предоставить или доставить недвижимость сформулированы в титуле «О продаже» и в титуле «О привилегиях и ипотеках».
Статья 1141.
Если кто-либо обязался последовательно перед двумя лицами дать или доставить движимую вещь, то лицо, которое получило действительное владение, пользуется преимуществом и остается собственником вещи, хотя бы сделка с ним была совершена позднее; но для этого, во всяком случае, необходимо, чтобы его владение было добросовестным.